![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
Dimensiune fişier: 1 M; Imprimare: 78 pag. A4 |
LEGE nr. 134 din 1 iulie 2010
Codul de Procedură
Civilă
ART. 366 - Domeniu de aplicare
Dispoziţiile
prezentei secţiuni sunt aplicabile tuturor litigiilor, cu excepţia
celor ce
privesc starea civilă şi capacitatea persoanelor, relaţiile de familie,
precum
şi orice alte drepturi asupra cărora legea nu permite a se face
tranzacţie.
ART.
367 - Obligaţia instanţei
La
primul termen de judecată la care părţile au fost legal citate şi dacă
acestea
sunt prezente sau reprezentate, instanţa le va întreba dacă sunt
de acord ca
probele să fie administrate potrivit dispoziţiilor din prezenta
subsecţiune.
ART. 368 - Convenţia părţilor
(1) La termenul prevăzut la art. 367
părţile, prezente personal sau reprezentate, pot conveni ca avocaţii
care le
asistă şi le reprezintă să administreze probele în cauză,
potrivit
dispoziţiilor prezentei subsecţiuni.
(2) Consimţământul pentru administrarea
probelor, prevăzut la alin. (1), se va da de către părţi, personal sau
prin
mandatar cu împuternicire specială, în faţa instanţei,
luându-se act despre
aceasta în încheiere, sau prin înscris întocmit
în faţa avocatului, care este
obligat să certifice consimţământul şi semnătura părţii pe care o
asistă ori o
reprezintă. Dacă sunt mai multe părţi asistate de acelaşi avocat,
consimţământul se va da de fiecare dintre ele separat.
(3) Totodată, fiecare parte este
obligată să declare că pentru procedura din prezenta subsecţiune
îşi alege
domiciliul la avocatul care o reprezintă.
(4) Consimţământul dat potrivit alin.
(2) nu poate fi revocat de către una dintre părţi.
ART. 369 - Desfăşurarea şedinţei de judecată
Pe
parcursul administrării probelor de către avocaţi, şedinţele de
judecată,
atunci când acestea sunt necesare, se desfăşoară potrivit art.
240, cu
participarea obligatorie a avocaţilor.
ART. 370 - Măsuri luate de instanţă
(1) După constatarea valabilităţii
consimţământului dat conform art. 368, instanţa va lua măsurile
prevăzute la
art. 237 alin. (2). Dispoziţiile art. 255, 256, art. 257 alin. (1),
art. 258 şi
260 sunt aplicabile.
(2) Când, potrivit legii, cererile
prevăzute la alin. (1) pot fi formulate şi ulterior primului termen de
judecată
la care părţile sunt legal citate, instanţa poate acorda în acest
scop un
termen scurt, dat în cunoştinţă părţilor reprezentate prin avocat.
(3) Dispoziţiile art. 227 şi ale art.
254 alin. (2)-(4) sunt aplicabile.
(4) Partea care lipseşte nejustificat
la termenul de încuviinţare a probelor va fi decăzută din dreptul
de a mai
propune şi administra orice probă, cu excepţia celei cu
înscrisuri, dar va
putea participa la administrarea probelor de către cealaltă parte şi va
putea
combate aceste probe.
ART. 371 - Termenul administrării probelor
(1) Pentru administrarea probelor de
către avocaţi instanţa va stabili un termen de până la 6 luni,
ţinând seama de
volumul şi complexitatea acestora.
(2) Termenul prevăzut la alin. (1) va
putea fi prelungit dacă în cursul administrării probelor:
1. se invocă o excepţie sau un incident
procedural asupra căruia, potrivit legii, instanţa trebuie să se
pronunţe; în
acest caz, termenul se prelungeşte cu timpul necesar soluţionării
excepţiei sau
incidentului;
2. a încetat, din orice cauză, contractul de
asistenţă juridică dintre una dintre părţi şi avocatul său; în
acest caz,
termenul se prelungeşte cu cel mult o lună pentru angajarea altui
avocat;
3. una dintre părţi a decedat; în acest caz,
termenul se prelungeşte cu timpul în care procesul este suspendat
potrivit art.
412 alin. (1) pct. 1 sau cu termenul acordat părţii interesate pentru
introducerea în proces a moştenitorilor;
4. în orice alte cazuri în care legea prevede
suspendarea procesului, termenul se prelungeşte cu perioada
suspendării,
dispoziţiile art. 411 alin. (1) pct. 2 nefiind însă aplicabile.
ART. 372 - Programul administrării probelor
(1) În cel mult 5 zile de la
încuviinţarea probelor, avocaţii părţilor vor prezenta instanţei
programul de
administrare a acestora, purtând semnătura avocaţilor, în
care se vor arăta
locul şi data administrării fiecărei probe. Programul se
încuviinţează de
instanţă, în camera de consiliu, şi este obligatoriu pentru părţi
şi avocaţii
lor.
(2) În procesele prevăzute la art. 92
alin. (2) şi (3) programul încuviinţat potrivit alin. (1) va fi
comunicat de
îndată procurorului, în condiţiile art. 383.
(3) Probele pot fi administrate în
cabinetul unuia dintre avocaţi sau în orice alt loc convenit,
dacă natura
probei impune aceasta. Părţile, prin avocaţi, sunt obligate să
îşi comunice
înscrisurile şi orice alte acte, prin scrisoare recomandată cu
confirmare de
primire sau în mod direct, sub luare de semnătură.
(4) Data convenită pentru administrarea
probelor potrivit alin. (1) poate fi modificată, cu acordul tuturor
părţilor.
(5) În cazul în care administrarea
probei nu este posibilă din motive obiective, va fi stabilit un nou
termen,
dispoziţiile alin. (4) fiind aplicabile în mod corespunzător.
Dacă părţile nu
se înţeleg, va fi sesizată instanţa, potrivit art. 373.
(6) Nerespectarea nejustificată a
programului prevăzut la alin. (1) atrage decăderea părţii din dreptul
de a mai
administra proba respectivă.
(7) Dispoziţiile art. 262 sunt
aplicabile.
ART. 373 - Soluţionarea incidentelor
Dacă
în cursul administrării probelor una dintre părţi formulează o
cerere, invocă o
excepţie, inadmisibilitatea vreunei probe sau orice alt incident
privind
administrarea probelor, ea va sesiza instanţa care, cu citarea
celeilalte
părţi, prin încheiere dată în camera de consiliu, se va
pronunţa de îndată, iar
când este necesar, în cel mult 15 zile de la data la care a
fost sesizată.
Încheierea poate fi atacată numai odată cu fondul procesului.
ART. 374 - Înscrisuri deţinute de terţi
În
cazul în care se dispune înfăţişarea unui înscris
deţinut de o autoritate sau
de o altă persoană, instanţa, potrivit dispoziţiilor art. 298, va
dispune
solicitarea înscrisului şi, îndată ce acesta este depus la
instanţă,
comunicarea lui în copie fiecărui avocat.
ART. 375 - Verificarea înscrisurilor
Dacă
una dintre părţi nu recunoaşte scrisul sau semnătura dintr-un
înscris, avocatul
părţii interesate, potrivit art. 373, va solicita instanţei să
procedeze la
verificarea înscrisurilor.
ART. 376 - Ascultarea martorilor
(1) Martorii vor fi ascultaţi, la locul
şi data prevăzute în programul încuviinţat de instanţă, de
către avocaţii
părţilor, în condiţiile art. 318 alin. (1) şi art. 321 alin. (1),
(2), (4) şi
(5), care se aplică în mod corespunzător. Ascultarea martorilor
se face fără
prestare de jurământ, punându-li-se însă în
vedere că dacă nu vor spune
adevărul săvârşesc infracţiunea de mărturie mincinoasă. Despre
toate acestea se
face menţiune în declaraţia scrisă.
(2) Martorii prevăzuţi la art. 320 vor
fi ascultaţi numai de către instanţă.
ART. 377 - Consemnarea mărturiei
(1) Mărturia se va consemna întocmai de
către o persoană convenită de părţi şi se va semna, pe fiecare pagină
şi la
sfârşitul ei, de către avocaţii părţilor, de cel ce a consemnato
şi de martor,
după ce acesta a luat cunoştinţă de cuprinsul consemnării.
(2) Orice adăugiri, ştersături sau
schimbări în cuprinsul mărturiei trebuie încuviinţate prin
semnătura celor
menţionaţi la alin. (1), sub sancţiunea de a nu fi luate în seamă.
(3) Dacă mărturia a fost stenografiată,
aceasta va fi transcrisă. Atât stenograma, cât şi
transcrierea ei vor fi
semnate potrivit alin. (1) şi depuse la dosar.
(4) Dacă mărturia a fost înregistrată
cu mijloace audiovizuale, aceasta va putea fi ulterior transcrisă la
cererea
părţii interesate, în condiţiile legii. Transcrierea
înregistrărilor va fi
semnată potrivit alin. (1) şi depusă la dosar.
ART. 378 - Autentificarea mărturiei
Părţile
pot conveni ca declaraţiile martorilor să fie consemnate şi
autentificate de un
notar public. Dispoziţiile art. 376 sunt aplicabile.
ART. 379 - Expertiza
(1) În cazul în care este
încuviinţată
o expertiză, în programul administrării probelor părţile vor
trece numele
expertului pe care îl vor alege prin învoiala lor, precum
şi numele
consilierilor fiecăreia dintre ele.
(2) Dacă părţile nu se învoiesc asupra
alegerii expertului, ele vor cere instanţei, la termenul când
încuviinţează
probele potrivit art. 370, să procedeze la desemnarea acestuia,
potrivit art.
331 alin. (1) şi (2).
(3) Expertul este obligat să efectueze
expertiza şi să o predea avocaţilor părţilor, sub semnătură de primire,
cu cel
puţin 30 de zile înainte de termenul fixat de instanţă potrivit
art. 371. De
asemenea, el are îndatorirea să dea explicaţii avocaţilor şi
părţilor, iar după
fixarea termenului de judecată, să se conformeze dispoziţiilor art.
337-339.
ART. 380 - Cercetarea la faţa locului
Dacă
s-a dispus o cercetare la faţa locului, aceasta se va face de către
instanţă
potrivit dispoziţiilor art. 345-347. Procesul-verbal prevăzut la art.
347 alin.
(1) va fi întocmit în atâtea exemplare câte
părţi sunt şi va fi înmânat
avocaţilor acestora în cel mult 5 zile de la efectuarea
cercetării.
ART. 381 - Interogatoriul
Când
s-a încuviinţat chemarea la interogatoriu, instanţa va cita
părţile, la
termenul stabilit, în camera de consiliu. Copii de pe
interogatoriul astfel
luat, precum şi de pe cel dispus şi primit potrivit art. 355 alin. (1)
vor fi
înmânate de îndată avocaţilor părţilor.
ART. 382 - Incidente privind probele
(1) Instanţa, în condiţiile art. 373,
va hotărî asupra cererii de înlocuire a martorilor, de
ascultare din nou sau de
confruntare a acestora.
(2) De asemenea, în condiţiile arătate
la alin. (1), instanţa se va pronunţa cu privire la cererea de a se
admite noi
martori sau alte probe ce se dovedesc necesare şi care nu puteau fi
prevăzute
pentru a fi solicitate potrivit art. 237 alin. (2) pct. 7.
ART. 383 - Concluziile scrise
(1) După administrarea tuturor probelor
încuviinţate de instanţă reclamantul, prin avocatul său, va
redacta concluziile
scrise privind susţinerea pretenţiilor sale, pe care le va trimite,
prin
scrisoare recomandată cu confirmare de primire, sau le va
înmâna în mod direct,
sub luare de semnătură, celorlalte părţi din proces şi, când este
cazul,
Ministerului Public.
(2) După primirea concluziilor scrise
ale reclamantului fiecare parte, prin avocatul său, va redacta
propriile
concluzii scrise, pe care le va comunica, potrivit alin. (1),
reclamantului,
celorlalte părţi, precum şi, când este cazul, Ministerului Public.
ART. 384 - Alcătuirea dosarului
(1) Avocaţii părţilor vor alcătui
pentru fiecare parte câte un dosar şi unul pentru instanţă,
în care vor depune
câte un exemplar al tuturor înscrisurilor prin care,
potrivit legii, se
constată administrarea fiecărei probe.
(2) Dosarele prevăzute la alin. (1) vor
fi numerotate, şnuruite şi vor purta semnătura avocaţilor părţilor pe
fiecare
pagină.
ART. 385 - Depunerea dosarului la instanţă
La
expirarea termenului stabilit de instanţă potrivit art. 371 avocaţii
părţilor
vor prezenta împreună instanţei dosarul cauzei, întocmit
potrivit art. 384.
ART. 386 - Judecarea cauzei
(1) Primind dosarul, instanţa va fixa
termenul de judecată, dat în cunoştinţă părţilor, care nu va
putea fi mai lung
de 15 zile de la data primirii dosarului.
(2) La acest termen, instanţa va putea
hotărî, pentru motive temeinice şi după ascultarea părţilor, să
se administreze
noi probe sau să se administreze nemijlocit în faţa sa unele
dintre probele
administrate de avocaţi.
(3) În acest scop, instanţa va stabili
termene scurte, în continuare, date în cunoştinţă părţilor.
Pentru prezentarea
în faţa instanţei martorii vor fi citaţi, de asemenea, în
termen scurt, cauzele
fiind considerate urgente. Dispoziţiile art. 159 şi ale art. 313 alin.
(2) sunt
aplicabile.
(4) Dacă, la termenul prevăzut la alin.
(1), instanţa socoteşte că nu este necesară administrarea de noi probe
sau a
unora dintre cele administrate de avocaţi, va proceda la judecarea
în fond a
procesului, acordând părţilor cuvântul pentru a pune
concluzii prin avocat.
ART. 387 - Dispoziţii aplicabile
(1) Dispoziţiile subsecţiunii a 3-a
"Probele" a secţiunii a 2-a a capitolului II sunt aplicabile, dacă
în
prezenta subsecţiune nu se prevede altfel.
(2) La cererea avocatului sau a părţii
interesate instanţa poate lua măsura amenzii judiciare şi obligării la
plata de
despăgubiri, în cazurile şi condiţiile prevăzute de dispoziţiile
art. 187-190.
ART. 388 - Consilierii juridici
Dispoziţiile
prezentei subsecţiuni sunt aplicabile în mod corespunzător şi
consilierilor
juridici care, potrivit legii, reprezintă partea.
SECŢIUNEA
a 3-a - Dezbaterea în fond a procesului
ART. 389 - Obiectul dezbaterilor
Dezbaterile
procesului poartă asupra împrejurărilor de fapt şi temeiurilor de
drept,
invocate de părţi în cererile lor sau, după caz, ridicate de
către instanţă din
oficiu.
ART. 390 - Chestiunile prealabile dezbaterilor în fond
Înainte
de a se trece la dezbaterea fondului cauzei, instanţa, din oficiu sau
la
solicitarea părţilor, pune în discuţia acestora cererile,
excepţiile procesuale
şi apărările care nu au fost soluţionate în cursul cercetării
procesului,
precum şi cele care, potrivit legii, pot fi invocate în orice
stare a
procesului.
ART. 391 - Completarea sau refacerea unor probe
Instanţa
poate proceda la completarea ori refacerea unor probe, în cazul
în care, din
dezbateri, rezultă necesitatea acestei măsuri.
ART. 392 - Deschiderea dezbaterilor în fond
Dacă
părţile declară că nu mai au cereri de formulat şi nu mai sunt alte
incidente
de soluţionat, preşedintele deschide dezbaterile asupra fondului
cauzei, dând
cuvântul părţilor, în ordinea şi condiţiile prevăzute la
art. 216, pentru ca
fiecare să îşi susţină cererile şi apărările formulate în
proces.
ART. 393 - Continuarea dezbaterilor în fond
Dezbaterile
începute vor fi continuate la acelaşi termen până la
închiderea lor, cu
excepţia cazului în care, pentru motive temeinice, sunt lăsate
în continuare
pentru o altă zi, chiar în afara orelor fixate pentru judecarea
pricinilor.
ART. 394 - Închiderea dezbaterilor în fond
(1) Când consideră că au fost lămurite
toate împrejurările de fapt şi temeiurile de drept ale cauzei,
preşedintele
închide dezbaterile.
(2) Dacă va considera necesar, instanţa
poate cere părţilor, la închiderea dezbaterilor, să depună
completări la notele
întocmite potrivit art. 244. Părţile pot depune aceste completări
şi în cazul
în care acestea nu au fost cerute de instanţă.
(3) După închiderea dezbaterilor,
părţile nu mai pot depune niciun înscris la dosarul cauzei, sub
sancţiunea de a
nu fi luat în seamă.
SECŢIUNEA
a 4-a - Deliberarea şi pronunţarea hotărârii
ART. 395 - Deliberarea
(1) După închiderea dezbaterilor,
completul de judecată deliberează în secret asupra
hotărârii ce urmează să
pronunţe.
(2) La deliberare iau parte numai
membrii completului în faţa cărora au avut loc dezbaterile.
Fiecare dintre
membrii completului de judecată are îndatorirea să îşi
exprime opinia, începând
cu cel mai nou în funcţie. Preşedintele îşi exprimă opinia
cel din urmă.
(3) Judecătorul care a luat parte la
judecată este ţinut să se pronunţe chiar dacă nu mai este judecător al
instanţei respective, cu excepţia cazului în care, în
condiţiile legii, i-a
încetat calitatea de judecător sau este suspendat din funcţie.
În această
situaţie, procesul se repune pe rol, cu citarea părţilor, pentru ca ele
să pună
din nou concluzii în faţa completului de judecată legal
constituit.
ART. 396 - Amânarea pronunţării
(1) În cazuri justificate, dacă
instanţa nu ia hotărârea de îndată, pronunţarea acesteia
poate fi amânată
pentru un termen care nu poate depăşi 15 zile.
(2) În cazul amânării prevăzute la
alin. (1), preşedintele, odată cu anunţarea termenului la care a fost
amânată
pronunţarea, poate stabili că pronunţarea hotărârii se va face
prin punerea
soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.
(3) Dacă pronunţarea a fost amânată,
hotărârea nu poate fi pronunţată mai înainte de data fixată
în acest scop.
ART. 397 - Soluţionarea cauzei
(1) Instanţa este obligată să se
pronunţe asupra tuturor cererilor deduse judecăţii. Ea nu poate acorda
mai mult
sau altceva decât s-a cerut, dacă legea nu prevede altfel.
(2) Dacă cererea are ca obiect
pretenţii privitoare la obligaţia de întreţinere, alocaţia pentru
copii,
chirie, arendă, plata salariului, rate din preţul vânzării sau
alte sume
datorate periodic, instanţa îl va obliga pe pârât, la
cererea reclamantului,
după achitarea taxelor de timbru, potrivit legii, şi la plata sumelor
devenite
exigibile după introducerea cererii.
(3) În cazurile în care instanţa
poate
da termen pentru executarea hotărârii, ea va face aceasta prin
chiar hotărârea
care dezleagă pricina, arătând şi motivele pentru care a acordat
termenul.
Debitorul nu va putea cere termen de plată, dacă debitorului i s-a
acordat un
termen rezonabil de plată de către creditor ori a avut posibilitatea să
execute
într-un termen rezonabil, calculat de la data comunicării cererii
de chemare în
judecată, în conformitate cu prevederile art. 1.522 din Codul
civil şi nici
dacă la data pronunţării subzistă vreunul dintre motivele prevăzute la
art. 674
alin. (1).
ART. 398 - Luarea hotărârii
(1) Hotărârea trebuie să fie rezultatul
acordului membrilor completului de judecată şi se dă în numele
legii.
(2) Când unanimitatea nu poate fi
realizată, hotărârea se ia cu majoritatea membrilor completului
de judecată.
Dacă din deliberare rezultă mai mult de două opinii, judecătorii ale
căror
păreri se apropie mai mult sunt datori să se unească într-o
singură opinie.
(3) În cazul în care majoritatea nu
poate fi realizată, procesul se judecă în complet de divergenţă,
constituit
prin includerea în completul iniţial şi a preşedintelui instanţei
sau a
vicepreşedintelui, a preşedintelui de secţie ori a unui judecător
desemnat de
preşedinte.
ART. 399 - Judecata în complet de divergenţă
(1) În situaţia prevăzută la art. 398
alin. (3), divergenţa se judecă în aceeaşi zi sau, dacă nu este
posibil,
într-un termen care nu poate depăşi 20 de zile de la ivirea
divergenţei, cu
citarea părţilor. În pricinile considerate urgente acest termen
nu poate fi mai
mare de 7 zile.
(2) Dezbaterile vor fi reluate asupra
chestiunilor rămase în divergenţă şi care se anunţă părţilor
în şedinţă,
instanţa fiind îndreptăţită, atunci când apreciază că este
necesar, să
administreze noi dovezi şi să ordone orice alte măsuri îngăduite
de lege.
(3) Părţile vor pune din nou concluzii
asupra chestiunilor aflate în divergenţă.
(4) Dispoziţiile art. 398 alin. (2) se
aplică în mod corespunzător, judecătorii având dreptul de a
reveni asupra
părerii lor care a provocat divergenţa.
(5) Când divergenţa nu priveşte soluţia
ce trebuie dată întregii cauze, după judecarea chestiunilor
rămase în
divergenţă, completul care a judecat înainte de ivirea ei va
putea continua
judecarea cauzei.
ART. 400 - Repunerea pe rol
Dacă,
în timpul deliberării, instanţa găseşte că sunt necesare probe
sau lămuriri noi
va dispune repunerea pe rol a cauzei, cu citarea părţilor.
ART. 401 - Întocmirea minutei
(1) După ce a fost luată hotărârea, se
va întocmi de îndată o minută care va cuprinde soluţia şi
în care se va arăta,
când este cazul, opinia separată a judecătorilor aflaţi în
minoritate.
(2) Minuta, sub sancţiunea nulităţii
hotărârii, se va semna pe fiecare pagină de către judecători şi,
după caz, de
magistratul-asistent, după care se va consemna într-un registru
special, ţinut
la grefa instanţei. Acest registru poate fi ţinut şi în format
electronic.
ART. 402 - Pronunţarea hotărârii
Sub
rezerva dispoziţiilor art. 396 alin. (2), hotărârea se va
pronunţa în şedinţă
publică, la locul unde s-au desfăşurat dezbaterile, de către preşedinte
sau de
către un judecător, membru al completului de judecată, care va citi
minuta,
indicând şi calea de atac ce poate fi folosită împotriva
hotărârii.
ART. 403 - Data hotărârii
Data
hotărârii este aceea la care minuta este pronunţată potrivit
legii.
ART. 404 - Renunţarea la calea de atac în faţa primei instanţe
(1) Partea prezentă la pronunţarea
hotărârii poate renunţa, în condiţiile legii, la calea de
atac, făcându-se
menţiune despre aceasta într-un proces-verbal semnat de
preşedinte şi de
grefier.
(2) Renunţarea se poate face şi
ulterior pronunţării, chiar şi după declararea căii de atac, prin
prezentarea
părţii înaintea preşedintelui instanţei sau a persoanei desemnate
de acesta
ori, după caz, prin înscris autentic care se va depune la grefa
instanţei, atât
timp cât dosarul nu a fost înaintat la instanţa competentă,
dispoziţiile alin.
(1) aplicându-se în mod corespunzător.
ART. 405 - Nulitatea hotărârii
Nulitatea
unei hotărâri nu poate fi cerută decât prin căile de atac
prevăzute de lege, în
afară de cazul când legea prevede în mod expres altfel.
CAP. III - Unele incidente procedurale
SECŢIUNEA
1 - Renunţarea la judecată
ART. 406 - Condiţii
(1) Reclamantul poate să renunţe
oricând la judecată, în tot sau în parte, fie verbal
în şedinţă de judecată,
fie prin cerere scrisă.
(2) Cererea se face personal sau prin
mandatar cu procură specială.
(3) Dacă renunţarea s-a făcut după
comunicarea cererii de chemare în judecată, instanţa, la cererea
pârâtului, îl
va obliga pe reclamant la cheltuielile de judecată pe care
pârâtul le-a făcut.
(4) Dacă reclamantul renunţă la
judecată la primul termen la care părţile sunt legal citate sau
ulterior
acestui moment, renunţarea nu se poate face decât cu acordul
expres sau tacit
al celeilalte părţi. Dacă pârâtul nu este prezent la
termenul la care
reclamantul declară că renunţă la judecată, instanţa va acorda
pârâtului un
termen până la care să îşi exprime poziţia faţă de cererea
de renunţare. Lipsa
unui răspuns până la termenul acordat se consideră acord tacit la
renunţare.
(5) Când renunţarea la judecată se face
în apel sau în căile extraordinare de atac, instanţa va lua
act de renunţare şi
va dispune şi anularea, în tot sau în parte, a
hotărârii sau, după caz, a
hotărârilor pronunţate în cauză.
(6) Renunţarea la judecată se constată
prin hotărâre supusă recursului, care va fi judecat de instanţa
ierarhic
superioară celei care a luat act de renunţare. Când renunţarea
are loc în faţa
unei secţii a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie,
hotărârea este definitivă.
ART. 407 - Efectele renunţării
(1) Renunţarea la judecată a unuia
dintre reclamanţi nu este opozabilă celorlalţi reclamanţi.
(2) Renunţarea produce efecte numai
faţă de părţile în privinţa cărora a fost făcută şi nu afectează
cererile
incidentale care au caracter de sine stătător.
SECŢIUNEA
a 2-a - Renunţarea la dreptul pretins
ART. 408 - Renunţarea în prima instanţă
(1) Reclamantul poate, în tot cursul
procesului, să renunţe la însuşi dreptul pretins, dacă poate
dispune de acesta,
fără a fi necesar acordul pârâtului.
(2) În caz de renunţare la dreptul
pretins, instanţa pronunţă o hotărâre prin care va respinge
cererea în fond,
dispunând şi asupra cheltuielilor de judecată.
(3) Renunţarea se poate face atât
verbal în şedinţă, consemnându-se în încheiere,
cât şi prin înscris autentic.
ART. 409 - Renunţarea în căile de atac
(1) Când renunţarea este făcută în
instanţa de apel, hotărârea primei instanţe va fi anulată
în tot sau în parte,
în măsura renunţării, dispoziţiile art. 408 aplicându-se
în mod corespunzător.
(2) Când renunţarea este făcută în
căile extraordinare de atac, vor fi anulate hotărârile pronunţate
în cauză,
dispoziţiile art. 408 aplicându-se în mod corespunzător.
ART. 410 - Căi de atac
Hotărârea
este supusă recursului, care se judecă de instanţa ierarhic superioară
celei
care a luat act de renunţarea la dreptul pretins. Când renunţarea
are loc în
faţa unei secţii a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, recursul
se judecă de
Completul de 5 judecători.
SECŢIUNEA
a 3-a - Suspendarea procesului
ART. 411 - Suspendarea voluntară
(1) Judecătorul va suspenda judecata:
1. când amândouă părţile o cer;
2. când niciuna dintre părţi, legal citate,
nu se înfăţişează la strigarea cauzei. Cu toate acestea, cauza se
judecă dacă
reclamantul sau pârâtul a cerut în scris judecarea
în lipsă.
(2) Cererea de judecată în lipsă
produce efecte numai la instanţa în faţa căreia a fost formulată.
ART. 412 - Suspendarea de drept
(1) Judecarea cauzelor se suspendă de
drept:
1. prin decesul uneia dintre părţi, până la
introducerea în cauză a moştenitorilor, în afară de cazul
când partea
interesată cere termen pentru introducerea în judecată a acestora;
2. prin interdicţia judecătorească sau
punerea sub curatelă a unei părţi, până la numirea tutorelui sau
curatorului;
3. prin decesul reprezentantului sau al
mandatarului uneia dintre părţi, survenit cu mai puţin de 15 zile
înainte de
ziua înfăţişării, până la numirea unui nou reprezentant sau
mandatar;
4. prin încetarea funcţiei tutorelui sau
curatorului, până la numirea unui nou tutore sau curator;
5. când persoana juridică este dizolvată,
până la desemnarea lichidatorului;
6. prin deschiderea procedurii insolvenţei,
în temeiul unei hotărâri judecătoreşti definitive, dacă
debitorul trebuie
reprezentat, până la numirea administratorului ori lichidatorului
judiciar;
7. în cazul în care instanţa formulează o
cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare adresată Curţii
de Justiţie a
Uniunii Europene, potrivit prevederilor tratatelor pe care se
întemeiază
Uniunea Europeană;
8. în alte cazuri prevăzute de lege.
(2) Cu toate acestea, faptele prevăzute
la alin. (1) nu împiedică pronunţarea hotărârii, dacă ele
au survenit după
închiderea dezbaterilor.
ART. 413 - Suspendarea facultativă
(1) Instanţa poate suspenda judecata:
1. când dezlegarea cauzei depinde, în tot sau
în parte, de existenţa ori inexistenţa unui drept care face
obiectul unei alte
judecăţi;
2. când s-a început urmărirea penală pentru o
infracţiune care ar avea o înrâurire hotărâtoare
asupra hotărârii ce urmează să
se dea, dacă legea nu prevede altfel;
3. în alte cazuri prevăzute de lege.
(2) Suspendarea va dura până când
hotărârea pronunţată în cauza care a provocat suspendarea a
devenit definitivă.
(3) Cu toate acestea, instanţa poate
reveni motivat asupra suspendării, dacă se constată că partea care a
cerut-o nu
are un comportament diligent în cadrul procesului care a
determinat
suspendarea, tergiversând soluţionarea acestuia, ori dacă
urmărirea penală care
a determinat suspendarea durează mai mult de un an de la data la care a
intervenit suspendarea, fără a se dispune o soluţie în acea cauză.
ART. 414 - Hotărârea de suspendare
(1) Asupra suspendării judecării
procesului instanţa se va pronunţa prin încheiere, care poate fi
atacată cu
recurs, în mod separat, la instanţa ierarhic superioară.
Când suspendarea a
fost dispusă de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie,
hotărârea este definitivă.
(2) Recursul se poate declara cât timp
durează suspendarea cursului judecării procesului, atât
împotriva încheierii
prin care s-a dispus suspendarea, cât şi împotriva
încheierii prin care s-a
dispus respingerea cererii de repunere pe rol a procesului.
ART. 415 - Reluarea judecării procesului
Judecata
cauzei suspendate se reia:
1. prin cererea de redeschidere făcută de una
dintre părţi, când suspendarea s-a dispus prin învoirea
părţilor sau din cauza
lipsei lor;
2. prin cererea de redeschidere a procesului,
făcută cu arătarea moştenitorilor, tutorelui sau curatorului, a celui
reprezentat de mandatarul defunct, a noului mandatar ori, după caz, a
părţii
interesate, a lichidatorului, a administratorului judiciar ori a
lichidatorului
judiciar, în cazurile prevăzute la art. 412 alin. (1) pct. 1-6;
3. în cazurile prevăzute la art. 412 alin.
(1) pct. 7, după pronunţarea hotărârii de către Curtea de
Justiţie a Uniunii
Europene;
4. prin alte modalităţi prevăzute de lege.
SECŢIUNEA
a 4-a - Perimarea cererii
ART. 416 - Cererile supuse perimării
(1) Orice cerere de chemare în
judecată, contestaţie, apel, recurs, revizuire şi orice altă cerere de
reformare sau de retractare se perimă de drept, chiar împotriva
incapabililor,
dacă a rămas în nelucrare din motive imputabile părţii, timp de 6
luni.
(2) Termenul de perimare curge de la
ultimul act de procedură îndeplinit de părţi sau de instanţă.
(3) Nu constituie cauze de perimare
cazurile când actul de procedură trebuia efectuat din oficiu,
precum şi cele
când, din motive care nu sunt imputabile părţii, cererea n-a
ajuns la instanţa
competentă sau nu se poate fixa termen de judecată.
ART. 417 - Întreruperea cursului perimării
Perimarea
se întrerupe prin îndeplinirea unui act de procedură făcut
în vederea judecării
procesului de către partea care justifică un interes.
ART. 418 - Suspendarea cursului perimării
(1) Cursul perimării este suspendat cât
timp durează suspendarea judecăţii, pronunţată de instanţă în
cazurile
prevăzute la art. 413, precum şi în alte cazuri stabilite de
lege, dacă
suspendarea nu este cauzată de lipsa de stăruinţă a părţilor în
judecată.
(2) În cazurile prevăzute la art. 412,
cursul perimării este suspendat timp de o lună de la data când
s-au petrecut
faptele care au determinat suspendarea judecăţii, dacă aceste fapte
s-au petrecut
în cele din urmă 3 luni ale termenului de perimare.
(3) Perimarea se suspendă, de asemenea,
pe timpul cât partea este împiedicată de a stărui în
judecată din cauza unor
motive temeinic justificate, precum şi în alte cazuri expres
prevăzute de lege.
ART. 419 - Efectele cererii asupra coparticipanţilor
În
cazul în care sunt mai mulţi reclamanţi sau pârâţi
împreună, cererea de
perimare ori actul de procedură întrerupător de perimare al unuia
foloseşte şi
celorlalţi.
ART. 420 - Procedura perimării
(1) Perimarea se constată din oficiu
sau la cererea părţii interesate. Judecătorul va cita de urgenţă
părţile şi va
dispune grefierului să întocmească un referat asupra actelor de
procedură în
legătură cu perimarea.
(2) Perimarea poate fi invocată şi pe cale
de excepţie în camera de consiliu sau în şedinţă publică.
(3) Perimarea cererii de chemare în
judecată nu poate fi ridicată pentru prima oară în instanţa de
apel.
ART. 421 - Hotărârea de perimare
(1) Dacă instanţa constată că perimarea
nu a intervenit, pronunţă o încheiere care poate fi atacată odată
cu fondul
procesului.
(2) Hotărârea care constată perimarea
este supusă recursului, la instanţa ierarhic superioară, în
termen de 5 zile de
la pronunţare. Când perimarea se constată de o secţie a
Înaltei Curţi de
Casaţie şi Justiţie, recursul se judecă de Completul de 5 judecători.
ART. 422 - Efectele perimării
(1) Perimarea lipseşte de efect toate
actele de procedură făcute în acea instanţă.
(2) Când însă se face o nouă cerere
de
chemare în judecată, părţile pot folosi dovezile administrate
în cursul
judecării cererii perimate, în măsura în care noua instanţă
socoteşte că nu
este necesară refacerea lor.
ART. 423 - Perimarea instanţei
Orice
cerere adresată unei instanţe şi care a rămas în nelucrare timp
de 10 ani se
perimă de drept, chiar în lipsa unor motive imputabile părţii.
Dispoziţiile
art. 420 se aplică în mod corespunzător.
CAP. IV - Hotărârile judecătoreşti
SECŢIUNEA
1 - Dispoziţii generale
§ 1.
Denumirea, întocmirea şi comunicarea hotărârii
ART. 424 - Denumirea hotărârilor
(1) Hotărârea prin care cauza este soluţionată
de prima instanţă sau prin care aceasta se dezînvesteşte fără a
soluţiona cauza
se numeşte sentinţă.
(2) Hotărârea prin care judecătoria
soluţionează căile de atac împotriva hotărârilor
autorităţilor administraţiei
publice cu activitate jurisdicţională şi ale altor organe cu astfel de
activitate, în cazurile prevăzute de lege, se numeşte sentinţă.
(3) Hotărârea prin care instanţa se
pronunţă asupra apelului, recursului şi recursului în interesul
legii, precum
şi hotărârea pronunţată ca urmare a anulării în apel a
hotărârii primei
instanţe şi reţinerii cauzei spre judecare ori ca urmare a rejudecării
cauzei
în fond după casarea cu reţinere în recurs se numesc
decizie.
(4) Hotărârea prin care instanţa se
pronunţă asupra contestaţiei în anulare sau asupra revizuirii se
numeşte, după
caz, sentinţă sau decizie.
(5) Toate celelalte hotărâri date de
instanţă se numesc încheieri, dacă legea nu prevede altfel.
ART. 425 - Conţinutul hotărârii
(1) Hotărârea va cuprinde:
a) partea introductivă, în care se vor face
menţiunile prevăzute la art. 233 alin. (1) şi (2). Când
dezbaterile au fost
consemnate într-o încheiere de şedinţă, partea introductivă
a hotărârii va
cuprinde numai denumirea instanţei, numărul dosarului, data, numele,
prenumele
şi calitatea membrilor completului de judecată, numele şi prenumele
grefierului, numele şi prenumele procurorului, dacă a participat la
judecată,
precum şi menţiunea că celelalte date sunt arătate în
încheiere;
b) considerentele, în care se vor arăta
obiectul cererii şi susţinerile pe scurt ale părţilor, expunerea
situaţiei de
fapt reţinută de instanţă pe baza probelor administrate, motivele de
fapt şi de
drept pe care se întemeiază soluţia, arătându-se atât
motivele pentru care s-au
admis, cât şi cele pentru care s-au înlăturat cererile
părţilor;
c) dispozitivul, în care se vor arăta numele,
prenumele, codul numeric personal şi domiciliul sau reşedinţa părţilor
ori,
după caz, denumirea, sediul, codul unic de înregistrare sau codul
de
identificare fiscală, numărul de înmatriculare în registrul
comerţului ori de
înscriere în registrul persoanelor juridice şi contul
bancar, soluţia dată
tuturor cererilor deduse judecăţii şi cuantumul cheltuielilor de
judecată
acordate.
(2) Dacă hotărârea s-a dat în
folosul
mai multor reclamanţi sau împotriva mai multor
pârâţi, se va arăta ceea ce se
cuvine fiecărui reclamant şi la ce este obligat fiecare
pârât ori, când este
cazul, dacă drepturile şi obligaţiile părţilor sunt solidare sau
indivizibile.
(3) În partea finală a dispozitivului
se vor arăta dacă hotărârea este executorie, este supusă unei căi
de atac ori
este definitivă, data pronunţării ei, menţiunea că s-a pronunţat
în şedinţă
publică sau într-o altă modalitate prevăzută de lege, precum şi
semnăturile
membrilor completului de judecată. Când hotărârea este
supusă apelului sau
recursului se va arăta şi instanţa la care se depune cererea pentru
exercitarea
căii de atac.
ART. 426 - Redactarea şi semnarea hotărârii
(1) Hotărârea se redactează de
judecătorul care a soluţionat procesul. Când în compunerea
completului de
judecată intră şi asistenţi judiciari, preşedintele îl va putea
desemna pe unul
dintre aceştia să redacteze hotărârea.
(2) În cazul în care unul dintre
judecători sau asistenţi judiciari a rămas în minoritate la
deliberare, el îşi
va redacta opinia separată, care va cuprinde expunerea considerentelor,
soluţia
pe care a propus-o şi semnătura acestuia. De asemenea, judecătorul care
este de
acord cu soluţia, dar pentru considerente diferite, va redacta separat
opinia
concurentă.
(3) Hotărârea va fi semnată de membrii
completului de judecată şi de către grefier.
(4) Dacă vreunul dintre judecători este
împiedicat să semneze hotărârea, ea va fi semnată în
locul său de preşedintele
completului, iar dacă şi acesta ori judecătorul unic se află
într-o astfel de
situaţie, hotărârea se va semna de către preşedintele instanţei.
Când
împiedicarea priveşte pe grefier, hotărârea se va semna de
grefierul-şef. În
toate cazurile se face menţiune pe hotărâre despre cauza care a
determinat
împiedicarea.
(5) Hotărârea se va redacta şi se va
semna în cel mult 30 de zile de la pronunţare. Opinia separată a
judecătorului
rămas în minoritate, precum şi, când este cazul, opinia
concurentă se
redactează şi se semnează în acelaşi termen.
(6) Hotărârea se va întocmi în
două
exemplare originale, dintre care unul se ataşează la dosarul cauzei,
iar
celălalt se va depune spre conservare la dosarul de hotărâri al
instanţei.
ART. 427 - Comunicarea hotărârii
(1) Hotărârea se va comunica din oficiu
părţilor, în copie, chiar dacă este definitivă. Comunicarea se va
face de
îndată ce hotărârea a fost redactată şi semnată în
condiţiile legii.
(2) Hotărârile definitive prin care s-a
dispus efectuarea unei înscrieri în cartea funciară sau,
după caz, în alte
registre publice se vor comunica din oficiu şi instituţiei sau
autorităţii care
ţine acele registre.
(3) Hotărârile definitive prin care s-a
dispus anularea, în tot sau în parte, a unui act notarial
se comunică din
oficiu de îndată notarului public instrumentator, direct ori prin
intermediul
camerei notarilor publici în circumscripţia căreia funcţionează.
(4) De asemenea, hotărârile prin care
instanţa se pronunţă în legătură cu prevederi cuprinse în
Tratatul privind
funcţionarea Uniunii Europene şi în alte acte juridice ale
Uniunii Europene se
comunică, din oficiu, chiar dacă nu sunt definitive, şi autorităţii sau
instituţiei naţionale cu atribuţii de reglementare în materie.
ART. 428 - Adăugirile, schimbările sau corecturile
Adăugirile,
schimbările sau corecturile în cuprinsul hotărârii vor
trebui semnate de
judecători, sub sancţiunea neluării lor în seamă.
§ 2.
Efectele hotărârii judecătoreşti
ART. 429 - Dezînvestirea instanţei
După
pronunţarea hotărârii instanţa se dezînvesteşte şi niciun
judecător nu poate
reveni asupra părerii sale.
ART. 430 - Autoritatea de lucru judecat
(1) Hotărârea judecătorească ce
soluţionează, în tot sau în parte, fondul procesului sau
statuează asupra unei
excepţii procesuale ori asupra oricărui alt incident are, de la
pronunţare,
autoritate de lucru judecat cu privire la chestiunea tranşată.
(2) Autoritatea de lucru judecat
priveşte dispozitivul, precum şi considerentele pe care acesta se
sprijină,
inclusiv cele prin care s-a rezolvat o chestiune litigioasă.
(3) Hotărârea judecătorească prin care
se ia o măsură provizorie nu are autoritate de lucru judecat asupra
fondului.
(4) Când hotărârea este supusă
apelului
sau recursului, autoritatea de lucru judecat este provizorie.
(5) Hotărârea atacată cu contestaţia
în
anulare sau revizuire îşi păstrează autoritatea de lucru judecat
până ce va fi
înlocuită cu o altă hotărâre.
ART. 431 - Efectele lucrului judecat
(1) Nimeni nu poate fi chemat în
judecată de două ori în aceeaşi calitate, în temeiul
aceleiaşi cauze şi pentru
acelaşi obiect.
(2) Oricare dintre părţi poate opune
lucrul anterior judecat într-un alt litigiu, dacă are legătură cu
soluţionarea
acestuia din urmă.
ART. 432 - Excepţia autorităţii de lucru judecat
Excepţia
autorităţii de lucru judecat poate fi invocată de instanţă sau de părţi
în
orice stare a procesului, chiar înaintea instanţei de recurs. Ca
efect al
admiterii excepţiei, părţii i se poate crea în propria cale de
atac o situaţie
mai rea decât aceea din hotărârea atacată.
ART. 433 - Puterea executorie
Hotărârea
judecătorească are putere executorie, în condiţiile prevăzute de
lege.
ART. 434 - Forţa probantă
Hotărârea
judecătorească are forţa probantă a unui înscris autentic.
ART. 435 - Obligativitatea şi opozabilitatea hotărârii
(1) Hotărârea judecătorească este
obligatorie şi produce efecte numai între părţi şi succesorii
acestora.
(2) Hotărârea este opozabilă oricărei
terţe persoane atât timp cât aceasta din urmă nu face,
în condiţiile legii,
dovada contrară.
SECŢIUNEA
a 2-a - Hotărârile date în baza recunoaşterii pretenţiilor
ART. 436 - Cazuri
(1) Când pârâtul a recunoscut
în tot
sau în parte pretenţiile reclamantului, instanţa, la cererea
acestuia din urmă,
va da o hotărâre în măsura recunoaşterii.
(2) Dacă recunoaşterea este parţială,
judecata va continua cu privire la pretenţiile rămase nerecunoscute,
instanţa
urmând a pronunţa o nouă hotărâre asupra acestora.
ART. 437 - Calea de atac
(1) Hotărârea prevăzută la art. 436
poate fi atacată numai cu recurs la instanţa ierarhic superioară.
(2) Când recunoaşterea pretenţiilor a
fost făcută înaintea instanţei de apel, hotărârea primei
instanţe va fi anulată
în măsura recunoaşterii, dispunându-se admiterea, în
mod corespunzător, a
cererii. Dispoziţiile art. 436 alin. (2) rămân aplicabile.
SECŢIUNEA
a 3-a - Hotărârea prin care se încuviinţează învoiala
părţilor
ART. 438 - Condiţiile în care se poate lua act de tranzacţie
(1) Părţile se pot înfăţişa oricând
în
cursul judecăţii, chiar fără să fi fost citate, pentru a cere să se dea
o
hotărâre care să consfinţească tranzacţia lor.
(2) Dacă părţile se înfăţişează la ziua
stabilită pentru judecată, cererea pentru darea hotărârii va
putea fi primită
chiar de un singur judecător.
(3) Dacă părţile se înfăţişează
într-o
altă zi, instanţa va da hotărârea în camera de consiliu.
ART. 439 - Forma tranzacţiei
Tranzacţia
va fi încheiată în formă scrisă şi va alcătui dispozitivul
hotărârii.
ART. 440 - Calea de atac
Hotărârea
care consfinţeşte tranzacţia intervenită între părţi poate fi
atacată, pentru
motive procedurale, numai cu recurs la instanţa ierarhic superioară.
ART. 441 - Domeniu de aplicare
Dispoziţiile
prezentei secţiuni se aplică în mod corespunzător şi în
cazul în care învoiala
părţilor este urmarea procedurii de mediere.
SECŢIUNEA
a 4-a - Îndreptarea, lămurirea şi completarea hotărârii
ART. 442 - Îndreptarea hotărârii
(1) Erorile sau omisiunile cu privire
la numele, calitatea şi susţinerile părţilor sau cele de calcul, precum
şi
orice alte erori materiale cuprinse în hotărâri sau
încheieri pot fi îndreptate
din oficiu ori la cerere.
(2) Instanţa se pronunţă prin încheiere
dată în camera de consiliu. Părţile vor fi citate numai dacă
instanţa socoteşte
că este necesar ca ele să dea anumite lămuriri.
(3) În cazul hotărârilor,
îndreptarea
se va face în ambele exemplare ale hotărârii.
ART. 443 - Lămurirea hotărârii şi înlăturarea
dispoziţiilor
contradictorii
(1) În cazul în care sunt necesare
lămuriri cu privire la înţelesul, întinderea sau aplicarea
dispozitivului
hotărârii ori dacă acesta cuprinde dispoziţii contradictorii,
părţile pot cere
instanţei care a pronunţat hotărârea să lămurească dispozitivul
sau să înlăture
dispoziţiile potrivnice.
(2) Instanţa va rezolva cererea de
urgenţă, prin încheiere dată în camera de consiliu, cu
citarea părţilor.
(3) Încheierea se va ataşa la
hotărâre,
atât în dosarul cauzei, cât şi în dosarul de
hotărâri al instanţei.
ART. 444 - Completarea hotărârii
(1) Dacă prin hotărârea dată instanţa a
omis să se pronunţe asupra unui capăt de cerere principal sau accesoriu
ori
asupra unei cereri conexe sau incidentale, se poate cere completarea
hotărârii
în acelaşi termen în care se poate declara, după caz, apel
sau recurs împotriva
acelei hotărâri, iar în cazul hotărârilor date
în căile extraordinare de atac
sau în fond după casarea cu reţinere, în termen de 15 zile
de la pronunţare.
(2) Cererea se soluţionează de urgenţă,
cu citarea părţilor, prin hotărâre separată. Prevederile art. 443
alin. (3) se
aplică în mod corespunzător.
(3) Dispoziţiile prezentului articol se
aplică şi în cazul când instanţa a omis să se pronunţe
asupra cererilor
martorilor, experţilor, traducătorilor, interpreţilor sau apărătorilor,
cu
privire la drepturile lor.
ART. 445 - Obligativitatea procedurii
Îndreptarea,
lămurirea, înlăturarea dispoziţiilor contradictorii ori
completarea hotărârii
nu poate fi cerută pe calea apelului sau recursului, ci numai în
condiţiile
art. 442-444.
ART. 446 - Căi de atac
Încheierile
pronunţate în temeiul art. 442 şi 443, precum şi hotărârea
pronunţată potrivit
art. 444 sunt supuse aceloraşi căi de atac ca şi hotărârile
în legătură cu care
s-a solicitat, după caz, îndreptarea, lămurirea sau
înlăturarea dispoziţiilor
contradictorii ori completarea.
ART. 447 - Suportarea cheltuielilor de judecată
În
cazul în care cererea de îndreptare, de lămurire sau de
completare a hotărârii
a fost admisă, cheltuielile făcute de parte în aceste cereri vor
fi suportate
de stat, din fondul constituit potrivit legii. Când cererea a
fost respinsă,
cheltuielile vor fi suportate de parte potrivit dreptului comun.
SECŢIUNEA
a 5-a - Executarea provizorie
ART. 448 - Executarea provizorie de drept
(1) Hotărârile primei instanţe sunt
executorii de drept când au ca obiect:
1. stabilirea modului de exercitare a
autorităţii părinteşti, stabilirea locuinţei minorului, precum şi modul
de
exercitare a dreptului de a avea legături personale cu minorul;
2. plata salariilor sau a altor drepturi
izvorâte din raporturile juridice de muncă, precum şi a sumelor
cuvenite,
potrivit legii, şomerilor;
3. despăgubiri pentru accidente de muncă;
4. rente ori sume datorate cu titlu de
obligaţie de întreţinere sau alocaţie pentru copii, precum şi
pensii acordate
în cadrul asigurărilor sociale;
5. despăgubiri în caz de moarte sau vătămare
a integrităţii corporale ori sănătăţii, dacă despăgubirile s-au acordat
sub
formă de prestaţii băneşti periodice;
6. reparaţii grabnice;
7. punerea sau ridicarea sigiliului ori
facerea inventarului;
8. cereri privitoare la posesie, numai în
ceea ce priveşte posesia;
9. hotărârile pronunţate în temeiul
recunoaşterii de către pârât a pretenţiilor reclamantului,
pronunţate în
condiţiile art. 436;
10. în orice alte cazuri în care legea prevede
că hotărârea este executorie.
(2) Executarea hotărârilor prevăzute la
alin. (1) are caracter provizoriu.
ART. 449 - Executarea provizorie judecătorească
(1) Instanţa poate încuviinţa
executarea provizorie a hotărârilor privitoare la bunuri ori de
câte ori va
considera că măsura este necesară în raport cu temeinicia vădită
a dreptului
ori cu starea de insolvabilitate a debitorului, precum şi atunci
când ar
aprecia că neluarea de îndată a acestei măsuri este vădit
prejudiciabilă pentru
creditor. În aceste cazuri, instanţa îl va putea obliga pe
creditor la plata
unei cauţiuni, în condiţiile art. 718 alin. (2) şi (3).
(2) Executarea provizorie nu se poate
încuviinţa:
1. în materie de strămutare de hotare,
desfiinţare de construcţii, plantaţii sau a oricăror lucrări
având o aşezare
fixă;
2. când prin hotărâre se dispune intabularea
unui drept sau radierea lui din cartea funciară.
(3) Cererea de executare provizorie se
va putea face în scris, precum şi verbal în instanţă
până la închiderea
dezbaterilor.
(4) Dacă cererea a fost respinsă de
prima instanţă, ea poate fi făcută din nou în apel.
ART. 450 - Suspendarea executării provizorii
(1) Suspendarea executării provizorii
va putea fi solicitată fie prin cererea de apel, fie distinct în
tot cursul
judecăţii în apel.
(2) Cererea se va depune la prima
instanţă sau, după caz, la instanţa de apel. În această din urmă
situaţie, la
cerere se va alătura o copie legalizată a dispozitivului
hotărârii.
(3) Cererea de suspendare se va judeca
de către instanţa de apel. Dispoziţiile art. 718 alin. (6) sunt
aplicabile.
(4) Suspendarea va putea fi încuviinţată
numai cu plata unei cauţiuni al cărei cuantum va fi stabilit de
instanţă în
condiţiile art. 718 alin. (2) şi (3).
(5) Până la soluţionarea cererii de
suspendare, aceasta va putea fi încuviinţată provizoriu, prin
ordonanţă
preşedinţială, chiar înainte de sosirea dosarului, cu respectarea
cerinţei
prevăzute la alin. (4).
SECŢIUNEA
a 6-a - Cheltuielile de judecată
ART. 451 - Suspendarea executării provizorii
(1) Cheltuielile de judecată constau în
taxele judiciare de timbru şi timbrul judiciar, onorariile avocaţilor,
ale
experţilor şi ale specialiştilor numiţi în condiţiile art. 330
alin. (3),
sumele cuvenite martorilor pentru deplasare şi pierderile cauzate de
necesitatea
prezenţei la proces, cheltuielile de transport şi, dacă este cazul, de
cazare,
precum şi orice alte cheltuieli necesare pentru buna desfăşurare a
procesului.
(2) Instanţa poate, chiar şi din
oficiu, să reducă motivat partea din cheltuielile de judecată
reprezentând
onorariul avocaţilor, atunci când acesta este vădit
disproporţionat în raport
cu valoarea sau complexitatea cauzei ori cu activitatea desfăşurată de
avocat,
ţinând seama şi de circumstanţele cauzei. Măsura luată de
instanţă nu va avea
niciun efect asupra raporturilor dintre avocat şi clientul său.
(3) Dispoziţiile alin. (2) se aplică în
mod corespunzător la plata experţilor judiciari şi a specialiştilor
numiţi în
condiţiile art. 330 alin. (3).
(4) Nu vor putea fi însă micşorate
cheltuielile de judecată având ca obiect plata taxei judiciare de
timbru şi a
timbrului judiciar, precum şi plata sumelor cuvenite martorilor
potrivit alin.
(1).
ART. 452 - Dovada cheltuielilor de judecată
Partea
care pretinde cheltuieli de judecată trebuie să facă, în
condiţiile legii,
dovada existenţei şi întinderii lor, cel mai târziu la data
închiderii
dezbaterilor asupra fondului cauzei.
ART. 453 - Acordarea cheltuielilor de judecată
(1) Partea care pierde procesul va fi
obligată, la cererea părţii care a câştigat, să îi
plătească acesteia
cheltuieli de judecată.
(2) Când cererea a fost admisă numai
în
parte, judecătorii vor stabili măsura în care fiecare dintre
părţi poate fi
obligată la plata cheltuielilor de judecată. Dacă este cazul,
judecătorii vor
putea dispune compensarea cheltuielilor de judecată.
ART. 454 - Exonerarea pârâtului de la plată
Pârâtul
care a recunoscut, la primul termen de judecată la care părţile sunt
legal
citate, pretenţiile reclamantului nu va putea fi obligat la plata
cheltuielilor
de judecată, cu excepţia cazului în care, prealabil pornirii
procesului, a fost
pus în întârziere de către reclamant sau se afla de
drept în întârziere.
Dispoziţiile art. 1.522 alin. (5) din Codul civil rămân
aplicabile.
ART. 455 - Situaţia mai multor reclamanţi sau pârâţi
Dacă
în cauză sunt mai mulţi reclamanţi sau mai mulţi
pârâţi, ei vor putea fi
obligaţi să plătească cheltuielile de judecată în mod egal,
proporţional sau
solidar, potrivit cu poziţia lor în proces ori cu natura
raportului juridic
existent între ei.
TITLUL II - Căile de atac
CAP. I - Dispoziţii generale
ART. 456 - Enumerare
Calea
ordinară de atac este apelul, iar căile extraordinare de atac sunt
recursul,
contestaţia în anulare şi revizuirea.
ART. 457 - Legalitatea căii de atac
(1) Hotărârea judecătorească este
supusă numai căilor de atac prevăzute de lege, în condiţiile şi
termenele
stabilite de aceasta, indiferent de menţiunile din dispozitivul ei.
(2) Menţiunea inexactă din cuprinsul
hotărârii cu privire la calea de atac deschisă contra acesteia nu
are niciun
efect asupra dreptului de a exercita calea de atac prevăzută de lege.
(3) Dacă instanţa respinge ca
inadmisibilă calea de atac neprevăzută de lege, exercitată de partea
interesată
în considerarea menţiunii inexacte din cuprinsul hotărârii
cu privire la calea
de atac, hotărârea pronunţată de instanţa de control judiciar va
fi comunicată,
din oficiu, tuturor părţilor care au luat parte la judecata în
care s-a
pronunţat hotărârea atacată. De la data comunicării începe
să curgă, dacă este
cazul, termenul pentru exercitarea căii de atac prevăzute de lege.
ART. 458 - Subiectele căilor de atac
Căile
de atac pot fi exercitate numai de părţile aflate în proces care
justifică un
interes, în afară de cazul în care, potrivit legii, acest
drept îl au şi alte
organe sau persoane.
ART. 459 - Ordinea exercitării căilor de atac
(1) Căile extraordinare de atac nu pot
fi exercitate atât timp cât este deschisă calea de atac a
apelului.
(2) În cazul hotărârilor
susceptibile
de apel, dacă acesta nu a fost exercitat, recursul este inadmisibil. Cu
toate
acestea, o hotărâre susceptibilă de apel şi de recurs poate fi
atacată,
înăuntrul termenului de apel, direct cu recurs, la instanţa care
ar fi fost
competentă să judece recursul împotriva hotărârii date
în apel, dacă părţile
consimt expres, prin înscris autentic sau prin declaraţie
verbală, dată în faţa
instanţei a cărei hotărâre se atacă şi consemnată într-un
proces-verbal. În
acest caz, recursul poate fi exercitat numai pentru încălcarea
sau aplicarea
greşită a normelor de drept material.
(3) Căile extraordinare de atac pot fi
exercitate şi concomitent, în condiţiile legii. Recursul se
judecă cu
prioritate.
ART. 460 - Unicitatea căii de atac
(1) O cale de atac poate fi exercitată
împotriva unei hotărâri numai o singură dată, dacă legea
prevede acelaşi termen
de exercitare pentru toate motivele existente la data declarării acelei
căi de
atac.
(2) Dacă prin aceeaşi hotărâre au fost
soluţionate şi cereri accesorii, hotărârea este supusă în
întregul ei căii de
atac prevăzute de lege pentru cererea principală.
(3) În cazul în care prin aceeaşi
hotărâre au fost soluţionate mai multe cereri principale sau
incidentale,
dintre care unele sunt supuse apelului, iar altele recursului,
hotărârea în
întregul ei este supusă apelului. Hotărârea dată în
apel este supusă recursului.
(4) Dacă hotărârea cu privire la o
cerere principală sau incidentală nu este supusă nici apelului şi nici
recursului, soluţia cu privire la celelalte cereri este supusă căilor
de atac
în condiţiile legii.
(5) În cazurile prevăzute la alin.
(2)-(4), termenul de apel sau, după caz, de recurs este cel de drept
comun,
chiar dacă prin legi speciale se prevede altfel.
ART. 461 - Partea din hotărâre care poate fi atacată
(1) Calea de atac se îndreaptă
împotriva soluţiei cuprinse în dispozitivul hotărârii.
(2) Cu toate acestea, în cazul în
care
calea de atac vizează numai considerentele hotărârii prin care
s-au dat
dezlegări unor probleme de drept ce nu au legătură cu judecata acelui
proces
sau care sunt greşite ori cuprind constatări de fapt ce prejudiciază
partea,
instanţa, admiţând calea de atac, va înlătura acele
considerente şi le va
înlocui cu propriile considerente, menţinând soluţia
cuprinsă în dispozitivul
hotărârii atacate.
ART. 462 - Înţelegerea părţilor în căile de atac
Părţile
pot solicita instanţei legal învestite cu soluţionarea unei căi
de atac să ia
act de înţelegerea lor cu privire la soluţionarea litigiului.
Dispoziţiile art.
438-441 se aplică în mod corespunzător.
ART. 463 - Achiesarea la hotărâre
(1) Achiesarea la hotărâre reprezintă
renunţarea unei părţi la calea de atac pe care o putea folosi ori pe
care a
exercitat-o deja împotriva tuturor sau a anumitor soluţii din
respectiva
hotărâre.
(2) Achiesarea, atunci când este
condiţionată, nu produce efecte decât dacă este acceptată expres
de partea
adversă.
(3) Dispoziţiile art. 404 rămân
aplicabile.
ART. 464 - Felurile achiesării
(1) Achiesarea poate fi expresă sau
tacită, totală ori parţială.
(2) Achiesarea expresă se face de parte
prin act autentic sau prin declaraţie verbală în faţa instanţei
ori de
mandatarul său în temeiul unei procuri speciale.
(3) Achiesarea tacită poate fi dedusă
numai din acte sau fapte precise şi concordante care exprimă intenţia
certă a
părţii de a-şi da adeziunea la hotărâre.
(4) Achiesarea poate fi totală, dacă
priveşte hotărârea în întregul ei sau, după caz,
parţială, dacă priveşte numai
o parte din hotărârea respectivă.
ART. 465 - Măsurile de administrare judiciară
Măsurile
de administrare judiciară nu pot face obiectul niciunei căi de atac.
CAP. II - Apelul
ART. 466 - Apelul principal. Obiectul
(1) Hotărârile pronunţate în primă
instanţă pot fi atacate cu apel, dacă legea nu prevede în mod
expres altfel.
(2) Sunt supuse apelului şi hotărârile
date în ultimă instanţă dacă, potrivit legii, instanţa nu putea
să judece decât
în primă instanţă.
(3) Hotărârile date în ultimă
instanţă
rămân neapelabile, chiar dacă în hotărâre s-a arătat
că au fost pronunţate în primă
instanţă.
(4) Împotriva încheierilor
premergătoare nu se poate face apel decât odată cu fondul, afară
de cazul când
legea dispune altfel.
ART. 467 - Situaţiile în care partea nu poate face apel
principal
(1) Partea care a renunţat expres la
apel cu privire la o hotărâre nu mai are dreptul de a face apel
principal.
(2) Partea care a executat parţial
hotărârea de primă instanţă, deşi aceasta nu era susceptibilă de
executare
provizorie, nu mai are dreptul de a face apel principal cu privire la
dispoziţiile
executate.
ART. 468 - Termenul de apel
(1) Termenul de apel este de 30 de zile
de la comunicarea hotărârii, dacă legea nu dispune altfel.
(2) Termenul de apel prevăzut la alin.
(1) curge de la comunicarea hotărârii, chiar atunci când
aceasta a fost făcută
odată cu încheierea de încuviinţare a executării silite.
(3) Dacă o parte face apel înainte de
comunicarea hotărârii, aceasta se socoteşte comunicată la data
depunerii
cererii de apel.
(4) Pentru procuror, termenul de apel
curge de la pronunţarea hotărârii, în afară de cazurile
în care procurorul a
participat la judecarea cauzei, când termenul de apel curge de la
comunicarea
hotărârii.
(5) Termenul de apel suspendă
executarea hotărârii de primă instanţă, cu excepţia cazurilor
anume prevăzute de
lege. În aceleaşi condiţii, executarea se suspendă dacă apelul a
fost exercitat
în termen.
ART. 469 - Întreruperea termenului de apel
(1) Termenul de apel se întrerupe prin
moartea părţii care are interes să facă apel. În acest caz se
face din nou o
singură comunicare a hotărârii, la cel din urmă domiciliu al
părţii, pe numele
moştenirii, fără să se arate numele şi calitatea fiecărui moştenitor.
(2) Termenul de apel va începe să curgă
din nou de la data comunicării prevăzute la alin. (1). Pentru
moştenitorii
incapabili, cei cu capacitate restrânsă sau dispăruţi ori
în caz de moştenire
vacantă, termenul va curge din ziua în care se va numi tutorele,
curatorul sau
administratorul provizoriu, după caz.
(3) Apelul nu constituie prin el însuşi
un act de acceptare a moştenirii.
(4) Termenul de apel se întrerupe şi
prin moartea mandatarului căruia i s-a făcut comunicarea. În
acest caz se va
face o nouă comunicare părţii, la domiciliul ei, iar termenul de apel
va începe
să curgă din nou de la această dată.
ART. 470 - Cererea de apel
(1) Cererea de apel va cuprinde:
a) numele şi prenumele, codul numeric
personal, domiciliul sau reşedinţa părţilor ori, pentru persoanele
juridice,
denumirea şi sediul lor, precum şi, după caz, codul unic de
înregistrare sau
codul de identificare fiscală, numărul de înmatriculare în
registrul comerţului
ori de înscriere în registrul persoanelor juridice şi
contul bancar. Dacă
apelantul locuieşte în străinătate, va arăta şi domiciliul ales
în România,
unde urmează să i se facă toate comunicările privind procesul;
b) indicarea hotărârii atacate;
c) motivele de fapt şi de drept pe care se
întemeiază apelul;
d) probele invocate în susţinerea apelului;
e) semnătura.
(2) La cererea de apel se va ataşa
dovada achitării taxelor de timbru.
(3) Cerinţele de la alin. (1) lit. b)
şi e) şi cea de la alin. (2) sunt prevăzute sub sancţiunea nulităţii,
iar cele
de la alin. (1) lit. c) şi d), sub sancţiunea decăderii. Lipsa
semnăturii poate
fi împlinită în condiţiile art. 196 alin. (2), iar lipsa
dovezii achitării
taxei de timbru poate fi complinită până la primul termen de
judecată la care
partea a fost legal citată în apel.
(4) Când dovezile propuse sunt martori
sau înscrisuri nearătate la prima instanţă, se vor aplica
în mod corespunzător
dispoziţiile art. 194 lit. e).
(5) În cazul în care termenul pentru
exercitarea apelului curge de la un alt moment decât comunicarea
hotărârii,
motivarea apelului se va face într-un termen de aceeaşi durată,
care curge,
însă, de la data comunicării hotărârii.
ART. 471 - Depunerea cererii de apel
(1) Apelul şi, când este cazul,
motivele de apel se depun la instanţa a cărei hotărâre se atacă,
sub sancţiunea
nulităţii.
(2) Dispoziţiile art. 195 sunt
aplicabile în mod corespunzător.
(3) În cazul în care cererea de apel
nu
îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege, preşedintele instanţei
sau persoana
desemnată de acesta care primeşte cererea de apel va stabili lipsurile
şi îi va
cere apelantului să completeze sau să modifice cererea de îndată,
dacă este
prezent şi este posibil, ori în scris, dacă apelul a fost trimis
prin poştă,
fax, poştă electronică sau curier. Completarea sau modificarea cererii
se va
face înăuntrul termenului de apel. Dacă preşedintele sau persoana
desemnată de
acesta apreciază că intervalul rămas până la expirarea termenului
de apel nu
este suficient, va acorda un termen scurt, de cel mult 5 zile de la
expirarea
termenului de apel, în care să se depună completarea sau
modificarea cererii.
(4) Dispoziţiile alin. (3) se aplică în
mod corespunzător şi în cazul în care motivele de apel se
depun separat de
cerere.
(5) După primirea cererii de apel,
respectiv a motivelor de apel, preşedintele instanţei care a pronunţat
hotărârea atacată va dispune comunicarea lor intimatului,
împreună cu copiile
certificate de pe înscrisurile alăturate şi care nu au fost
înfăţişate la prima
instanţă, punându-i-se în vedere obligaţia de a depune la
dosar întâmpinare în
termen de cel mult 15 zile de la data comunicării.
(6) Instanţa la care s-a depus
întâmpinarea o comunică de îndată apelantului,
punându-i-se în vedere obligaţia
de a depune la dosar răspunsul la întâmpinare în
termen de cel mult 10 zile de
la data comunicării. Intimatul va lua cunoştinţă de răspunsul la
întâmpinare
din dosarul cauzei.
(7) Preşedintele sau persoana desemnată
de acesta, după împlinirea termenului de apel pentru toate
părţile, precum şi a
termenelor prevăzute la alin. (5) şi (6), va înainta instanţei de
apel dosarul,
împreună cu apelurile făcute, întâmpinarea, răspunsul
la întâmpinare şi
dovezile de comunicare a acestor acte, potrivit alin. (5) şi (6).
(8) Dacă s-au formulat atât apel,
cât
şi cereri potrivit art. 442-444, dosarul nu va fi trimis instanţei de
apel
decât după împlinirea termenului de apel privind
hotărârile date asupra acestor
din urmă cereri. Dispoziţiile alin. (5)-(7) se aplică în mod
corespunzător.
ART. 472 - Apelul incident
(1) Intimatul este în drept, după
împlinirea termenului de apel, să formuleze apel în scris,
în cadrul procesului
în care se judecă apelul făcut de partea potrivnică, printr-o
cerere proprie
care să tindă la schimbarea hotărârii primei instanţe.
(2) Dacă apelantul principal îşi
retrage apelul sau dacă acesta este respins ca tardiv, ca inadmisibil
ori
pentru alte motive care nu implică cercetarea fondului, apelul incident
prevăzut la alin. (1) rămâne fără efect.
ART. 473 - Apelul provocat
În
caz de coparticipare procesuală, precum şi atunci când la prima
instanţă au
intervenit terţe persoane în proces, intimatul este în
drept, după împlinirea
termenului de apel, să declare în scris apel împotriva
altui intimat sau a unei
persoane care a figurat în primă instanţă şi care nu este parte
în apelul
principal, dacă acesta din urmă ar fi de natură să producă consecinţe
asupra
situaţiei sale juridice în proces. Dispoziţiile art. 472 alin.
(2) se aplică în
mod corespunzător.
ART. 474 - Depunerea apelului incident şi a celui provocat
(1) Apelul incident şi apelul provocat
se depun de către intimat odată cu întâmpinarea la apelul
principal, fiind
aplicabile prevederile art. 471 alin. (6).
(2) Apelul provocat se comunică şi
intimatului din acest apel, prevăzut la art. 473, acesta fiind dator să
depună
întâmpinare în termenul prevăzut la art. 471 alin.
(6), care se aplică în mod
corespunzător. Cel care a exercitat apelul provocat va lua cunoştinţă
de
întâmpinare de la dosarul cauzei.
ART. 475 - Pregătirea judecăţii apelului
(1) Preşedintele instanţei de apel sau
persoana desemnată de acesta, îndată ce primeşte dosarul, va lua,
prin
rezoluţie, măsuri în vederea repartizării aleatorii la un complet
de judecată.
(2) Preşedintele completului de
judecată stabileşte primul termen de judecată, care va fi de cel mult
60 de
zile de la data rezoluţiei preşedintelui instanţei de apel,
dispunând citarea
părţilor. Dispoziţiile art. 201 alin. (5) şi (6) se aplică în mod
corespunzător.
(3) Apelurile principale, incidente şi
provocate făcute împotriva aceleiaşi hotărâri vor fi
repartizate la acelaşi
complet de judecată. Când apelurile au fost repartizate la
complete diferite,
ultimul complet învestit va dispune pe cale administrativă
trimiterea apelului
la completul cel dintâi învestit.
ART. 476 - Efectul devolutiv al apelului
(1) Apelul exercitat în termen provoacă
o nouă judecată asupra fondului, instanţa de apel statuând
atât în fapt, cât şi
în drept.
(2) În cazul în care apelul nu se
motivează ori motivarea apelului sau întâmpinarea nu
cuprinde motive, mijloace
de apărare sau dovezi noi, instanţa de apel se va pronunţa, în
fond, numai pe
baza celor invocate la prima instanţă.
(3) Prin apel este posibil să nu se
solicite judecata în fond sau rejudecarea, ci anularea
hotărârii de primă
instanţă şi respingerea ori anularea cererii de chemare în
judecată ca urmare a
invocării unei excepţii sau trimiterea dosarului la instanţa competentă.
ART. 477 - Limitele efectului devolutiv determinate de ceea ce s-a
apelat
(1) Instanţa de apel va proceda la
rejudecarea fondului în limitele stabilite, expres sau implicit,
de către
apelant, precum şi cu privire la soluţiile care sunt dependente de
partea din
hotărâre care a fost atacată.
(2) Devoluţiunea va opera cu privire la
întreaga cauză atunci când apelul nu este limitat la
anumite soluţii din
dispozitiv ori atunci când se tinde la anularea hotărârii
sau dacă obiectul
litigiului este indivizibil.
ART. 478 - Limitele efectului devolutiv determinate de ceea ce s-a
supus
judecăţii la prima instanţă
(1) Prin apel nu se poate schimba
cadrul procesual stabilit în faţa primei instanţe. (
(2) Părţile nu se vor putea folosi
înaintea instanţei de apel de alte motive, mijloace de apărare şi
dovezi decât
cele invocate la prima instanţă sau arătate în motivarea apelului
ori în
întâmpinare. Instanţa de apel poate încuviinţa şi
administrarea probelor a
căror necesitate rezultă din dezbateri.
(3) În apel nu se poate schimba
calitatea părţilor, cauza sau obiectul cererii de chemare în
judecată şi nici
nu se pot formula pretenţii noi.
(4) Părţile pot însă să expliciteze
pretenţiile care au fost cuprinse implicit în cererile sau
apărările adresate
primei instanţe.
(5) Se vor putea cere, de asemenea,
dobânzi, rate, venituri ajunse la termen şi orice alte
despăgubiri ivite după
darea hotărârii primei instanţe şi va putea fi invocată
compensaţia legală.
ART. 479 - Dispoziţii speciale privind judecata
(1) Instanţa de apel va verifica, în
limitele cererii de apel, stabilirea situaţiei de fapt şi aplicarea
legii de
către prima instanţă. Motivele de ordine publică pot fi invocate şi din
oficiu.
(2) Instanţa de apel va putea dispune
refacerea sau completarea probelor administrate la prima instanţă,
în cazul în
care consideră că sunt necesare pentru soluţionarea cauzei, precum şi
administrarea probelor noi propuse în condiţiile art. 478 alin.
(2).
ART. 480 - Soluţiile pe care le pronunţă instanţa de apel
(1) Instanţa de apel poate păstra
hotărârea atacată, situaţie în care, după caz, va respinge,
va anula apelul ori
va constata perimarea lui.
(2) În caz de admitere a apelului,
instanţa poate anula ori, după caz, schimba în tot sau în
parte hotărârea
apelată.
(3) În cazul în care se constată că,
în
mod greşit, prima instanţă a soluţionat procesul fără a intra în
judecata
fondului ori judecata s-a făcut în lipsa părţii care nu a fost
legal citată,
instanţa de apel va anula hotărârea atacată şi va judeca
procesul, evocând
fondul. Cu toate acestea, instanţa de apel va anula hotărârea
atacată şi va
trimite cauza spre rejudecare primei instanţe sau altei instanţe egale
în grad
cu aceasta din aceeaşi circumscripţie, în cazul în care
părţile au solicitat în
mod expres luarea acestei măsuri prin cererea de apel ori prin
întâmpinare;
trimiterea spre rejudecare poate fi dispusă o singură dată în
cursul
procesului. Dezlegarea dată problemelor de drept de către instanţa de
apel,
precum şi necesitatea administrării unor probe sunt obligatorii pentru
judecătorii fondului.
(4) Dacă instanţa de apel stabileşte că
prima instanţă a fost necompetentă, iar necompetenţa a fost invocată
în
condiţiile legii, va anula hotărârea atacată şi va trimite cauza
spre judecare
instanţei competente sau altui organ cu activitate jurisdicţională
competent
ori, după caz, va respinge cererea ca inadmisibilă.
(5) În cazul în care instanţa de
apel
constată că ea are competenţa să judece în primă instanţă, va
anula hotărârea
atacată şi va judeca în fond, pronunţând o hotărâre
susceptibilă, după caz, de
apel sau recurs.
(6) Când se constată că există un alt
motiv de nulitate decât cel prevăzut la alin. (5), iar prima
instanţă a judecat
în fond, instanţa de apel, anulând în tot sau
în parte procedura urmată în faţa
primei instanţe şi hotărârea atacată, va reţine procesul spre
judecare,
pronunţând o hotărâre susceptibilă de recurs, dacă este
cazul.
ART. 481 - Neînrăutăţirea situaţiei în propria cale de
atac
Apelantului
nu i se poate crea în propria cale de atac o situaţie mai rea
decât aceea din
hotărârea atacată, în afară de cazul în care el
consimte expres la aceasta sau
în cazurile anume prevăzute de lege.
ART. 482 - Completare cu alte norme
Dispoziţiile
de procedură privind judecata în primă instanţă se aplică şi
în instanţa de
apel, în măsura în care nu sunt potrivnice celor cuprinse
în prezentul capitol.
CAP. III - Căile extraordinare de atac
SECŢIUNEA
1 - Recursul
ART. 483 - Obiectul şi scopul recursului. Instanţa competentă
(1) Hotărârile date în apel, cele
date,
potrivit legii, fără drept de apel, precum şi alte hotărâri
în cazurile expres
prevăzute de lege sunt supuse recursului.
(2) Nu sunt supuse recursului
hotărârile pronunţate în cererile prevăzute la art. 94 pct.
1 lit. a)-i), în
cele privind navigaţia civilă şi activitatea în porturi,
conflictele de muncă
şi de asigurări sociale, în materie de expropriere, în
cererile privind
repararea prejudiciilor cauzate prin erori judiciare, precum şi
în alte cereri
evaluabile în bani în valoare de până la 500.000 lei
inclusiv. De asemenea, nu
sunt supuse recursului hotărârile date de instanţele de apel
în cazurile în
care legea prevede că hotărârile de primă instanţă sunt supuse
numai apelului.
(3) Recursul urmăreşte să supună
Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie examinarea, în
condiţiile legii, a
conformităţii hotărârii atacate cu regulile de drept aplicabile.
(4) În cazurile anume prevăzute de
lege, recursul se soluţionează de către instanţa ierarhic superioară
celei care
a pronunţat hotărârea atacată. Dispoziţiile alin. (3) se aplică
în mod
corespunzător.
ART. 484 - Suspendarea executării
(1) Recursul suspendă de drept
executarea hotărârii în cauzele privitoare la strămutarea
de hotare,
desfiinţarea de construcţii, plantaţii sau a oricăror lucrări
având o aşezare
fixă, precum şi în cazurile anume prevăzute de lege.
(2) La cererea recurentului formulată
în condiţiile art. 83 alin. (2) şi (3), instanţa sesizată cu
judecarea
recursului poate dispune, motivat, suspendarea hotărârii atacate
cu recurs în
alte cazuri decât cele la care se referă alin. (1). Cererea se
depune direct la
instanţa de recurs, alăturându-se o copie certificată de pe
cererea de recurs
şi dovada depunerii cauţiunii prevăzute la art. 718. În cazul
în care cererea
se face înainte de a ajunge dosarul la instanţa de recurs, se va
alătura şi o
copie legalizată de pe dispozitivul hotărârii atacate cu recurs.
(3) Cererea se judecă în camera de
consiliu, cu citarea părţilor printr-un agent procedural al instanţei
sau prin
alt salariat al acesteia ori prin modalităţile prevăzute la art. 154
alin. (4)
şi (5), după cum urmează:
1. de un complet anume constituit, format din
3 judecători, în condiţiile legii, în cazul în care
cererea s-a depus înainte
de ajungerea dosarului la instanţa de recurs;
2. de completul de filtru, după ce acesta a
fost desemnat, în cazurile prevăzute la art. 493;
3. de completul care judecă recursul pe fond,
în cazul în care s-a fixat termen în şedinţă publică.
(4) Termenul de judecată, pentru care
se face citarea, se stabileşte astfel încât să nu treacă
mai mult de 10 zile de
la primirea cererii de suspendare.
(5) Completul se pronunţă, în cel mult
48 de ore de la judecată, printr-o încheiere motivată, care este
definitivă.
(6) La judecata cererii de suspendare
părţile trebuie să fie reprezentate de avocat sau, când este
cazul, de
consilierul juridic.
(7) Pentru motive temeinice, instanţa
de recurs poate reveni asupra suspendării acordate, dispoziţiile alin.
(3)-(5)
şi (6) aplicându-se în mod corespunzător.
ART. 485 - Termenul de recurs
(1) Termenul de recurs este de 30 de
zile de la comunicarea hotărârii, dacă legea nu dispune altfel.
Dispoziţiile
art. 468 alin. (2)-(4), precum şi cele ale art. 469 se aplică în
mod
corespunzător.
(2) Dacă intimatul nu a invocat prin
întâmpinare sau din dosar nu reiese că recursul a fost
depus peste termen, el
se va socoti în termen.
ART. 486 - Cererea de recurs
(1) Cererea de recurs va cuprinde
următoarele menţiuni:
a) numele şi prenumele, domiciliul sau
reşedinţa părţii în favoarea căreia se exercită recursul, numele,
prenumele şi
domiciliul profesional al avocatului care formulează cererea ori,
pentru
persoanele juridice, denumirea şi sediul lor, precum şi numele şi
prenumele
consilierului juridic care întocmeşte cererea. Prezentele
dispoziţii se aplică
şi în cazul în care recurentul locuieşte în
străinătate;
b) numele şi prenumele, domiciliul sau
reşedinţa ori, după caz, denumirea şi sediul intimatului;
c) indicarea hotărârii care se atacă;
d) motivele de nelegalitate pe care se
întemeiază recursul şi dezvoltarea lor sau, după caz, menţiunea
că motivele vor
fi depuse printr-un memoriu separat;
e) semnătura părţii sau a mandatarului părţii
în cazul prevăzut la art. 13 alin. (2), a avocatului sau, după
caz, a
consilierului juridic.
(2) La cererea de recurs se vor ataşa
dovada achitării taxei de timbru, conform legii, precum şi
împuternicirea
avocaţială sau, după caz, delegaţia consilierului juridic.
(3) Menţiunile prevăzute la alin. (1)
lit. a) şi c)-e), precum şi cerinţele menţionate la alin. (2) sunt
prevăzute
sub sancţiunea nulităţii. Dispoziţiile art. 82 alin. (1), art. 83 alin.
(3) şi
ale art. 87 alin. (2) rămân aplicabile.
ART. 487 - Motivarea recursului
(1) Recursul se va motiva prin însăşi
cererea de recurs, în afară de cazurile prevăzute la art. 470
alin. (5),
aplicabile şi în recurs.
(2) În cazurile în care Ministerul
Public a participat în proces, se va depune o copie de pe
motivele de casare
pentru procuror.
ART. 488 - Motivele de casare
(1) Casarea unor hotărâri se poate cere
numai pentru următoarele motive de nelegalitate:
1. când instanţa nu a fost alcătuită potrivit
dispoziţiilor legale;
2. dacă hotărârea a fost pronunţată de alt
judecător decât cel care a luat parte la dezbaterea pe fond a
procesului sau de
un alt complet de judecată decât cel stabilit aleatoriu pentru
soluţionarea
cauzei ori a cărui compunere a fost schimbată, cu încălcarea
legii;
3. când hotărârea a fost dată cu încălcarea
competenţei de ordine publică a altei instanţe, invocată în
condiţiile legii;
4. când instanţa a depăşit atribuţiile
puterii judecătoreşti;
5. când, prin hotărârea dată, instanţa a
încălcat regulile de procedură a căror nerespectare atrage
sancţiunea nulităţii;
6. când hotărârea nu cuprinde motivele pe
care se întemeiază sau când cuprinde motive contradictorii
ori numai motive
străine de natura cauzei;
7. când s-a încălcat autoritatea de lucru
judecat;
8. când hotărârea a fost dată cu încălcarea
sau aplicarea greşită a normelor de drept material.
(2) Motivele prevăzute la alin. (1) nu
pot fi primite decât dacă ele nu au putut fi invocate pe calea
apelului sau în
cursul judecării apelului ori, deşi au fost invocate în termen,
au fost
respinse sau instanţa a omis să se pronunţe asupra lor.
ART. 489 - Sancţiunea nemotivării recursului
(1) Recursul este nul dacă nu a fost
motivat în termenul legal, cu excepţia cazului prevăzut la alin.
(3).
(2) Aceeaşi sancţiune intervine în
cazul în care motivele invocate nu se încadrează în
motivele de casare
prevăzute la art. 488.
(3) Dacă legea nu dispune altfel,
motivele de casare care sunt de ordine publică pot fi ridicate din
oficiu de
către instanţă, chiar după împlinirea termenului de motivare a
recursului, fie
în procedura de filtrare, fie în şedinţă publică.
ART. 490 - Depunerea recursului
(1) Recursul şi, dacă este cazul,
motivele de casare se depun la instanţa a cărei hotărâre se
atacă, sub
sancţiunea nulităţii, în condiţiile prevăzute la art. 83 alin.
(3) şi art. 84.
(2) Dispoziţiile art. 471 se aplică în
mod corespunzător. Termenul prevăzut la art. 471 alin. (5) se dublează
în cazul
recursului. Întâmpinarea trebuie redactată şi semnată de
avocatul sau
consilierul juridic al intimatului, iar răspunsul la
întâmpinare de avocatul
sau consilierul juridic al recurentului. Prin aceste acte de procedură
se va
menţiona dacă recurentul, respectiv intimatul este de acord ca
recursul, atunci
când este admisibil în principiu, să fie soluţionat de
către completul de
filtru prevăzut la art. 493.
ART. 491 - Recursul incident şi recursul provocat
(1) Recursul incident şi recursul
provocat se pot exercita, în cazurile prevăzute la art. 472 şi
473, care se
aplică în mod corespunzător. Dispoziţiile art. 488 rămân
aplicabile.
(2) Prevederile art. 474 se aplică în
mod corespunzător.
ART. 492 - Probe noi în recurs
(1) În instanţa de recurs nu se pot
produce noi probe, cu excepţia înscrisurilor noi, care pot fi
depuse, sub
sancţiunea decăderii, odată cu cererea de recurs, respectiv odată cu
întâmpinarea.
(2) În cazul în care recursul
urmează
să fie soluţionat în şedinţă publică, pot fi depuse şi alte
înscrisuri noi până
la primul termen de judecată.
ART. 493 - Procedura de filtrare a recursurilor
(1) Când recursul este de competenţa
Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, preşedintele instanţei sau
preşedintele
de secţie ori, după caz, persoana desemnată de aceştia, primind dosarul
de la
instanţa a cărei hotărâre se atacă, va lua, prin rezoluţie,
măsuri pentru
stabilirea aleatorie a unui complet format din 3 judecători, care va
decide
asupra admisibilităţii în principiu a recursului. Dispoziţiile
art. 475 alin.
(3) sunt aplicabile.
(2) Pe baza recursului,
întâmpinării, a
răspunsului la întâmpinare şi a înscrisurilor noi,
preşedintele completului va
întocmi un raport asupra admisibilităţii în principiu a
recursului sau va
desemna un alt membru al completului ori magistratul-asistent în
acest scop.
Raportul trebuie întocmit în cel mult 30 de zile de la
repartizarea dosarului.
Raportorul nu devine incompatibil.
(3) Raportul va verifica dacă recursul
îndeplineşte cerinţele de formă prevăzute sub sancţiunea
nulităţii, dacă
motivele invocate se încadrează în cele prevăzute la art.
488, dacă există
motive de ordine publică ce pot fi invocate în condiţiile art.
489 alin. (3)
ori dacă este vădit nefondat. De asemenea, va arăta, dacă este cazul,
jurisprudenţa Curţii Constituţionale, a Înaltei Curţi de Casaţie
şi Justiţie, a
Curţii Europene a Drepturilor Omului şi a Curţii de Justiţie a Uniunii
Europene, precum şi poziţia doctrinei în problemele de drept
vizând dezlegarea
dată prin hotărârea atacată.
(4) După analiza raportului în
completul de filtru, acesta se comunică de îndată părţilor, care
pot formula în
scris un punct de vedere asupra raportului, în termen de 10 zile
de la
comunicare. În lipsa dovezii de comunicare a raportului şi
înainte de expirarea
unui termen de 30 de zile de la comunicare, completul nu va putea trece
la
examinarea recursului, potrivit alin. (5) şi (6).
(5) În cazul în care completul este
în
unanimitate de acord că recursul nu îndeplineşte cerinţele de
formă, că
motivele de casare invocate şi dezvoltarea lor nu se încadrează
în cele
prevăzute la art. 488 sau că recursul este vădit nefondat, anulează
sau, după
caz, respinge recursul printr-o decizie motivată, pronunţată, fără
citarea
părţilor, care nu este supusă niciunei căi de atac. Decizia se comunică
părţilor.
(6) Dacă raportul apreciază că recursul
este admisibil şi toţi membrii sunt de acord, iar problema de drept
care se
pune în recurs nu este controversată sau face obiectul unei
jurisprudenţe
constante a Înaltei Curţi de Casare şi Justiţie, completul se
poate pronunţa
asupra fondului recursului, fără citarea părţilor, printr-o decizie
definitivă,
care se comunică părţilor. În soluţionarea recursului instanţa va
ţine seama de
punctele de vedere ale părţilor formulate potrivit alin. (4).
(7) În cazul în care recursul nu
poate
fi soluţionat potrivit alin. (5) sau (6), completul va pronunţa, fără
citarea
părţilor, o încheiere de admitere în principiu a recursului
şi va fixa termenul
de judecată pe fond a recursului, cu citarea părţilor.
ART. 494 - Reguli privind judecata
Dispoziţiile
de procedură privind judecata în primă instanţă şi în apel
se aplică şi în
instanţa de recurs, în măsura în care nu sunt potrivnice
celor cuprinse în
prezenta secţiune.
ART. 495 - Ordinea cuvântului în şedinţă
(1) Preşedintele va da mai întâi
cuvântul recurentului, iar apoi intimatului.
(2) Procurorul vorbeşte cel din urmă,
în afară de cazul când este recurent. Dacă procurorul a
pornit acţiunea civilă
în care s-a pronunţat hotărârea atacată cu recurs,
procurorului i se va da
cuvântul după recurent.
ART. 496 - Soluţiile pe care le poate pronunţa instanţa de recurs
(1) În cazul în care recursul a fost
declarat admisibil în principiu, instanţa, verificând toate
motivele invocate
şi judecând recursul, îl poate admite, îl poate
respinge sau anula ori poate
constata perimarea lui.
(2) În caz de admitere a recursului,
hotărârea atacată poate fi casată, în tot sau în
parte.
ART. 497 - Soluţiile pe care le poate pronunţa Înalta Curte de
Casaţie
şi Justiţie
Înalta
Curte de Casaţie şi Justiţie, în caz de casare, trimite cauza
spre o nouă
judecată instanţei de apel care a pronunţat hotărârea casată ori,
atunci când
este cazul şi sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 480
alin. (3),
primei instanţe, a cărei hotărâre este, de asemenea, casată.
Atunci când
interesele bunei administrări a justiţiei o cer, cauza va putea fi
trimisă
oricărei alte instanţe de acelaşi grad, cu excepţia cazului casării
pentru
lipsă de competenţă, când cauza va fi trimisă instanţei
competente sau altui
organ cu activitate jurisdicţională competent potrivit legii. În
cazul în care
casarea s-a făcut pentru că instanţa a depăşit atribuţiile puterii
judecătoreşti sau când s-a încălcat autoritatea de lucru
judecat, cererea se
respinge ca inadmisibilă.
ART. 498 - Soluţiile pe care le pot pronunţa alte instanţe de recurs
(1) În cazul în care competenţa de
soluţionare a recursului aparţine tribunalului sau curţii de apel şi
s-a casat
hotărârea atacată, rejudecarea procesului în fond se va
face de către instanţa
de recurs, fie la termenul la care a avut loc admiterea recursului,
situaţie în
care se pronunţă o singură decizie, fie la un alt termen stabilit
în acest
scop.
(2) Instanţele prevăzute la alin. (1)
vor casa cu trimitere, o singură dată în cursul procesului,
în cazul în care
instanţa a cărei hotărâre este atacată cu recurs a soluţionat
procesul fără a
intra în judecata fondului sau judecata s-a făcut în lipsa
părţii care a fost
nelegal citată, atât la administrarea probelor, cât şi la
dezbaterea fondului.
În vederea rejudecării, cauza se trimite la instanţa care a
pronunţat hotărârea
casată ori la altă instanţă de acelaşi grad cu aceasta, din aceeaşi
circumscripţie. Dispoziţiile art. 497 se aplică în mod
corespunzător, în caz de
necompetenţă, de depăşire a atribuţiilor puterii judecătoreşti şi de
încălcare
a autorităţii de lucru judecat.
ART. 499 - Motivarea hotărârii
Prin
derogare de la prevederile art. 425 alin. (1) lit. b), hotărârea
instanţei de
recurs va cuprinde în considerente numai motivele de casare
invocate şi analiza
acestora, arătându-se de ce s-au admis ori, după caz, s-au
respins. În cazul în
care recursul se respinge fără a fi cercetat în fond ori se
anulează sau se
constată perimarea lui, hotărârea de recurs va cuprinde numai
motivarea
soluţiei fără a se evoca şi analiza motivelor de casare.
ART. 500 - Efectele casării
(1) Hotărârea casată nu are nicio
putere.
(2) Actele de executare sau de
asigurare făcute în temeiul unei asemenea hotărâri sunt
desfiinţate de drept,
dacă instanţa de recurs nu dispune altfel. Instanţa va constata
aceasta, din
oficiu, prin dispozitivul hotărârii de casare.
ART. 501 - Judecata în fond după casare
(1) În caz de casare, hotărârile
instanţei de recurs asupra problemelor de drept dezlegate sunt
obligatorii
pentru instanţa care judecă fondul.
(2) Când hotărârea a fost casată
pentru
încălcarea regulilor de procedură, judecata va reîncepe de
la actul anulat.
(3) După casare, instanţa de fond va
judeca din nou, în limitele casării şi ţinând seama de
toate motivele invocate
înaintea instanţei a cărei hotărâre a fost casată.
(4) În cazul rejudecării după casare,
cu reţinere sau cu trimitere, sunt admisibile orice probe prevăzute de
lege.
ART. 502 - Neînrăutăţirea situaţiei în propria cale de
atac
La
judecarea recursului, precum şi la rejudecarea procesului după casarea
hotărârii de către instanţa de recurs, dispoziţiile art. 481 sunt
aplicabile în
mod corespunzător.
SECŢIUNEA
a 2-a - Contestaţia în anulare
ART. 503 - Obiectul şi motivele contestaţiei în anulare
(1) Hotărârile definitive pot fi
atacate cu contestaţie în anulare atunci când contestatorul
nu a fost legal
citat şi nici nu a fost prezent la termenul când a avut loc
judecata.
(2) Hotărârile instanţelor de recurs
mai pot fi atacate cu contestaţie în anulare atunci când:
1. hotărârea dată în recurs a fost pronunţată
de o instanţă necompetentă absolut sau cu încălcarea normelor
referitoare la
alcătuirea instanţei şi, deşi se invocase excepţia corespunzătoare,
instanţa de
recurs a omis să se pronunţe asupra acesteia;
2. dezlegarea dată recursului este rezultatul
unei erori materiale;
3. instanţa de recurs, respingând recursul
sau admiţându-l în parte, a omis să cerceteze vreunul
dintre motivele de casare
invocate de recurent în termen;
4. instanţa de recurs nu s-a pronunţat asupra
unuia dintre recursurile declarate în cauză.
(3) Dispoziţiile alin. (2) pct. 1, 2 şi
4 se aplică în mod corespunzător hotărârilor instanţelor de
apel care, potrivit
legii, nu pot fi atacate cu recurs.
ART. 504 - Condiţii de admisibilitate
(1) Contestaţia în anulare este
inadmisibilă dacă motivul prevăzut la art. 503 alin. (1) putea fi
invocat pe
calea apelului sau a recursului.
(2) Cu toate acestea, contestaţia poate
fi primită în cazul în care motivul a fost invocat prin
cererea de recurs, dar
instanţa l-a respins pentru că avea nevoie de verificări de fapt
incompatibile
cu recursul sau dacă recursul, fără vina părţii, a fost respins fără a
fi
cercetat în fond.
(3) O hotărâre împotriva căreia s-a
exercitat contestaţia în anulare nu mai poate fi atacată de
aceeaşi parte cu o
nouă contestaţie în anulare, chiar dacă se invocă alte motive.
ART. 505 - Instanţa competentă
(1) Contestaţia în anulare se introduce
la instanţa a cărei hotărâre se atacă.
(2) În cazul în care se invocă
motive
care atrag competenţe diferite, nu operează prorogarea competenţei.
ART. 506 - Termen de exercitare
(1) Contestaţia în anulare poate fi
introdusă în termen de 15 zile de la data comunicării
hotărârii, dar nu mai
târziu de un an de la data când hotărârea a rămas
definitivă.
(2) Contestaţia se motivează în
termenul de 15 zile prevăzut la alin. (1), sub sancţiunea nulităţii
acesteia.
ART. 507 - Suspendarea executării
Instanţa
poate suspenda executarea hotărârii a cărei anulare se cere, sub
condiţia dării
unei cauţiuni. Dispoziţiile art. 484 se aplică în mod
corespunzător.
ART. 508 - Procedura de judecată
(1) Contestaţia în anulare se
soluţionează de urgenţă şi cu precădere, potrivit dispoziţiilor
procedurale
aplicabile judecăţii finalizate cu hotărârea atacată.
(2) Întâmpinarea este obligatorie şi
se
depune la dosar cu cel puţin 5 zile înaintea primului termen de
judecată.
Contestatorul va lua cunoştinţă de conţinutul acesteia de la dosarul
cauzei.
(3) Dacă motivul de contestaţie este
întemeiat, instanţa va pronunţa o singură hotărâre prin
care va anula hotărârea
atacată şi va soluţiona cauza. Dacă soluţionarea cauzei la acelaşi
termen nu
este posibilă, instanţa va pronunţa o hotărâre de anulare a
hotărârii atacate
şi va fixa termen în vederea soluţionării cauzei printr-o nouă
hotărâre. În
acest ultim caz, hotărârea de anulare nu poate fi atacată separat.
(4) Hotărârea dată în contestaţie
în
anulare este supusă aceloraşi căi de atac ca şi hotărârea atacată.
SECŢIUNEA
a 3-a - Revizuirea
ART. 509 - Obiectul şi motivele revizuirii
(1) Revizuirea unei hotărâri pronunţate
asupra fondului sau care evocă fondul poate fi cerută dacă:
1. s-a pronunţat asupra unor lucruri care nu
s-au cerut sau nu s-a pronunţat asupra unui lucru cerut ori s-a dat mai
mult
decât s-a cerut;
2. obiectul pricinii nu se află în fiinţă;
3. un judecător, martor sau expert, care a
luat parte la judecată, a fost condamnat definitiv pentru o infracţiune
privitoare la pricină sau dacă hotărârea s-a dat în temeiul
unui înscris
declarat fals în cursul ori în urma judecăţii, când
aceste împrejurări au
influenţat soluţia pronunţată în cauză. În cazul în
care constatarea
infracţiunii nu se mai poate face printr-o hotărâre penală,
instanţa de
revizuire se va pronunţa mai întâi, pe cale incidentală,
asupra existenţei sau
inexistenţei infracţiunii invocate. În acest ultim caz, la
judecarea cererii va
fi citat şi cel învinuit de săvârşirea infracţiunii;
4. un judecător a fost sancţionat disciplinar
definitiv pentru exercitarea funcţiei cu rea-credinţă sau gravă
neglijenţă,
dacă aceste împrejurări au influenţat soluţia pronunţată în
cauză;
5. după darea hotărârii, s-au descoperit
înscrisuri doveditoare, reţinute de partea potrivnică sau care nu
au putut fi
înfăţişate dintr-o împrejurare mai presus de voinţa
părţilor;
6. s-a casat, s-a anulat ori s-a schimbat
hotărârea unei instanţe pe care s-a întemeiat
hotărârea a cărei revizuire se
cere;
7. statul ori alte persoane juridice de drept
public, minorii şi cei puşi sub interdicţie judecătorească ori cei puşi
sub
curatelă nu au fost apăraţi deloc sau au fost apăraţi cu viclenie de
cei
însărcinaţi să îi apere;
8. există hotărâri definitive potrivnice,
date de instanţe de acelaşi grad sau de grade diferite, care
încalcă
autoritatea de lucru judecat a primei hotărâri;
9. partea a fost împiedicată să se înfăţişeze
la judecată şi să înştiinţeze instanţa despre aceasta, dintr-o
împrejurare mai
presus de voinţa sa;
10. Curtea Europeană a Drepturilor Omului a
constatat o încălcare a drepturilor sau libertăţilor fundamentale
datorată unei
hotărâri judecătoreşti, iar consecinţele grave ale acestei
încălcări continuă
să se producă;
11. după ce hotărârea a devenit definitivă,
Curtea Constituţională s-a pronunţat asupra excepţiei invocate în
acea cauză,
declarând neconstituţională prevederea care a făcut obiectul
acelei excepţii.
(2) Pentru motivele de revizuire
prevăzute la alin. (1) pct. 3, dar numai în ipoteza
judecătorului, pct. 4, pct.
7-10 sunt supuse revizuirii şi hotărârile care nu evocă fondul.
ART. 510 - Instanţa competentă
(1) Cererea de revizuire se îndreaptă
la instanţa care a pronunţat hotărârea a cărei revizuire se cere.
(2) În cazul dispoziţiilor art. 509
alin. (1) pct. 8, cererea de revizuire se va îndrepta la instanţa
mai mare în
grad faţă de instanţa care a dat prima hotărâre. Dacă una dintre
instanţele de
recurs la care se referă aceste dispoziţii este Înalta Curte de
Casaţie şi
Justiţie, cererea de revizuire se va judeca de această instanţă.
(3) În cazul în care se invocă
motive
care atrag competenţe diferite, nu va opera prorogarea competenţei.
ART. 511 - Termen de exercitare
(1) Termenul de revizuire este de o
lună şi se va socoti:
1. în cazurile prevăzute la art. 509 alin.
(1) pct. 1, de la comunicarea hotărârii;
2. în cazul prevăzut la art. 509 alin. (1)
pct. 2, de la cel din urmă act de executare;
3. în cazurile prevăzute la art. 509 alin.
(1) pct. 3, din ziua în care partea a luat cunoştinţă de
hotărârea instanţei
penale de condamnare a judecătorului, martorului sau expertului ori de
hotărârea care a declarat fals înscrisul, dar nu mai
târziu de un an de la data
rămânerii definitive a hotărârii penale. În lipsa
unei astfel de hotărâri,
termenul curge de la data când partea a luat cunoştinţă de
împrejurările pentru
care constatarea infracţiunii nu se mai poate face printr-o
hotărâre penală,
dar nu mai târziu de 3 ani de la data producerii acestora;
4. în cazul prevăzut la art. 509 alin. (1)
pct. 4, din ziua în care partea a luat cunoştinţă de
hotărârea prin care a fost
sancţionat disciplinar definitiv judecătorul, dar nu mai târziu
de un an de la
data rămânerii definitive a hotărârii de sancţionare
disciplinară;
5. în cazul prevăzut la art. 509 alin. (1)
pct. 5, din ziua în care s-au descoperit înscrisurile ce se
invocă;
6. în cazul prevăzut la art. 509 alin. (1)
pct. 6, din ziua în care partea a luat cunoştinţă de casarea,
anularea sau
schimbarea hotărârii pe care s-a întemeiat hotărârea
a cărei revizuire se cere,
dar nu mai târziu de un an de la data rămânerii definitive
a hotărârii de
casare, anulare sau schimbare;
7. în cazurile prevăzute la art. 509 alin.
(1) pct. 7, din ziua în care statul ori altă persoană de drept
public a luat
cunoştinţă de hotărâre, dar nu mai târziu de un an de la
data rămânerii
definitive a acesteia; în cazul minorilor, persoanelor puse sub
interdicţie
judecătorească sau sub curatelă termenul de revizuire este de 6 luni de
la data
la care cel interesat a luat cunoştinţă de hotărâre, dar nu mai
târziu de un an
de la dobândirea capacităţii depline de exerciţiu sau, după caz,
de la
înlocuirea tutorelui persoanei puse sub interdicţie, de la
încetarea curatelei
ori înlocuirea curatorului;
8. în cazul prevăzut la art. 509 alin. (1)
pct. 8, de la data rămânerii definitive a ultimei hotărâri.
(2) În cazul prevăzut la art. 509 alin.
(1) pct. 9, termenul de revizuire este de 15 zile şi se socoteşte de la
încetarea împiedicării.
(3) Pentru motivele prevăzute la art.
509 alin. (1) pct. 10 şi 11, termenul este de 3 luni de la data
publicării
hotărârii Curţii Europene a Drepturilor Omului, respectiv a
deciziei Curţii
Constituţionale în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(4) Revizuirea se motivează prin însăşi
cererea de declarare a căii de atac sau înăuntrul termenului de
exercitare a
acesteia, sub sancţiunea nulităţii.
(5) Dacă prin aceeaşi cerere se invocă
motive diferite de revizuire, prevederile alin. (4) se aplică în
mod corespunzător
pentru fiecare motiv în parte.
ART. 512 - Suspendarea executării
Instanţa
poate suspenda executarea hotărârii a cărei revizuire se cere,
sub condiţia
dării unei cauţiuni. Dispoziţiile art. 484 se aplică în mod
corespunzător.
ART. 513 - Procedura de judecată
(1) Cererea de revizuire se
soluţionează potrivit dispoziţiilor procedurale aplicabile judecăţii
finalizate
cu hotărârea atacată.
(2) Întâmpinarea este obligatorie şi
se
depune la dosar cu cel puţin 5 zile înaintea primului termen de
judecată.
Revizuentul va lua cunoştinţă de conţinutul întâmpinării de
la dosarul cauzei.
(3) Dezbaterile sunt limitate la
admisibilitatea revizuirii şi la faptele pe care se întemeiază.
(4) Dacă instanţa încuviinţează cererea
de revizuire, ea va schimba, în tot sau în parte,
hotărârea atacată, iar în
cazul hotărârilor definitive potrivnice, ea va anula cea din urmă
hotărâre. Se
va face arătare de hotărârea dată în revizuire, în
josul originalului hotărârii
revizuite.
(5) Hotărârea dată asupra revizuirii este
supusă căilor de atac prevăzute de lege pentru hotărârea
revizuită.
(6) Dacă revizuirea s-a cerut pentru
hotărâri potrivnice, calea de atac este recursul. În cazul
în care revizuirea a
fost soluţionată de una dintre secţiile Înaltei Curţi de Casaţie
şi Justiţie,
recursul este de competenţa Completului de 5 judecători.
TITLUL III - Dispoziţii privind asigurarea
unei practici judiciare unitare
CAP. I - Recursul în interesul legii
ART. 514 - Calitatea procesuală
Pentru
a se asigura interpretarea şi aplicarea unitară a legii de către toate
instanţele judecătoreşti, procurorul general al Parchetului de pe
lângă Înalta
Curte de Casaţie şi Justiţie, din oficiu sau la cererea ministrului
justiţiei,
Colegiul de conducere al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie,
colegiile de
conducere ale curţilor de apel, precum şi Avocatul Poporului au
îndatorirea să
ceară Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie să se pronunţe asupra
problemelor de
drept care au fost soluţionate diferit de instanţele judecătoreşti.
ART. 515 - Condiţii de admisibilitate
Recursul
în interesul legii este admisibil numai dacă se face dovada că
problemele de
drept care formează obiectul judecăţii au fost soluţionate în mod
diferit prin
hotărâri judecătoreşti definitive, care se anexează cererii.
ART. 516 - Judecarea recursului în interesul legii
(1) Recursul în interesul legii se
judecă de un complet format din preşedintele sau, în lipsa
acestuia, unul
dintre vicepreşedinţii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie,
preşedinţii de
secţii din cadrul acesteia, precum şi 20 de judecători, din care 14
judecători
din secţia/secţiile în a cărei/căror competenţă intră problema de
drept care a
fost soluţionată diferit de instanţele judecătoreşti şi câte 2
judecători din
cadrul celorlalte secţii. Preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie
şi Justiţie,
respectiv unul dintre vicepreşedinţii acesteia este preşedinte al
completului.
(2) În cazul în care problema de
drept
prezintă interes pentru două sau mai multe secţii, preşedintele sau,
după caz,
unul dintre vicepreşedinţii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie
va stabili
numărul judecătorilor din secţiile interesate care vor intra în
compunerea
completului prevăzut la alin. (1), celelalte secţii urmând a fi
reprezentate
potrivit dispoziţiilor aceluiaşi alineat.
(3) Atunci când problema de drept nu
intră în competenţa niciunei secţii a Înaltei Curţi de
Casaţie şi Justiţie,
preşedintele sau, după caz, unul dintre vicepreşedinţii Înaltei
Curţi de
Casaţie şi Justiţie va desemna câte 5 judecători din cadrul
fiecărei secţii.
Pentru întocmirea raportului, preşedintele completului va desemna
câte un
judecător din cadrul fiecărei secţii.
(4) După sesizarea Înaltei Curţi de
Casaţie şi Justiţie, preşedintele sau, după caz, unul dintre
vicepreşedinţii
acesteia va lua măsurile necesare pentru desemnarea aleatorie a
judecătorilor
din cadrul secţiei în a cărei competenţă intră problema de drept
care a fost
soluţionată diferit de instanţele judecătoreşti, precum şi a
judecătorilor din
celelalte secţii ce intră în alcătuirea completului prevăzut la
alin. (1).
(5) După alcătuirea completului
potrivit alin. (4), preşedintele acestuia va desemna dintre membrii
completului
3 judecători pentru a întocmi un raport asupra recursului
în interesul legii.
Raportorii nu sunt incompatibili.
(6) În vederea întocmirii
raportului,
preşedintele completului va putea solicita unor specialişti recunoscuţi
opinia
scrisă asupra problemelor de drept soluţionate diferit.
(7) Raportul va cuprinde soluţiile
diferite date problemei de drept şi argumentele pe care se
fundamentează,
jurisprudenţa relevantă a Curţii Constituţionale, a Curţii Europene a
Drepturilor Omului sau a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, dacă
este
cazul, doctrina în materie, precum şi opinia specialiştilor
consultaţi.
Totodată, judecătorii raportori vor întocmi şi vor motiva
proiectul soluţiei ce
se propune a fi dată recursului în interesul legii.
(8) Şedinţa completului se convoacă de
preşedintele acestuia, cu cel puţin 20 de zile înainte de
desfăşurarea
acesteia. Odată cu convocarea, fiecare judecător va primi o copie a
raportului
şi a soluţiei propuse.
(9) La şedinţă participă toţi
judecătorii completului. Dacă există motive obiective, aceştia vor fi
înlocuiţi
cu respectarea regulilor prevăzute la alin. (4).
(10) Recursul în interesul legii se
susţine în faţa completului, după caz, de procurorul general al
Parchetului de
pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie sau de
procurorul desemnat de
acesta, de judecătorul desemnat de Colegiul de conducere al
Înaltei Curţi de
Casaţie şi Justiţie, respectiv al Curţii de apel ori de Avocatul
Poporului sau
de un reprezentant al acestuia.
(11) Recursul în interesul legii se
judecă în cel mult 3 luni de la data sesizării instanţei, iar
soluţia se adoptă
cu cel puţin două treimi din numărul judecătorilor completului. Nu se
admit
abţineri de la vot.
ART. 517 - Conţinutul hotărârii şi efectele ei
(1) Asupra cererii, completul Înaltei
Curţi de Casaţie şi Justiţie se pronunţă prin decizie.
(2) Decizia se pronunţă numai în
interesul legii şi nu are efecte asupra hotărârilor judecătoreşti
examinate şi nici
cu privire la situaţia părţilor din acele procese.
(3) Decizia se motivează în termen de
cel mult 30 de zile de la pronunţare şi se publică în cel mult 15
zile de la
motivare în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(4) Dezlegarea dată problemelor de
drept judecate este obligatorie pentru instanţe de la data publicării
deciziei
în Monitorul Oficial al României, Partea I.
ART. 518 - Încetarea efectelor deciziei
Decizia
în interesul legii îşi încetează aplicabilitatea la
data modificării, abrogării
sau constatării neconstituţionalităţii dispoziţiei legale care a făcut
obiectul
interpretării.
CAP. II - Sesizarea Înaltei Curţi de
Casaţie şi Justiţie în vederea pronunţării unei hotărâri
prealabile pentru
dezlegarea unor chestiuni de drept
ART. 519 - Obiectul sesizării
Dacă,
în cursul judecăţii, un complet de judecată al Înaltei
Curţi de Casaţie şi
Justiţie, al curţii de apel sau al tribunalului, învestit cu
soluţionarea
cauzei în ultimă instanţă, constatând că o chestiune de
drept, de a cărei
lămurire depinde soluţionarea pe fond a cauzei respective, este nouă şi
asupra
acesteia Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie nu a statuat şi nici
nu face
obiectul unui recurs în interesul legii în curs de
soluţionare, va putea solicita
Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie să pronunţe o hotărâre
prin care să se dea
rezolvare de principiu chestiunii de drept cu care a fost sesizată.
ART. 520 - Procedura de judecată
(1) Sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie
şi Justiţie se face de către completul de judecată după dezbateri
contradictorii, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la
art. 519, prin
încheiere care nu este supusă niciunei căi de atac. Dacă prin
încheiere se
dispune sesizarea, aceasta va cuprinde motivele care susţin
admisibilitatea
sesizării potrivit dispoziţiilor art. 519, punctul de vedere al
completului de
judecată şi al părţilor.
(2) Prin încheierea prevăzută la alin.
(1), cauza va fi suspendată până la pronunţarea hotărârii
prealabile pentru
dezlegarea chestiunii de drept.
(3) După înregistrarea cauzei la
Înalta
Curte de Casaţie şi Justiţie, încheierea de sesizare se publică
pe pagina de
internet a acestei instanţe.
(4) Cauzele similare, aflate pe rolul
instanţelor judecătoreşti, pot fi suspendate până la soluţionarea
sesizării.
(5) Repartizarea sesizării este făcută
de preşedintele sau, în lipsa acestuia, de unul dintre
vicepreşedinţii Înaltei
Curţi de Casaţie şi Justiţie ori de persoana desemnată de aceştia.
(6) Sesizarea se judecă de un complet
format din preşedintele secţiei corespunzătoare a Înaltei Curţi
de Casaţie şi
Justiţie sau de un judecător desemnat de acesta şi 12 judecători din
cadrul
secţiei respective. Preşedintele secţiei sau, în caz de
imposibilitate,
judecătorul desemnat de acesta este preşedintele de complet şi va lua
măsurile
necesare pentru desemnarea aleatorie a judecătorilor.
(7) După alcătuirea completului
potrivit alin. (6), preşedintele acestuia va desemna un judecător
pentru a
întocmi un raport asupra chestiunii de drept supuse judecăţii.
Judecătorul
desemnat raportor nu devine incompatibil.
(8) Atunci când chestiunea de drept
priveşte activitatea mai multor secţii ale Înaltei Curţi de
Casaţie şi
Justiţie, preşedintele sau, în lipsa acestuia, unul dintre
vicepreşedinţii
Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie va transmite sesizarea
preşedinţilor
secţiilor interesate în soluţionarea chestiunii de drept.
În acest caz,
completul va fi alcătuit din preşedintele sau, în lipsa acestuia,
din
vicepreşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, care va
prezida
completul, din preşedinţii secţiilor interesate în soluţionarea
chestiunii de
drept, precum şi câte 5 judecători din cadrul secţiilor
respective desemnaţi
aleatoriu de preşedintele completului. După alcătuirea completului,
pentru
întocmirea raportului preşedintele completului va desemna
câte un judecător din
cadrul fiecărei secţii. Raportorii nu sunt incompatibili.
(9) Dacă la Înalta Curte de Casaţie şi
Justiţie nu există o secţie corespunzătoare aceleia la care s-a
constatat că
chestiunea de drept nu a fost dezlegată unitar în practica
instanţelor, se
aplică în mod corespunzător dispoziţiile alin. (8).
(10) Raportul va fi comunicat părţilor,
care, în termen de cel mult 15 zile de la comunicare, pot depune,
în scris,
prin avocat sau, după caz, prin consilier juridic, punctele lor de
vedere
privind chestiunea de drept supusă judecăţii.
(11) Dispoziţiile art. 516 alin.
(6)-(9) se aplică în mod corespunzător.
(12) Sesizarea se judecă fără citarea
părţilor, în cel mult 3 luni de la data învestirii, iar
soluţia se adoptă cu
cel puţin două treimi din numărul judecătorilor completului. Nu se
admit
abţineri de la vot.
(13) Procedura prevăzută în prezentul
capitol este scutită de taxă judiciară de timbru şi timbru judiciar.
ART. 521 - Conţinutul şi efectele hotărârii
(1) Asupra sesizării, Completul pentru
dezlegarea unor chestiuni de drept se pronunţă prin decizie, numai cu
privire
la chestiunea de drept supusă dezlegării.
(2) Dispoziţiile art. 517 alin. (3) se
aplică în mod corespunzător.
(3) Dezlegarea dată chestiunilor de
drept este obligatorie pentru instanţa care a solicitat dezlegarea de
la data
pronunţării deciziei, iar pentru celelalte instanţe, de la data
publicării
deciziei în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(4) Dispoziţiile art. 518 se aplică în
mod corespunzător.
TITLUL IV - Contestaţia privind
tergiversarea procesului
ART. 522 - Subiectele contestaţiei şi motivele ei
(1) Oricare dintre părţi, precum şi
procurorul care participă la judecată pot face contestaţie prin care,
invocând
încălcarea dreptului la soluţionarea procesului într-un
termen optim şi
previzibil, să solicite luarea măsurilor legale pentru ca această
situaţie să
fie înlăturată.
(2) Contestaţia menţionată la alin. (1)
se poate face în următoarele cazuri:
1. când legea stabileşte un termen de
finalizare a unei proceduri, de pronunţare ori de motivare a unei
hotărâri,
însă acest termen s-a împlinit fără rezultat;
2. când instanţa a stabilit un termen în care
un participant la proces trebuia să îndeplinească un act de
procedură, iar
acest termen s-a împlinit, însă instanţa nu a luat, faţă de
cel care nu şia
îndeplinit obligaţia, măsurile prevăzute de lege;
3. când o persoană ori o autoritate care nu
are calitatea de parte a fost obligată să comunice instanţei,
într-un anumit
termen, un înscris sau date ori alte informaţii rezultate din
evidenţele ei şi
care erau necesare soluţionării procesului, iar acest termen s-a
împlinit, însă
instanţa nu a luat, faţă de cel care nu şi-a îndeplinit
obligaţia, măsurile prevăzute
de lege;
4. când instanţa şi-a nesocotit obligaţia de
a soluţiona cauza într-un termen optim şi previzibil prin
neluarea măsurilor
stabilite de lege sau prin neîndeplinirea din oficiu, atunci
când legea o
impune, a unui act de procedură necesar soluţionării cauzei, deşi
timpul scurs
de la ultimul său act de procedură ar fi fost suficient pentru luarea
măsurii
sau îndeplinirea actului.
ART. 523 - Retragerea contestaţiei
Contestaţia
poate fi retrasă oricând până la soluţionarea ei. Odată
retrasă, contestaţia nu
poate fi reiterată.
ART. 524 - Forma contestaţiei. Procedura înaintea instanţei
care judecă
procesul
(1) Contestaţia se formulează în scris
şi se depune la instanţa învestită cu soluţionarea procesului
în legătură cu
care se invocă tergiversarea judecăţii. Contestaţia se poate face şi
verbal în
şedinţă, caz în care va fi consemnată, împreună cu motivele
arătate de parte,
în încheierea de şedinţă.
(2) Contestaţia nu suspendă
soluţionarea cauzei.
(3) Contestaţia se soluţionează de
către completul învestit cu judecarea cauzei de îndată sau
în termen de cel
mult 5 zile, fără citarea părţilor.
(4) Când apreciază contestaţia ca fiind
întemeiată, completul de judecată pronunţă o încheiere
nesupusă niciunei căi de
atac, prin care ia de îndată măsurile necesare înlăturării
situaţiei care a
provocat tergiversarea judecăţii. În acest caz, contestatorului
îi va fi comunicată,
pentru informare, o copie a încheierii.
(5) Când apreciază contestaţia ca
neîntemeiată, completul de judecată o va respinge prin
încheiere. Împotriva
acestei încheieri contestatorul poate face plângere
în termen de 3 zile de la
comunicare. Plângerea se depune la instanţa care a pronunţat
încheierea, care o
va înainta de îndată pentru soluţionare, împreună cu
o copie certificată de pe
dosarul cauzei, instanţei ierarhic superioare. Când procesul se
judecă la
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, plângerea se
soluţionează de un alt
complet al aceleiaşi secţii. Formularea plângerii nu suspendă
judecata.
(6) Încheierile prevăzute la alin. (4)
şi (5) se motivează în termen de 5 zile de la pronunţare.
ART. 525 - Procedura de soluţionare a plângerii
(1) Instanţa va soluţiona plângerea
în
termen de 10 zile de la primirea dosarului, în complet format din
3 judecători.
Judecata se face fără citarea părţilor, printr-o hotărâre care nu
este supusă
niciunei căi de atac, ce trebuie motivată în termen de 5 zile de
la pronunţare.
(2) Dacă instanţa găseşte plângerea
întemeiată, va dispune ca instanţa care judecă procesul să
îndeplinească actul
de procedură sau să ia măsurile legale necesare, arătând care
sunt acestea şi
stabilind, când este cazul, un termen pentru îndeplinirea
lor.
(3) În toate cazurile, instanţa care
soluţionează plângerea nu va putea da îndrumări şi nici nu
va putea oferi
dezlegări asupra unor probleme de fapt sau de drept care să anticipeze
modul de
soluţionare a pricinii ori care să aducă atingere libertăţii
judecătorului
cauzei de a hotărî, conform legii, cu privire la soluţia ce
trebuie dată
procesului.
ART. 526 - Sancţionarea contestatorului de rea-credinţă
(1) Atunci când contestaţia sau
plângerea a fost făcută cu rea-credinţă, autorul acesteia poate
fi obligat la
plata unei amenzi judiciare de la 500 lei la 2.000 lei, precum şi, la
cererea
părţii interesate, la plata de despăgubiri pentru repararea
prejudiciului
cauzat prin introducerea contestaţiei sau plângerii.
(2) Reaua-credinţă rezultă din
caracterul vădit nefondat al contestaţiei ori al plângerii,
precum şi din orice
alte împrejurări care îndreptăţesc constatarea că
exercitarea acesteia s-a
făcut în alt scop decât acela pentru care legea o
recunoaşte.
CARTEA a III-a - Procedura necontencioasă
judiciară
TITLUL I - Dispoziţii generale
ART. 527 - Domeniu de aplicare
Cererile
pentru soluţionarea cărora este nevoie de intervenţia instanţei, fără
însă a se
urmări stabilirea unui drept potrivnic faţă de o altă persoană, precum
sunt
cele privitoare la darea autorizaţiilor judecătoreşti sau la luarea
unor măsuri
legale de supraveghere, ocrotire ori asigurare, sunt supuse
dispoziţiilor
prezentei cărţi.
ART. 528 - Competenţa
(1) Cererile necontencioase care sunt
în legătură cu o cauză în curs de soluţionare sau
soluţionată deja de o
instanţă ori care au ca obiect eliberarea unor înscrisuri,
titluri sau valori
aflate în depozitul unei instanţe se vor îndrepta la acea
instanţă.
(2) În celelalte cazuri, competenţa
instanţei şi soluţionarea incidentelor privind competenţa sunt supuse
regulilor
prevăzute pentru cererile contencioase.
(3) În cazul în care competenţa
teritorială nu poate fi stabilită potrivit dispoziţiilor alin. (2),
cererile
necontencioase se vor îndrepta la instanţa în a cărei
circumscripţie petentul
îşi are, după caz, domiciliul, reşedinţa, sediul ori
reprezentanţa, iar dacă
niciuna dintre acestea nu se află pe teritoriul României,
cererile se vor
îndrepta, urmând regulile de competenţă materială, la
Judecătoria Sectorului 1
al municipiului Bucureşti sau, după caz, la Tribunalul Bucureşti.
ART. 529 - Verificarea competenţei
(1) Instanţa îşi verifică din oficiu
competenţa, chiar dacă este de ordine privată, putând cere părţii
lămuririle
necesare.
(2) Dacă instanţa se declară
necompetentă, va trimite dosarul instanţei competente.
ART. 530 - Cuprinsul cererii
(1) Cererea va cuprinde numele,
prenumele şi domiciliul sau, după caz, denumirea şi sediul celui care o
face
şi, după împrejurări, ale persoanelor pe care acesta cere să fie
chemate
înaintea instanţei, obiectul, motivarea acesteia şi semnătura.
(2) Ea va fi însoţită de
înscrisurile
pe care se sprijină.
ART. 531 - Caracterul contencios
Dacă
cererea, prin însuşi cuprinsul ei ori prin obiecţiile ridicate de
persoanele
citate sau care intervin, prezintă caracter contencios, instanţa o va
respinge.
ART. 532 - Procedura
(1) Cererea se judecă în camera de
consiliu, cu citarea petentului şi a persoanelor arătate în
cerere, dacă legea
o impune. În caz contrar, judecata se face cu sau fără citare, la
aprecierea
instanţei.
(2) Instanţa poate dispune, chiar din
oficiu, orice măsuri utile cauzei. Ea are dreptul să asculte orice
persoană
care poate aduce lămuriri în cauză, precum şi pe acelea ale căror
interese ar
putea fi afectate de hotărâre.
ART. 533 - Soluţionarea cererii
Instanţa
se pronunţă prin încheiere, în raport cu toate
împrejurările de fapt şi de
drept ale cauzei, chiar dacă nu au fost invocate în cerere sau pe
parcursul
procedurii.
ART. 534 - Calea de atac
(1) Încheierea prin care se
încuviinţează cererea este executorie.
(2) Încheierea prevăzută la alin. (1)
este supusă numai apelului, cu excepţia celei pronunţate de un complet
al
Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, care este definitivă.
(3) Termenul de apel va curge de la
pronunţare, pentru cei care au fost prezenţi la ultima şedinţă de
judecată, şi
de la comunicare, pentru cei care au lipsit.
(4) Apelul poate fi făcut de orice
persoană interesată, chiar dacă nu a fost citată la soluţionarea
cererii,
termenul de apel curgând de la data la care a luat cunoştinţă de
încheiere, dar
nu mai târziu de un an de la data pronunţării.
(5) Apelul se judecă în camera de
consiliu.
ART. 535 - Efectele hotărârii
Încheierile
pronunţate în procedura necontencioasă nu au autoritatea lucrului
judecat.
ART. 536 - Reguli aplicabile
(1) Dispoziţiile art. 527-535
referitoare la procedura necontencioasă se completează cu dispoziţiile
de
procedură contencioasă, în măsura în care acestea din urmă
sunt compatibile cu
natura necontencioasă a cererii.
(2) Materiile necontencioase cu privire
la care legea prevede o procedură specială rămân supuse acelor
dispoziţii, care
se vor completa cu cele ale prezentei cărţi.
ART. 537 - Măsuri luate de preşedintele instanţei
(1) Procedura necontencioasă se aplică
şi în cazurile în care legea dă în competenţa
preşedintelui instanţei luarea
unor măsuri cu caracter necontencios.
(2) În aceste cazuri, preşedintele
trebuie să pronunţe încheierea în termen de cel mult 5 zile
de la primirea
cererii.
(3) Apelul împotriva încheierii date
de
preşedintele judecătoriei se judecă de tribunal, iar apelul
împotriva
încheierii date de preşedintele tribunalului sau curţii de apel
se judecă de un
complet al instanţei respective.
(4) Încheierile date de preşedinţii
secţiilor Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie sunt definitive.
TITLUL II - Dispoziţii speciale
ART. 538 - Eliberarea de copii de pe hotărâri şi de pe alte
înscrisuri
(1) La cerere, grefa instanţei va
elibera copii de pe încheierea de şedinţă, de pe hotărâre
sau dispozitiv sau de
pe celelalte înscrisuri aflate la dosar.
(2) Copiile de pe încheierile de
şedinţă, de pe hotărâre sau de pe dispozitiv se vor putea elibera
numai după ce
acestea au fost semnate de toţi judecătorii, sub sancţiunea aplicabilă
grefierilor pentru infracţiunea de fals.
(3) În cazul în care dezbaterile nu
s-au desfăşurat în şedinţă publică, alte persoane decât
părţile nu pot dobândi
copii de pe încheieri, expertize, înscrisuri sau declaraţii
de martori decât cu
încuviinţarea preşedintelui. Dispoziţiile art. 537 alin. (2)-(4)
se aplică în
mod corespunzător.
ART. 539 - Încheieri pentru eliberarea unor bunuri
(1) Cererea de eliberare privind sumele
de bani sau alte valori ori titluri, consemnate, precum şi orice alte
bunuri,
păstrate la instanţă ori aflate în depozitul altuia, după caz,
în legătură cu
un proces, se introduce, de persoana îndreptăţită, la instanţa
care a dispus
acea măsură.
(2) Cererea se va soluţiona prin
încheiere executorie, dată în camera de consiliu. Părţile
vor fi citate dacă
instanţa consideră necesar.
(3) În încheierea de eliberare se va
arăta deţinătorul obligat la eliberarea bunurilor, precum şi persoana
îndreptăţită să le primească.
(4) Încheierea prevăzută la alin. (3)
este supusă aceloraşi căi de atac ca şi hotărârea pe baza căreia
s-a cerut
eliberarea bunului.
ART. 540 - Inventarierea bunurilor minorului
(1) În vederea inventarierii bunurilor
minorului pus sub tutelă, instanţa de tutelă desemnează de îndată
un delegat şi
dispune citarea tutorelui şi a membrilor consiliului de familie, precum
şi a
minorului care a împlinit vârsta de 14 ani.
(2) Inventarul va cuprinde datele de
identificare a bunurilor mobile sau imobile, descrierea lor sumară,
inclusiv
menţiuni privind starea bunurilor şi valoarea estimată a acestora,
precum şi
indicarea înscrisurilor existente cu privire la bunuri. De
asemenea, inventarul
va cuprinde menţiuni privind creanţele, datoriile sau alte pretenţii
declarate
de tutore sau de membrii consiliului de familie.
CARTEA a IV-a - Despre arbitraj
TITLUL I - Dispoziţii generale
ART. 541 - Noţiune
(1) Arbitrajul este o jurisdicţie
alternativă având caracter privat.
(2) În administrarea acestei
jurisdicţii, părţile litigante şi tribunalul arbitral competent pot
stabili
reguli de procedură derogatorii de la dreptul comun, cu condiţia ca
regulile
respective să nu fie contrare ordinii publice şi dispoziţiilor
imperative ale
legii.
ART. 542 - Obiectul arbitrajului
(1) Persoanele care au capacitate
deplină de exerciţiu pot conveni să soluţioneze pe calea arbitrajului
litigiile
dintre ele, în afară de acelea care privesc starea civilă,
capacitatea
persoanelor, dezbaterea succesorală, relaţiile de familie, precum şi
drepturile
asupra cărora părţile nu pot să dispună.
(2) Statul şi autorităţile publice au
facultatea de a încheia convenţii arbitrale numai dacă sunt
autorizate prin
lege sau prin convenţii internaţionale la care România este parte.
(3) Persoanele juridice de drept public
care au în obiectul lor de activitate şi activităţi economice au
facultatea de
a încheia convenţii arbitrale, în afară de cazul în
care legea ori actul lor de
înfiinţare sau de organizare prevede altfel.
ART. 543 - Tribunalul arbitral
Arbitrajul
poate fi încredinţat, prin convenţia arbitrală, uneia sau mai
multor persoane,
învestite de părţi sau în conformitate cu acea convenţie să
judece litigiul şi
să pronunţe o hotărâre definitivă şi obligatorie pentru ele.
Arbitrul unic sau,
după caz, arbitrii învestiţi constituie, în sensul
dispoziţiilor prezentei
cărţi, tribunalul arbitral.
ART. 544 - Organizarea arbitrajului de către părţi
(1) Arbitrajul se organizează şi se
desfăşoară potrivit convenţiei arbitrale, încheiată conform
dispoziţiilor titlului
II din prezenta carte.
(2) Sub rezerva respectării ordinii
publice şi a bunelor moravuri, precum şi a dispoziţiilor imperative ale
legii,
părţile pot stabili prin convenţia arbitrală sau prin act scris
încheiat
ulterior, cel mai târziu odată cu constituirea tribunalului
arbitral, fie
direct, fie prin referire la o anumită reglementare având ca
obiect arbitrajul,
normele privind constituirea tribunalului arbitral, numirea, revocarea
şi
înlocuirea arbitrilor, termenul şi locul arbitrajului, normele de
procedură pe
care tribunalul arbitral trebuie să le urmeze în judecarea
litigiului, inclusiv
eventuale proceduri prealabile de soluţionare a litigiului,
repartizarea între
părţi a cheltuielilor arbitrale şi, în general, orice alte norme
privind buna desfăşurare
a arbitrajului.
(3) În lipsa regulilor prevăzute la
alin. (2), tribunalul arbitral va putea stabili procedura de urmat aşa
cum va
socoti mai potrivit.
(4) Dacă nici tribunalul arbitral nu a
stabilit aceste norme, se vor aplica dispoziţiile ce urmează.
ART. 545 - Organizarea arbitrajului de un terţ
Părţile
pot conveni ca arbitrajul să fie organizat de o instituţie permanentă
de
arbitraj, potrivit titlului VII din prezenta carte, sau de o altă
entitate ori
de o persoană fizică. În aceste cazuri, soluţionarea litigiului
este
încredinţată unor arbitri, numiţi ori acceptaţi de părţi potrivit
convenţiei
arbitrale sau regulilor instituţiei permanente de arbitraj.
ART. 546 - Reprezentarea părţilor
(1) În litigiile arbitrale, părţile pot
formula cereri şi îşi pot exercita drepturile procesuale personal
sau prin
reprezentant. Aceştia pot fi asistaţi de alţi specialişti.
(2) În procedura arbitrală,
împuternicirea dată avocaţilor, potrivit legii, valorează
alegerea domiciliului
sau, după caz, a sediului procesual la avocat, dacă în cuprinsul
acesteia nu se
prevede altfel, şi cuprinde dreptul avocatului de a exercita opţiunile
cu
privire la caducitatea arbitrajului potrivit art. 568, precum şi de a
solicita
ori de a accepta prelungirea termenului arbitrajului, prevăzut la art.
567.
(3) Dispoziţiile alin. (1) şi (2) se
aplică în mod corespunzător şi în cazul reprezentării
părţii prin consilier
juridic.
ART. 547 - Intervenţia instanţei
(1) Pentru înlăturarea piedicilor ce
s-ar ivi în organizarea şi desfăşurarea arbitrajului, precum şi
pentru
îndeplinirea altor atribuţii ce revin instanţei judecătoreşti
în arbitraj,
partea interesată poate sesiza tribunalul în circumscripţia
căruia are loc
arbitrajul. Tribunalul va soluţiona cauza în completul prevăzut
de lege pentru
judecata în primă instanţă.
(2) Instanţa va soluţiona aceste cereri
de urgenţă şi cu precădere, prin procedura ordonanţei preşedinţiale,
hotărârea
nefiind supusă niciunei căi de atac.
TITLUL II - Convenţia arbitrală
ART. 548 - Forma scrisă
(1) Convenţia arbitrală se încheie
în
scris, sub sancţiunea nulităţii. Condiţia formei scrise se consideră
îndeplinită atunci când recurgerea la arbitraj a fost
convenită prin schimb de
corespondenţă, indiferent de forma acesteia, sau schimb de acte
procedurale.
(2) În cazul în care convenţia
arbitrală se referă la un litigiu legat de transferul dreptului de
proprietate
şi/sau constituirea altui drept real asupra unui bun imobil, convenţia
trebuie
încheiată în formă autentică notarială, sub sancţiunea
nulităţii absolute.
ART. 549 - Felurile convenţiei arbitrale
(1) Convenţia arbitrală se poate
încheia fie sub forma unei clauze compromisorii, înscrisă
în contractul
principal ori stabilită într-o convenţie separată, la care
contractul principal
face trimitere, fie sub forma compromisului.
(2) Existenţa convenţiei arbitrale
poate rezulta şi din înţelegerea scrisă a părţilor făcută
în faţa tribunalului
arbitral.
ART. 550 - Clauza compromisorie
(1) Prin clauza compromisorie părţile
convin ca litigiile ce se vor naşte din contractul în care este
stipulată sau
în legătură cu acesta să fie soluţionate pe calea arbitrajului,
arătându-se,
sub sancţiunea nulităţii, modalitatea de numire a arbitrilor. În
cazul arbitrajului
instituţionalizat este suficientă referirea la instituţia sau regulile
de
procedură ale instituţiei care organizează arbitrajul.
(2) Validitatea clauzei compromisorii
este independentă de valabilitatea contractului în care a fost
înscrisă.
(3) În caz de îndoială, clauza
compromisorie se interpretează în sensul că se aplică tuturor
neînţelegerilor
care derivă din contractul sau din raportul juridic la care ea se
referă.
ART. 551 - Compromisul
(1) Prin compromis părţile convin ca un
litigiu intervenit între ele să fie soluţionat pe calea
arbitrajului,
arătându-se, sub sancţiunea nulităţii, obiectul litigiului şi
numele arbitrilor
sau modalitatea de desemnare a acestora în cazul arbitrajului
ad-hoc. În cazul
arbitrajului instituţionalizat, dacă părţile nu au ales arbitrii şi
nici nu au
stabilit modalitatea de desemnare a acestora, aceasta se va face
potrivit
regulilor de procedură ale respectivei instituţii arbitrale.
(2) Compromisul se poate încheia chiar
dacă litigiul intervenit între părţi este deja pe rolul unei alte
instanţe.
ART. 552 - Eficacitatea clauzei compromisorii
Încheierea
procedurii arbitrale cu sau fără pronunţarea unei hotărâri asupra
fondului
cauzei nu aduce atingere eficacităţii convenţiei arbitrale, sub forma
clauzei
compromisorii. Aceasta va rămâne valabilă şi va servi drept temei
pentru orice
nouă procedură arbitrală care ar fi declanşată în temeiul
acesteia pentru
soluţionarea oricărui litigiu apărut între părţi derivând
din contractul
principal.
ART. 553 - Excluderea competenţei instanţei
Încheierea
convenţiei arbitrale exclude, pentru litigiul care face obiectul ei,
competenţa
instanţelor judecătoreşti.
ART. 554 - Verificarea competenţei instanţei
(1) Instanţa judecătorească, sesizată
cu o cauză cu privire la care s-a încheiat o convenţie arbitrală,
îşi va
verifica propria competenţă şi se va declara necompetentă numai dacă
părţile
sau una dintre ele solicită aceasta, invocând convenţia
arbitrală. În acest
caz, instanţa îşi va declina competenţa în favoarea
organizaţiei sau
instituţiei pe lângă care funcţionează arbitrajul
instituţionalizat, care, în
temeiul hotărârii de declinare, va lua măsurile necesare în
vederea
constituirii tribunalului arbitral. În cazul arbitrajului ad-hoc,
instanţa va
respinge cererea ca nefiind de competenţa instanţei judecătoreşti.
(2) Instanţa va reţine spre soluţionare
procesul dacă:
a) pârâtul şi-a formulat apărările în fond,
fără nicio rezervă întemeiată pe convenţia arbitrală;
b) convenţia arbitrală este lovită de
nulitate ori este inoperantă;
c) tribunalul arbitral nu poate fi constituit
din cauze vădit imputabile pârâtului în arbitraj.
(3) Conflictul de competenţă dintre
tribunalul arbitral şi o instanţă judecătorească este soluţionat de
instanţa
judecătorească ierarhic superioară celei aflate în conflict.
TITLUL III - Tribunalul arbitral
ART. 555 - Arbitrii
Poate
fi arbitru orice persoană fizică dacă are capacitate deplină de
exerciţiu.
ART. 556 - Numărul arbitrilor
(1) Părţile stabilesc dacă litigiul se
judecă de un arbitru unic sau de mai mulţi arbitri, care trebuie să fie
întotdeauna în număr impar.
(2) Dacă părţile nu au stabilit numărul
arbitrilor, litigiul se judecă de 3 arbitri, câte unul numit de
fiecare dintre părţi,
iar al treilea - supraarbitrul - desemnat de cei 2 arbitri.
(3) Dacă există mai mulţi reclamanţi
sau mai mulţi pârâţi, părţile care au interese comune vor
numi un singur
arbitru.
ART. 557 - Nulitatea parţială
Este
nulă clauza din convenţia arbitrală care conferă uneia dintre părţi un
privilegiu cu privire la desemnarea arbitrilor ori care prevede dreptul
uneia
dintre părţi de a numi arbitrul în locul celeilalte părţi sau de
a avea mai
mulţi arbitri decât cealaltă parte.
ART. 558 - Numirea arbitrilor
(1) Arbitrii sunt numiţi, revocaţi sau
înlocuiţi conform convenţiei arbitrale.
(2) Când arbitrul unic sau, după caz,
arbitrii nu au fost numiţi prin convenţia arbitrală şi nici nu s-a
prevăzut
modalitatea de numire, partea care vrea să recurgă la arbitraj va
comunica
celeilalte părţi, în scris, să procedeze la numirea lor potrivit
art. 556 alin.
(2) şi (3).
(3) În comunicare se arată numele,
domiciliul şi, pe cât posibil, datele personale şi profesionale
ale arbitrului
unic propus sau ale arbitrului desemnat de partea care vrea să recurgă
la
arbitraj, precum şi enunţarea succintă a pretenţiilor şi a temeiului
lor.
(4) Partea căreia i s-a făcut
comunicarea trebuie să transmită, la rândul său, în termen
de 10 zile de la
primirea acesteia, răspunsul la propunerea de numire a arbitrului unic
sau,
după caz, numele, prenumele, domiciliul şi, pe cât posibil,
datele personale şi
profesionale ale arbitrului desemnat de aceasta.
(5) Când propun arbitrii, fie prin
convenţia arbitrală, fie în condiţiile alin. (2)-(4), părţile vor
propune şi
câte un supleant, pentru cazul în care arbitrul principal
ar fi sau ar ajunge
în situaţia să nu îşi poată îndeplini
însărcinarea.
ART. 559 - Acceptarea sarcinii de arbitru
Acceptarea
însărcinării de arbitru trebuie să fie făcută în scris şi
va fi comunicată
părţilor, în termen de 5 zile de la data primirii propunerii de
numire, prin
poştă, telefax, poştă electronică sau prin alte mijloace ce asigură
transmiterea textului actului şi confirmarea primirii acestuia.
ART. 560 - Numirea supraarbitrului
Cei
2 arbitri vor proceda la numirea supraarbitrului şi a unui supleant al
acestuia, în termen de 10 zile de la ultima acceptare.
Supraarbitrul se va
conforma prevederilor art. 559.
ART. 561 - Numirea arbitrilor de către instanţă
(1) În caz de neînţelegere
între părţi
cu privire la numirea arbitrului unic sau dacă o parte nu numeşte
arbitrul ori
dacă cei 2 arbitri nu cad de acord asupra persoanei supraarbitrului,
partea
care vrea să recurgă la arbitraj poate cere tribunalului prevăzut la
art. 547
alin. (1) să procedeze la numirea arbitrului ori, după caz, a
supraarbitrului.
(2) Tribunalul se pronunţă în termen de
10 zile de la sesizare, cu citarea părţilor, prin încheiere care
nu este supusă
niciunei căi de atac.
ART. 562 - Incompatibilitatea arbitrilor
(1) În afară de cazurile de
incompatibilitate prevăzute pentru judecători, arbitrul poate fi
recuzat şi
pentru următoarele motive, care pun la îndoială independenţa şi
imparţialitatea
sa:
a) neîndeplinirea condiţiilor de calificare
sau a altor condiţii privitoare la arbitri, prevăzute în
convenţia arbitrală;
b) când o persoană juridică al cărei asociat
este sau în ale cărei organe de conducere se află arbitrul are un
interes în
cauză;
c) dacă arbitrul are raporturi de muncă ori
de serviciu, după caz, sau legături comerciale directe cu una dintre
părţi, cu
o societate controlată de una dintre părţi sau aflată sub un control
comun cu
aceasta;
d) dacă arbitrul a prestat consultanţă uneia
dintre părţi, a asistat sau a reprezentat una dintre părţi ori a depus
mărturie
în una dintre fazele precedente ale litigiului.
(2) O parte nu poate recuza arbitrul
numit de ea decât pentru cauze survenite sau de care a luat
cunoştinţă după
numire.
(3) Persoana care ştie că în privinţa
sa există o cauză de recuzare este obligată să înştiinţeze
părţile şi pe
ceilalţi arbitri mai înainte de a fi acceptat însărcinarea
de arbitru, iar dacă
asemenea cauze survin după acceptare, de îndată ce le-a cunoscut.
(4) Această persoană nu poate participa
la judecarea litigiului decât dacă părţile, înştiinţate
potrivit alin. (3),
comunică în scris că înţeleg să nu ceară recuzarea. Chiar
în acest caz, ea are
dreptul să se abţină de la judecarea litigiului, fără ca abţinerea să
însemne
recunoaşterea cauzei de recuzare.
(5) Abţinerea produce efecte pe data
formulării ei, fără nicio altă formalitate.
ART. 563 - Cererea de recuzare
(1) Recuzarea trebuie să fie cerută,
sub sancţiunea decăderii, în termen de 10 zile de la data
când partea a luat
cunoştinţă de numirea arbitrului sau, după caz, de la survenirea cauzei
de
recuzare.
(2) Cererea de recuzare se soluţionează
de tribunalul prevăzut la art. 547 alin. (1) prin încheiere,
pronunţată cu
citarea părţilor şi a arbitrului recuzat, în termen de 10 zile de
la sesizare.
Încheierea nu este supusă niciunei căi de atac.
(3) Dispoziţiile prezentului cod
privind recuzarea judecătorilor se aplică în mod corespunzător.
ART. 564 - Înlocuirea arbitrilor
În
caz de recuzare, revocare, abţinere, renunţare, deces, precum şi
în orice alt
caz în care arbitrul este împiedicat să îşi
îndeplinească sarcina şi dacă
supleantul, la rândul său, este împiedicat să îşi
exercite însărcinarea, se va
proceda la înlocuirea arbitrului potrivit dispoziţiilor stabilite
pentru
numirea lui.
ART. 565 - Răspunderea arbitrilor
Arbitrii
răspund, în condiţiile legii, pentru prejudiciul cauzat, dacă:
a) după acceptare, renunţă în mod
nejustificat la însărcinarea lor;
b) fără motiv justificat, nu participă la
judecarea litigiului ori nu pronunţă hotărârea în termenul
stabilit de
convenţia arbitrală sau de lege;
c) nu respectă caracterul confidenţial al
arbitrajului, publicând sau divulgând date de care iau
cunoştinţă în calitate
de arbitri, fără a avea autorizarea părţilor;
d) încalcă cu rea-credinţă sau gravă
neglijenţă alte îndatoriri ce le revin.
ART. 566 - Constituirea tribunalului arbitral
(1) Tribunalul arbitral se consideră
constituit la data acceptării însărcinării de arbitru unic sau,
după caz, a
ultimei acceptări a însărcinării de arbitru ori de supraarbitru.
(2) Data acceptării este cea a
expedierii comunicării prevăzute la art. 559.
ART. 567 - Termenul arbitrajului
(1) Dacă părţile nu au prevăzut altfel,
tribunalul arbitral trebuie să pronunţe hotărârea în termen
de cel mult 6 luni
de la data constituirii sale, sub sancţiunea caducităţii arbitrajului.
(2) Termenul se suspendă pe timpul
judecării unei cereri de recuzare sau a oricărei alte cereri incidente
adresate
tribunalului prevăzut la art. 547.
(3) În cadrul termenului prevăzut la
alin. (1), părţile pot consimţi în scris la prelungirea
termenului
arbitrajului.
(4) Tribunalul arbitral poate dispune,
pentru motive temeinice, prelungirea termenului, o singură dată, cu cel
mult 3
luni.
(5) Termenul se prelungeşte de drept cu
3 luni în cazul decesului uneia dintre părţi.
ART. 568 - Caducitatea arbitrajului
(1) La primul termen de judecată la
care au fost legal citate, părţile sunt obligate să declare în
scris, sub
sancţiunea decăderii, dacă înţeleg să invoce caducitatea
arbitrajului.
(2) Când cel puţin una dintre părţi a
formulat declaraţia prevăzută la alin. (1), tribunalul arbitral, la
expirarea
termenului prevăzut la art. 567, va pronunţa o hotărâre prin care
va constata
că arbitrajul a devenit caduc, cu excepţia situaţiei în care
părţile declară în
mod expres că renunţă la caducitate, caz în care va continua
judecata.
(3) Probele administrate în cadrul
procedurii devenite caducă vor putea fi utilizate, dacă este cazul,
într-un nou
arbitraj, în măsura în care se socoteşte că nu este
necesară refacerea lor.
ART. 569 - Locul arbitrajului
Părţile
stabilesc locul arbitrajului. În lipsa unei asemenea prevederi,
locul
arbitrajului se stabileşte de tribunalul arbitral.
ART. 570 - Limba arbitrajului
(1) Dezbaterea litigiului în faţa
tribunalului arbitral se face în limba stabilită prin convenţia
arbitrală sau,
dacă nu s-a prevăzut nimic în această privinţă ori nu a
intervenit o înţelegere
ulterioară, în limba contractului din care s-a născut litigiul
ori, dacă
părţile nu se înţeleg, într-o limbă de circulaţie
internaţională stabilită de
tribunalul arbitral.
(2) Dacă o parte nu cunoaşte limba în
care se desfăşoară dezbaterea, la cererea şi pe cheltuiala ei,
tribunalul
arbitral îi asigură serviciile unui traducător.
(3) Părţile pot să participe la
dezbateri cu traducătorul lor.
TITLUL IV - Procedura arbitrală
CAP. I - Sesizarea tribunalului arbitral
ART. 571 - Cererea de arbitrare
(1) Tribunalul arbitral este sesizat de
reclamant printr-o cerere scrisă, care va cuprinde:
a) numele şi prenumele, domiciliul sau
reşedinţa părţilor ori, pentru persoanele juridice, denumirea şi sediul
lor. De
asemenea, cererea va cuprinde şi codul numeric personal sau, după caz,
codul
unic de înregistrare sau codul de identificare fiscală, numărul
de
înmatriculare în registrul comerţului ori de
înscriere în registrul persoanelor
juridice şi contul bancar ale reclamantului, precum şi ale
pârâtului, dacă sunt
cunoscute de reclamant. Dacă reclamantul locuieşte în
străinătate, va arăta şi
domiciliul ales în România, unde urmează să i se facă toate
comunicările
privind procesul;
b) numele, prenumele şi calitatea celui care
reprezintă partea în litigiu, când este cazul
anexându-se dovada calităţii;
c) menţionarea convenţiei arbitrale,
anexându-se copie de pe contractul în care este inserată,
iar dacă a fost
consemnată într-un înscris separat ori s-a încheiat
un compromis, copie de pe
acesta;
d) obiectul şi valoarea cererii, precum şi
calculul prin care s-a ajuns la determinarea acestei valori;
e) motivele de fapt şi de drept, precum şi
probele pe care se întemeiază cererea;
f) numele, prenumele şi domiciliul membrilor
tribunalului arbitral;
g) semnătura părţii.
(2) Cererea se poate face printr-un
proces-verbal încheiat în faţa tribunalului arbitral şi
semnat de părţi sau
numai de reclamant, precum şi de arbitri.
ART. 572 - Comunicarea cererii arbitrale
Reclamantul
va comunica pârâtului, precum şi fiecărui arbitru copie de
pe cererea de
arbitrare şi de pe înscrisurile anexate.
ART. 573 - Întâmpinarea
(1) În termen de 30 de zile de la
primirea copiei de pe cererea de arbitrare, pârâtul va face
întâmpinare
cuprinzând excepţiile privind cererea reclamantului, răspunsul
în fapt şi în
drept la această cerere, probele propuse în apărare, precum şi,
în mod corespunzător,
celelalte menţiuni prevăzute la art. 571 pentru cererea de arbitrare.
(2) Excepţiile şi alte mijloace de
apărare, care nu au fost arătate prin întâmpinare, trebuie
invocate, sub
sancţiunea decăderii, cel mai târziu la primul termen de judecată
la care
partea a fost legal citată.
(3) Dacă tribunalul arbitral apreciază
că nedepunerea întâmpinării justifică amânarea
soluţionării litigiului, pârâtul
va putea fi obligat la plata cheltuielilor de arbitrare cauzate prin
amânare.
(4) Dispoziţiile art. 572 se aplică în
mod corespunzător.
ART. 574 - Cererea reconvenţională
(1) Dacă pârâtul are pretenţii
împotriva reclamantului, derivând din acelaşi raport
juridic, el poate face
cerere reconvenţională.
(2) Cererea reconvenţională va fi
introdusă în cadrul termenului pentru depunerea
întâmpinării sau cel mai târziu
până la primul termen de judecată la care pârâtul a
fost legal citat şi trebuie
să îndeplinească aceleaşi condiţii ca şi cererea principală.
CAP. II - Judecata
ART. 575 - Dispoziţii generale
(1) Judecata arbitrală se desfăşoară
potrivit regulilor procedurale stabilite la art. 576.
(2) Cu toate acestea, principiile
fundamentale ale procesului civil prevăzute la art. 5 alin. (2), art.
8-10,
art. 12-16, art. 19-21, art. 22 alin. (1), (2), (4), (5) şi (6) şi la
art. 23
sunt aplicabile în mod corespunzător şi în procedura
arbitrală.
ART. 576 - Reguli de procedură aplicabile
(1) Părţile pot stabili, în convenţia
arbitrală, regulile de procedură aplicabile arbitrajului sau îi
pot împuternici
pe arbitri să stabilească aceste reguli. Aceste reguli se completează,
dacă
este cazul, cu prevederile prezentei cărţi.
(2) Când părţile recurg la arbitrajul
instituţionalizat, se aplică dispoziţiile art. 619 alin. (3).
(3) În toate celelalte cazuri,
procedura arbitrală este cea stabilită de prezenta carte.
ART. 577 - Comunicarea actelor de procedură
(1) Comunicarea între părţi sau către
părţi a înscrisurilor litigiului, a citaţiilor, hotărârilor
arbitrale şi
încheierilor de şedinţă se face prin scrisoare recomandată cu
conţinut declarat
şi confirmare de primire. Înştiinţarea părţilor cu privire la
alte măsuri luate
de tribunalul arbitral poate fi făcută şi prin telefax, poştă
electronică sau
prin alte mijloace ce asigură transmiterea textului actului şi
confirmarea
primirii acestuia.
(2) Înscrisurile pot fi
înmânate şi
personal părţii, sub semnătură.
(3) Dovezile de comunicare se depun la
dosar.
ART. 578 - Verificarea dosarului
(1) Îndată după expirarea termenului
pentru depunerea întâmpinării, tribunalul arbitral verifică
stadiul pregătirii
litigiului pentru dezbatere şi, dacă va socoti necesar, va dispune
măsurile
corespunzătoare pentru completarea dosarului.
(2) După această verificare şi, dacă
este cazul, după completarea dosarului, tribunalul arbitral fixează
termen de
dezbatere a litigiului şi dispune citarea părţilor.
ART. 579 - Verificarea competenţei
(1) La primul termen de judecată cu
procedura legal îndeplinită, tribunalul arbitral îşi
verifică propria sa
competenţă de a soluţiona litigiul.
(2) Dacă tribunalul arbitral hotărăşte
că este competent, consemnează acest lucru într-o
încheiere, care se poate
desfiinţa numai prin acţiunea în anulare introdusă
împotriva hotărârii
arbitrale, conform art. 608.
(3) Dacă tribunalul arbitral hotărăşte
că nu este competent să soluţioneze litigiul cu care a fost sesizat,
îşi
declină competenţa printr-o hotărâre, împotriva căreia nu
se poate formula
acţiunea în anulare, prevăzută la art. 608.
ART. 580 - Termenul de citare
Între
data primirii citaţiei şi termenul de dezbatere trebuie să existe un
interval
de timp de cel puţin 15 zile.
ART. 581 - Participarea terţilor
(1) Terţii pot participa la procedura
arbitrală în condiţiile art. 61-77, dar numai cu acordul lor şi
al tuturor
părţilor. Cu toate acestea, intervenţia accesorie este admisibilă şi
fără
îndeplinirea acestei condiţii.
(2) Dispoziţiile art. 580 se aplică în
mod corespunzător.
ART. 582 - Absenţa unei părţi
Neprezentarea
părţii legal citate nu împiedică dezbaterea litigiului, afară
numai dacă partea
lipsă nu va cere, cel mai târziu cu 3 zile înainte de data
pentru care a fost
stabilită dezbaterea, amânarea acesteia pentru motive temeinice,
încunoştinţând
în acelaşi termen şi cealaltă parte, precum şi arbitrii.
Aprecierea temeiniciei
motivelor absenţei uneia dintre părţi, precum şi a motivelor pentru
care
absenţa justifică amânarea dezbaterii este de competenţa
exclusivă a
tribunalului arbitral, hotărârea acestuia nefiind supusă niciunei
căi de atac.
ART. 583 - Solicitarea judecării în lipsă
Oricare
dintre părţi poate cere în scris ca soluţionarea litigiului să se
facă în lipsa
sa, pe baza probelor aflate la dosar. Dispoziţiile art. 580 se aplică
în mod
corespunzător.
ART. 584 - Absenţa ambelor părţi
(1) Dacă ambele părţi, deşi legal
citate, nu se prezintă la termen, tribunalul arbitral va soluţiona
litigiul, în
afară de cazul în care s-a cerut amânarea pentru motive
temeinice. Aprecierea
temeiniciei motivelor amânării este de competenţa exclusivă a
tribunalului
arbitral, hotărârea acestuia nefiind supusă niciunei căi de atac.
(2) Chiar dacă părţile nu solicită
amânarea soluţionării litigiului, tribunalul arbitral poate să
amâne judecarea
acestuia, citând părţile, dacă apreciază că prezenţa lor la
dezbatere este
necesară, sau acordând un termen pentru ca părţile să îşi
poată formula
concluziile în scris.
ART. 585 - Măsuri asigurătorii
(1) Înaintea sau în cursul
arbitrajului, oricare dintre părţi poate cere tribunalului prevăzut la
art. 547
să încuviinţeze măsuri asigurătorii şi măsuri provizorii cu
privire la obiectul
litigiului sau să constate anumite împrejurări de fapt.
(2) La această cerere se vor anexa, în
copie, cererea de arbitrare sau, în lipsă, dovada comunicării
prevăzute la art.
558 alin. (2), precum şi convenţia arbitrală.
(3) Încuviinţarea acestor măsuri va fi
adusă la cunoştinţa tribunalului arbitral de către partea care le-a
cerut.
(4) În cursul arbitrajului, măsurile
asigurătorii şi măsurile provizorii, precum şi constatarea anumitor
împrejurări
de fapt pot fi încuviinţate şi de tribunalul arbitral. În
caz de împotrivire,
executarea acestor măsuri se dispune de către instanţa judecătorească,
potrivit
prevederilor alin. (1).
ART. 586 - Sarcina probei
(1) Fiecare dintre părţi are sarcina să
dovedească faptele pe care îşi întemeiază în litigiu
pretenţia sau apărarea.
(2) În vederea soluţionării litigiului,
tribunalul arbitral poate cere părţilor explicaţii scrise cu privire la
obiectul cererii şi faptele litigiului şi poate dispune administrarea
oricăror
probe prevăzute de lege.
ART. 587 - Propunerea probelor
(1) Probele care nu au fost cerute prin
cererea de arbitrare sau prin întâmpinare nu vor mai putea
fi invocate în
cursul arbitrajului, în afară de cazurile prevăzute la art. 254
alin. (2).
(2) Tribunalul arbitral are competenţa
exclusivă de a decide asupra utilităţii, pertinenţei şi concludenţei
probelor
propuse de părţi. Cu consultarea părţilor, tribunalul arbitral poate
fixa
termene-limită pentru administrarea probelor încuviinţate. După
expirarea
acestor termene, administrarea probei nu mai poate avea loc decât
dacă
tribunalul arbitral apreciază că aceasta este esenţială pentru
soluţionarea
corectă a litigiului.
ART. 588 - Administrarea probelor
(1) Administrarea probelor se
efectuează în şedinţa tribunalului arbitral. Acesta poate dispune
ca
administrarea probelor să fie efectuată în faţa supraarbitrului
sau, cu acordul
părţilor, în faţa unui arbitru din compunerea tribunalului
arbitral.
(2) Dacă una dintre părţi deţine un
mijloc de probă, tribunalul arbitral poate ordona înfăţişarea lui.
ART. 589 - Audierea martorilor şi a experţilor
(1) Martorii şi experţii sunt audiaţi
fără prestare de jurământ.
(2) Audierea martorilor şi a experţilor
poate fi făcută, la cererea sau cu consimţământul acestora, şi la
locuinţa ori
la locul unde îşi desfăşoară activitatea. De asemenea, tribunalul
arbitral le
cere să răspundă în scris întrebărilor puse, acordând
un termen în acest scop.
(3) Tribunalul arbitral nu poate să
recurgă la mijloace de constrângere şi nici să aplice sancţiuni
martorilor sau
experţilor. Pentru luarea acestor măsuri părţile se pot adresa
tribunalului
prevăzut la art. 547.
ART. 590 - Informaţii deţinute de autorităţile publice
(1) Tribunalul arbitral poate solicita
informaţii scrise autorităţilor publice în legătură cu actele şi
acţiunile
acestora, care sunt necesare pentru soluţionarea cauzei.
(2) Dacă autoritatea publică refuză
transmiterea informaţiilor, deşi nu sunt îndeplinite condiţiile
art. 298 alin.
(2), părţile sau arbitrii pot sesiza tribunalul prevăzut la art. 547,
care va
lua măsurile prevăzute de art. 298 alin. (1).
ART. 591 - Aprecierea probelor
Aprecierea
probelor se face de către arbitri potrivit intimei lor convingeri.
ART. 592 - Cereri şi excepţii
(1) Orice excepţie privind existenţa şi
validitatea convenţiei arbitrale, constituirea tribunalului arbitral,
limitele
însărcinării arbitrilor şi desfăşurarea procedurii până la
primul termen de
judecată la care partea a fost legal citată trebuie ridicată, sub
sancţiunea
decăderii, cel mai târziu la acest termen, dacă nu s-a stabilit
un termen mai
scurt.
(2) Orice cereri şi orice înscrisuri
vor fi depuse cel mai târziu până la primul termen de
judecată la care părţile
au fost legal citate. Dispoziţiile art. 587 se aplică în mod
corespunzător.
(3) Neregularitatea actelor de
procedură se acoperă dacă nu a fost invocată de cel interesat la
termenul la
care s-a produs ori, dacă a lipsit la acel termen, la primul termen de
judecată
la care a fost prezent ori legal citat după producerea neregularităţii
şi
înainte de se pune concluzii în fond.
ART. 593 - Încheierea de şedinţă
(1) Dezbaterile arbitrale vor fi
consemnate în încheierea de şedinţă.
(2) Orice dispoziţie a tribunalului
arbitral va fi consemnată în încheiere şi va fi motivată.
(3) Încheierea de şedinţă va cuprinde,
pe lângă menţiunile prevăzute la art. 603 alin. (1) lit. a) şi
b), şi
următoarele menţiuni:
a) o scurtă descriere a desfăşurării
şedinţei;
b) cererile şi susţinerile părţilor;
c) motivele pe care se sprijină măsurile
dispuse;
d) dispozitivul;
e) semnăturile arbitrilor, cu observarea
prevederilor art. 602 alin. (3).
(4) Dispoziţiile art. 603 alin. (2) se
aplică în mod corespunzător.
(5) Părţile au dreptul să ia cunoştinţă
de conţinutul încheierilor şi de actele dosarului. La cererea
părţilor sau din
oficiu, tribunalul arbitral poate îndrepta sau completa
încheierea de şedinţă
printr-o altă încheiere. Părţilor li se comunică, la cerere,
copie de pe
încheierea de şedinţă.
ART. 594 - Atacarea separată a încheierilor de şedinţă
(1) Pot fi atacate separat cu acţiunea
în anulare prevăzută la art. 608 încheierile tribunalului
arbitral prin care
s-au luat următoarele măsuri:
a) a fost suspendat cursul arbitrajului,
potrivit art. 412 şi 413;
b) au fost luate măsuri asigurătorii sau
provizorii, potrivit art. 585;
c) a fost respinsă, ca inadmisibilă, cererea
de sesizare a Curţii Constituţionale privind constituţionalitatea unei
dispoziţii legale.
(2) Dispoziţiile art. 608-613 se aplică
în mod corespunzător, în măsura în care prezentul
articol nu prevede altfel.
(3) În afara motivelor prevăzute la
art. 608, în acţiunea în anulare se poate invoca şi lipsa
condiţiilor prevăzute
de lege pentru luarea măsurilor dispuse prin încheiere.
(4) Acţiunea în anulare poate fi
introdusă în termen de 5 zile de la comunicare, cu excepţia
cazului prevăzut la
alin. (1) lit. a), când poate fi formulată cât timp durează
suspendarea.
(5) În cazurile prevăzute la alin. (1)
lit. b) şi c), acţiunea în anulare nu suspendă cursul
arbitrajului.
(6) Soluţionând acţiunea în anulare,
curtea de apel poate, după caz, să menţină, să modifice sau să
desfiinţeze
măsurile dispuse de tribunalul arbitral prin încheiere.
Hotărârea curţii de
apel este definitivă.
CAP. III - Cheltuielile arbitrale
ART. 595 - Cheltuielile arbitrale
(1) Cheltuielile pentru organizarea şi
desfăşurarea arbitrajului, precum şi onorariile arbitrilor,
cheltuielile de
administrare a probelor, cheltuielile de deplasare a părţilor,
arbitrilor,
experţilor, martorilor se suportă potrivit înţelegerii dintre
părţi.
(2) În lipsa unei asemenea
înţelegeri,
cheltuielile arbitrale se suportă de partea care a pierdut litigiul,
integral,
dacă cererea de arbitrare este admisă în totalitate, sau
proporţional cu ceea
ce s-a acordat, dacă cererea este admisă în parte.
ART. 596 - Onorariul arbitrilor
(1) Tribunalul arbitral poate evalua,
în mod provizoriu, cuantumul onorariilor arbitrilor şi poate
obliga părţile să
consemneze, potrivit dispoziţiilor sale, suma respectivă prin
contribuţie
egală.
(2) Părţile pot fi obligate solidar la
plată.
(3) Dacă pârâtul nu îşi
îndeplineşte
obligaţia care îi revine potrivit alin. (1), în termenul
stabilit de tribunalul
arbitral, reclamantul va consemna întreaga sumă, urmând ca
prin hotărârea
arbitrală să se stabilească cuantumul final al onorariilor cuvenite
arbitrilor,
precum şi modul de suportare de către părţi.
ART. 597 - Plata anticipată a cheltuielilor
(1) Tribunalul arbitral poate obliga
părţile sau pe fiecare dintre ele la avansarea oricăror cheltuieli
necesare
pentru organizarea şi desfăşurarea arbitrajului.
(2) Tribunalul arbitral poate să nu dea
curs arbitrajului până la consemnarea, avansarea sau plata
sumelor prevăzute în
prezentul capitol.
ART. 598 - Verificarea cheltuielilor
La
cererea oricăreia dintre părţi, tribunalul prevăzut la art. 547 va
examina
temeinicia măsurilor dispuse de tribunalul arbitral şi va stabili, prin
încheiere executorie şi care nu este supusă niciunei căi de atac,
cuantumul
onorariilor arbitrilor şi al celorlalte cheltuieli arbitrale, precum şi
modalităţile de consemnare, de avansare sau de plată.
ART. 599 - Plata onorariilor
(1) Plata onorariilor arbitrilor se va
face după comunicarea către părţi a hotărârii arbitrale.
(2) Dacă arbitrajul se întrerupe fără a
se pronunţa o hotărâre, onorariile arbitrilor pentru activitatea
depusă se
reduc în mod corespunzător.
ART. 600 - Regularizarea cheltuielilor
Orice
diferenţă în plus sau în minus de cheltuieli arbitrale se
regularizează cel mai
târziu prin hotărârea arbitrală şi se plăteşte până
la comunicarea hotărârii
către părţi. Hotărârea nu se va comunica, dacă este cazul,
până la plata
diferenţei.
CAP. IV - Hotărârea arbitrală
ART. 601 - Soluţionarea litigiului
(1) Tribunalul arbitral soluţionează
litigiul în temeiul contractului principal şi al normelor de
drept aplicabile,
potrivit dispoziţiilor art. 5.
(2) Pe baza acordului expres al
părţilor, tribunalul arbitral poate soluţiona litigiul în
echitate.
ART. 602 - Deliberarea şi pronunţarea
(1) În toate cazurile, pronunţarea
trebuie să fie precedată de deliberarea în secret a arbitrilor,
în modalitatea
stabilită de convenţia arbitrală sau, în lipsă, de tribunalul
arbitral.
(2) Pronunţarea poate fi amânată cu cel
mult 21 de zile, sub condiţia încadrării în termenul
arbitrajului, stabilit
potrivit art. 567.
(3) Hotărârea se ia cu majoritatea de
voturi.
(4) După deliberare, se va întocmi o
minută, care va cuprinde pe scurt conţinutul dispozitivului
hotărârii şi în
care se va arăta, când este cazul, opinia minoritară.
ART. 603 - Hotărârea arbitrală
(1) Hotărârea arbitrală se redactează
în scris şi trebuie să cuprindă:
a) componenţa nominală a tribunalului
arbitral, locul şi data pronunţării hotărârii;
b) numele şi prenumele părţilor, domiciliul
ori reşedinţa lor sau, după caz, denumirea şi sediul, numele şi
prenumele
reprezentanţilor părţilor, precum şi ale celorlalte persoane care au
participat
la dezbaterea litigiului;
c) menţionarea convenţiei arbitrale în
temeiul căreia s-a procedat la arbitraj;
d) obiectul litigiului şi susţinerile pe
scurt ale părţilor;
e) motivele de fapt şi de drept ale
hotărârii, iar în cazul arbitrajului în echitate,
motivele care, sub acest
aspect, întemeiază soluţia;
f) dispozitivul;
g) semnăturile tuturor arbitrilor, sub
rezerva art. 602 alin. (3), şi, dacă este cazul, semnătura asistentului
arbitral.
(2) Arbitrul care a avut o altă părere
va redacta şi va semna opinia separată, cu arătarea considerentelor pe
care
aceasta se sprijină. Această regulă se aplică în mod
corespunzător şi în cazul
în care există opinie concurentă.
ART. 604 - Lămurirea, completarea şi îndreptarea
hotărârii
(1) În cazul în care sunt necesare
lămuriri cu privire la înţelesul, întinderea sau aplicarea
dispozitivului
hotărârii ori acesta cuprinde dispoziţii potrivnice, oricare
dintre părţi poate
cere tribunalului arbitral să lămurească dispozitivul sau să
înlăture
dispoziţiile potrivnice.
(2) Dacă prin hotărârea pronunţată
tribunalul arbitral a omis să se pronunţe asupra unui capăt de cerere,
asupra
unei cereri conexe sau incidentale, oricare dintre părţi poate solicita
completarea ei.
(3) Cererea de lămurire sau de
completare se formulează, potrivit alin. (1), respectiv alin. (2),
în termen de
10 zile de la data primirii hotărârii şi se soluţionează de
tribunalul
arbitral, prin hotărâre separată, cu citarea părţilor.
(4) Greşelile materiale din textul
hotărârii arbitrale sau alte greşeli evidente care nu schimbă
fondul soluţiei,
precum şi greşelile de calcul pot fi îndreptate, prin
încheiere, la cererea
oricăreia dintre părţi, formulată în termenul prevăzut de alin.
(3), sau din
oficiu. Părţile vor fi citate dacă tribunalul arbitral apreciază că
este
necesar.
(5) Hotărârea de lămurire sau de
completare ori încheierea de îndreptare se pronunţă de
îndată şi face parte
integrantă din hotărârea arbitrală.
(6) Părţile nu pot fi obligate la plata
cheltuielilor legate de lămurirea, completarea sau îndreptarea
hotărârii.
ART. 605 - Comunicarea hotărârii
(1) Hotărârea arbitrală va fi
comunicată părţilor în termen de cel mult o lună de la data
pronunţării ei.
(2) La cererea oricăreia dintre părţi,
tribunalul arbitral îi va elibera o dovadă privind comunicarea
hotărârii, în
condiţiile alin. (1).
ART. 606 - Efectele hotărârii arbitrale
Hotărârea
arbitrală comunicată părţilor este definitivă şi obligatorie.
ART. 607 - Păstrarea dosarului
În
termen de 30 de zile de la data comunicării hotărârii sau de la
data lămuririi,
completării ori îndreptării ei, potrivit art. 604, tribunalul
arbitral va
depune dosarul litigiului la tribunalul prevăzut la art. 547,
ataşând şi
dovezile de comunicare a hotărârii arbitrale.
TITLUL V - Desfiinţarea hotărârii arbitrale
ART. 608 - Acţiunea în anulare
(1) Hotărârea arbitrală poate fi
desfiinţată numai prin acţiune în anulare pentru unul dintre
următoarele
motive:
a) litigiul nu era susceptibil de soluţionare
pe calea arbitrajului;
b) tribunalul arbitral a soluţionat litigiul
fără să existe o convenţie arbitrală sau în temeiul unei
convenţii nule ori
inoperante;
c) tribunalul arbitral nu a fost constituit
în conformitate cu convenţia arbitrală;
d) partea a lipsit la termenul la care au
avut loc dezbaterile şi procedura de citare nu a fost legal
îndeplinită;
e) hotărârea a fost pronunţată după expirarea
termenului arbitrajului prevăzut la art. 567, deşi cel puţin una dintre
părţi a
declarat că înţelege să invoce caducitatea, iar părţile nu au
fost de acord cu
continuarea judecăţii, potrivit art. 568 alin. (1) şi (2);
f) tribunalul arbitral s-a pronunţat asupra
unor lucruri care nu s-au cerut ori a dat mai mult decât s-a
cerut;
g) hotărârea arbitrală nu cuprinde
dispozitivul şi motivele, nu arată data şi locul pronunţării ori nu
este
semnată de arbitri;
h) hotărârea arbitrală încalcă ordinea
publică, bunele moravuri ori dispoziţii imperative ale legii;
i) dacă, după pronunţarea hotărârii
arbitrale, Curtea Constituţională s-a pronunţat asupra excepţiei
invocate în
acea cauză, declarând neconstituţională legea, ordonanţa ori o
dispoziţie
dintr-o lege sau dintr-o ordonanţă care a făcut obiectul acelei
excepţii ori
alte dispoziţii din actul atacat, care, în mod necesar şi
evident, nu pot fi
disociate de prevederile menţionate în sesizare.
(2) Nu mai pot fi invocate ca motive
pentru anularea hotărârii arbitrale neregularităţile care nu au
fost ridicate
potrivit art. 592 alin. (1) şi (3) sau care pot fi remediate pe calea
prevăzută
la art. 604.
(3) Pentru dovedirea motivelor de
anulare nu pot fi aduse ca probe noi decât înscrisuri.
ART. 609 - Renunţarea la acţiunea în anulare
(1) Părţile nu pot renunţa prin
convenţia arbitrală la dreptul de a introduce acţiunea în anulare
împotriva
hotărârii arbitrale.
(2) Renunţarea la acest drept se poate
face numai după pronunţarea hotărârii arbitrale.
ART. 610 - Instanţa competentă
Competenţa
de a judeca acţiunea în anulare revine curţii de apel în
circumscripţia căreia
a avut loc arbitrajul.
ART. 611 - Termen de exercitare
(1) Acţiunea în anulare va fi introdusă
la curtea de apel în termen de o lună de la data comunicării
hotărârii
arbitrale. Dacă s-a formulat o cerere potrivit art. 604, termenul curge
de la
data comunicării hotărârii sau, după caz, a încheierii prin
care a fost
soluţionată cererea.
(2) Pentru motivul prevăzut la art. 608
alin. (1) lit. i), termenul este de 3 luni de la publicarea deciziei
Curţii
Constituţionale în Monitorul Oficial al României, Partea I.
ART. 612 - Suspendarea executării
Curtea
de apel va putea suspenda executarea hotărârii arbitrale
împotriva căreia a
fost introdusă acţiunea în anulare. Dispoziţiile art. 484 alin.
(2)-(5) şi (7)
se aplică în mod corespunzător.
ART. 613 - Judecarea acţiunii în anulare
(1) Curtea de apel va judeca acţiunea
în anulare în completul prevăzut de lege pentru judecata
în primă instanţă.
(2) Întâmpinarea este obligatorie.
Dispoziţiile art. 205-208 sunt aplicabile în mod corespunzător.
(3) Admiţând acţiunea, curtea de apel
va anula hotărârea arbitrală şi:
a) în cazurile prevăzute la art. 608 alin.
(1) lit. a), b) şi e), va trimite cauza spre judecată instanţei
competente să o
soluţioneze, potrivit legii;
b) în celelalte cazuri prevăzute la art. 608
alin. (1), va trimite cauza spre rejudecare tribunalului arbitral, dacă
cel
puţin una dintre părţi solicită expres acest lucru. În caz
contrar, dacă
litigiul este în stare de judecată, curtea de apel se va pronunţa
în fond, în
limitele convenţiei arbitrale. Dacă însă, pentru a hotărî
în fond, este nevoie
de noi probe, curtea se va pronunţa în fond după administrarea
lor. În acest
din urmă caz, curtea va pronunţa mai întâi hotărârea
de anulare şi, după
administrarea probelor, hotărârea asupra fondului, iar, dacă
părţile au
convenit expres ca litigiul să fie soluţionat de către tribunalul
arbitral în
echitate, curtea de apel va soluţiona cauza în echitate.
(4) Hotărârile curţii de apel,
pronunţate potrivit alin. (3), sunt supuse recursului.
TITLUL VI - Executarea hotărârii arbitrale
ART. 614 - Executarea de bunăvoie
Hotărârea
arbitrală se aduce la îndeplinire de bunăvoie de către partea
împotriva căreia
s-a pronunţat, de îndată sau în termenul arătat în
cuprinsul acesteia.
ART. 615 - Executarea silită
Hotărârea
arbitrală constituie titlu executoriu şi se execută silit
întocmai ca şi o
hotărâre judecătorească.
TITLUL VII - Arbitrajul instituţionalizat
ART. 616 - Noţiune
(1) Arbitrajul instituţionalizat este
acea formă de jurisdicţie arbitrală care se constituie şi funcţionează
în mod
permanent pe lângă o organizaţie sau instituţie internă ori
internaţională sau
ca organizaţie neguvernamentală de interes public de sine stătătoare,
în
condiţiile legii, pe baza unui regulament propriu aplicabil în
cazul tuturor
litigiilor supuse ei spre soluţionare potrivit unei convenţii
arbitrale.
Activitatea arbitrajului instituţionalizat nu are caracter economic şi
nu
urmăreşte obţinerea de profit.
(2) În reglementarea şi desfăşurarea
activităţii jurisdicţionale, arbitrajul instituţionalizat este autonom
în
raport cu instituţia care l-a înfiinţat. Aceasta va stabili
măsurile necesare
pentru garantarea autonomiei.
ART. 617 - Alegerea arbitrajului instituţionalizat
(1) Părţile, prin convenţia arbitrală,
pot supune soluţionarea litigiilor dintre ele unei anumite instanţe
arbitrale
aparţinând arbitrajului instituţionalizat.
(2) În caz de contrarietate între
convenţia arbitrală şi regulamentul arbitrajului instituţionalizat la
care
aceasta trimite, va prevala convenţia arbitrală.
ART. 618 - Arbitrii
(1) Arbitrajul instituţionalizat poate
întocmi liste facultative cu persoane care pot fi arbitri sau
supraarbitri.
Aceste liste nu au caracter obligatoriu.
(2) În cazul în care părţile nu se
înţeleg asupra arbitrului unic ori când o parte nu numeşte
arbitrul sau când
cei 2 arbitri nu cad de acord asupra persoanei supraarbitrului,
autoritatea de
desemnare este preşedintele arbitrajului instituţionalizat, afară numai
dacă
regulile de procedură ale acestuia sau părţile însele nu dispun
altfel.
(3) Organizaţiile cu caracter asociativ
sau cele constituite pentru apărarea intereselor unei categorii
profesionale nu
pot să numească arbitri dintre membrii lor, în cazurile în
care acestea sunt în
litigiu cu terţii.
ART. 619 - Regulile arbitrale
(1) Regulile de procedură ale
arbitrajului instituţionalizat se adoptă de către conducerea acestuia
potrivit
normelor sale de funcţionare stabilite prin actul de înfiinţare.
(2) Prin desemnarea unui anumit
arbitraj instituţionalizat ca fiind competent în soluţionarea
unui anumit
litigiu sau tip de litigii, părţile optează automat pentru aplicarea
regulilor
sale de procedură. Orice derogare de la această prevedere este nulă,
afară
numai dacă, ţinând seama de condiţiile speţei şi de conţinutul
regulilor de
procedură indicate de părţi ca fiind aplicabile, conducerea
arbitrajului
instituţionalizat competent decide că pot fi aplicate şi regulile alese
de
părţi, stabilind dacă aplicarea acestora din urmă este efectivă sau
prin
analogie.
(3) Dacă părţile nu au convenit altfel,
se vor aplica regulile de procedură ale arbitrajului instituţionalizat
în
vigoare la momentul sesizării acestuia.
(4) Dreptul la apărare al părţilor în
litigiu şi contradictorialitatea dezbaterilor sunt garantate.
(5) În cazul arbitrajului organizat de
o instituţie permanentă, dosarul se păstrează la acea instituţie.
ART. 620 - Cheltuielile arbitrale
În
cazul arbitrajului organizat de o instituţie permanentă, taxele pentru
organizarea arbitrajului, onorariile arbitrilor, precum şi celelalte
cheltuieli
arbitrale se stabilesc şi se plătesc conform regulamentului acelei
instituţii.
ART. 621 - Refuzul soluţionării litigiului
Dacă
organizaţia sau instituţia prevăzută la art. 616 refuză să organizeze
arbitrajul, convenţia arbitrală rămâne valabilă, iar litigiul
dintre părţi va
fi soluţionat potrivit prevederilor prezentei cărţi.
CARTEA a V-a - Despre executarea silită
TITLUL I - Dispoziţii generale
CAP. I - Scopul şi obiectul executării
silite
ART. 622 - Îndeplinirea obligaţiilor prevăzute în titlul
executoriu
(1) Obligaţia stabilită prin hotărârea
unei instanţe sau printr-un alt titlu executoriu se aduce la
îndeplinire de
bunăvoie.
(2) În cazul în care debitorul nu
execută de bunăvoie obligaţia sa, aceasta se aduce la îndeplinire
prin
executare silită, care începe odată cu sesizarea organului de
executare,
potrivit dispoziţiilor prezentei cărţi, dacă prin lege specială nu se
prevede
altfel.
(3) Executarea silită are loc în
oricare dintre formele prevăzute de lege, simultan sau succesiv,
până la
realizarea dreptului recunoscut prin titlul executoriu, achitarea
dobânzilor,
penalităţilor sau a altor sume acordate potrivit legii prin titlu,
precum şi a cheltuielilor
de executare.
(4) Executarea unor obligaţii de a
face, precum înscrierea sau radierea unui drept, act sau fapt
dintr-un registru
public, emiterea unei autorizaţii, eliberarea unui certificat sau
predarea unui
înscris şi altele asemenea, se poate obţine la simpla cerere a
persoanei
îndreptăţite, făcută în temeiul unui titlu executoriu, fără
a fi necesară
intervenţia executorului judecătoresc, dacă prin lege nu se dispune
altfel. În
caz de neconformare a debitorului, creditorul poate recurge la
executarea
silită în condiţiile prezentului cod.
(5) Vânzarea de către creditor a
bunurilor mobile ipotecate în condiţiile art. 2.445 din Codul
civil se face cu
încuviinţarea instanţei, fără intervenţia executorului
judecătoresc.
ART. 623 - Organul de executare
Executarea
silită a oricărui titlu executoriu, cu excepţia celor care au ca obiect
venituri datorate bugetului general consolidat sau bugetului Uniunii
Europene
şi bugetului Comunităţii Europene a Energiei Atomice, se realizează
numai de
către executorul judecătoresc, chiar dacă prin legi speciale se dispune
altfel.
ART. 624 - Modalităţi de executare
Executarea
silită se efectuează prin:
1. urmărirea bunurilor mobile şi imobile ale
debitorului sau aparţinând terţilor ţinuţi să răspundă, în
condiţiile legii,
pentru obligaţiile debitorului, în scopul îndestulării
creditorilor;
2. predarea către creditor a bunurilor,
prevăzute în titlul executoriu, ce sunt deţinute fără drept de
debitor;
3. alte măsuri prevăzute de lege.
ART. 625 - Legalitatea executării silite
(1) Executarea silită se face cu
respectarea dispoziţiilor legii, a drepturilor părţilor şi ale altor
persoane
interesate.
(2) Este interzisă efectuarea de acte
de executare de către alte persoane sau organe decât cele
prevăzute la art.
623.
ART. 626 - Rolul statului în executarea silită
Statul
este obligat să asigure, prin agenţii săi, executarea în mod
prompt şi efectiv
a hotărârilor judecătoreşti şi a altor titluri executorii, iar,
în caz de
refuz, cei vătămaţi au dreptul la repararea integrală a prejudiciului
suferit.
ART. 627 - Rolul activ al executorului judecătoresc
(1) În tot cursul executării,
executorul judecătoresc este obligat să aibă rol activ, stăruind, prin
toate
mijloacele admise de lege, pentru realizarea integrală şi cu celeritate
a
obligaţiei prevăzute în titlul executoriu, cu respectarea
dispoziţiilor legii,
a drepturilor părţilor şi ale altor persoane interesate.
(2) Dacă socoteşte că este în interesul
executării, executorul judecătoresc îi va cere debitorului,
în condiţiile
legii, lămuriri în scris în legătură cu veniturile şi
bunurile sale, inclusiv
cele aflate în proprietate comună pe cote-părţi sau în
devălmăşie, asupra
cărora se poate efectua executarea, cu arătarea locului unde se află
acestea,
precum şi pentru a-l determina să execute de bunăvoie obligaţia sa,
arătându-i
consecinţele la care s-ar expune în cazul continuării executării
silite. În toate
cazurile, debitorul va fi informat cu privire la cuantumul estimativ al
cheltuielilor de executare.
(3) Refuzul nejustificat al debitorului
de a se prezenta ori de a da lămuririle necesare, precum şi darea cu
rea-credinţă de informaţii incomplete atrag răspunderea acestuia pentru
toate
prejudiciile cauzate, precum şi aplicarea sancţiunii prevăzute la art.
188
alin. (2).
ART. 628 - Obligaţiile susceptibile de executare silită
(1) Pot fi executate silit obligaţiile
al căror obiect constă în plata unei sume de bani, predarea unui
bun ori a
folosinţei acestuia, desfiinţarea unei construcţii, a unei plantaţii
ori a
altei lucrări, încredinţarea minorului, stabilirea locuinţei şi
vizitarea
acestuia sau în luarea unei alte măsuri stabilite prin titlul
executoriu.
(2) În cazul în care prin titlul
executoriu au fost acordate dobânzi, penalităţi sau alte sume,
fără să fi fost
stabilit cuantumul acestora, ele vor fi calculate de executorul
judecătoresc,
potrivit legii.
(3) Dacă prin titlul executoriu nu au
fost acordate dobânzi, penalităţi sau alte asemenea sume care să
poată fi
stabilite potrivit alin. (2), executorul judecătoresc, la cererea
creditorului,
poate actualiza valoarea obligaţiei principale stabilite în bani,
indiferent de
izvorul ei. În cazul în care titlul executoriu nu conţine
niciun asemenea
criteriu, executorul judecătoresc va proceda, la cererea creditorului,
la
actualizare în funcţie de rata inflaţiei, calculată de la data
când hotărârea
judecătorească a devenit executorie sau, în cazul celorlalte
titluri
executorii, de la data când creanţa a devenit exigibilă şi
până la data plăţii
efective a obligaţiei cuprinse în oricare dintre aceste titluri.
(4) Pentru sumele stabilite potrivit
prezentului articol, încheierea executorului judecătoresc este
titlu
executoriu.
ART. 629 - Veniturile şi bunurile supuse executării
(1) Veniturile şi bunurile debitorului
pot fi supuse executării silite dacă, potrivit legii, sunt urmăribile
şi numai
în măsura necesară pentru realizarea drepturilor creditorilor.
(2) Bunurile supuse unui regim special
de circulaţie pot fi urmărite numai cu respectarea condiţiilor
prevăzute de
lege.
ART. 630 - Înţelegeri privind efectuarea executării
În
tot cursul executării silite, sub supravegherea executorului
judecătoresc, creditorul
şi debitorul pot conveni ca aceasta să se efectueze, în total sau
în parte,
numai asupra veniturilor băneşti sau altor bunuri ale debitorului, ca
vânzarea
bunurilor supuse urmăririi să se facă prin bună învoială sau ca
plata
obligaţiei să se facă în alt mod admis de lege.
ART. 631 - Domeniu de aplicare
(1) Executarea silită poate fi pornită
împotriva oricărei persoane fizice sau persoane juridice, de
drept public sau
de drept privat, cu excepţia acelora care beneficiază, în
condiţiile legii, de imunitate
de executare.
(2) Dispoziţiile prezentei cărţi
constituie dreptul comun în materie de executare silită,
indiferent de izvorul
sau de natura obligaţiilor cuprinse în titlul executoriu ori de
calitatea
juridică a părţilor.
CAP. II - Titlul executoriu
ART. 632 - Temeiul executării silite
(1) Executarea silită se poate efectua
numai în temeiul unui titlu executoriu.
(2) Constituie titluri executorii
hotărârile executorii, hotărârile definitive, precum şi
orice alte hotărâri sau
înscrisuri care, potrivit legii, pot fi puse în executare.
ART. 633 - Hotărârile executorii
Sunt
hotărâri executorii:
1. hotărârile date în apel, dacă prin lege nu
se prevede altfel;
2. hotărârile date în primă instanţă, fără
drept de apel, ori cele în legătură cu care părţile au convenit
să exercite
direct recursul, potrivit art. 459 alin. (2).
ART. 634 - Hotărârile definitive
(1) Sunt hotărâri definitive:
1. hotărârile care nu sunt supuse apelului şi
nici recursului;
2. hotărârile date în primă instanţă, fără drept
de apel, neatacate cu recurs;
3. hotărârile date în primă instanţă, care nu
au fost atacate cu apel;
4. hotărârile date în apel, fără drept de
recurs, precum şi cele neatacate cu recurs;
5. hotărârile date în recurs, chiar dacă prin
acestea s-a soluţionat fondul pricinii;
6. orice alte hotărâri care, potrivit legii,
nu mai pot fi atacate cu recurs.
(2) Hotărârile prevăzute la alin. (1)
devin definitive la data expirării termenului de exercitare a apelului
ori
recursului sau, după caz, la data pronunţării.
ART. 635 - Hotărârile arbitrale şi alte hotărâri ale
organelor cu
atribuţii jurisdicţionale
Pot
fi puse în executare hotărârile arbitrale, chiar dacă sunt
atacate cu acţiunea
în anulare, precum şi alte hotărâri ale organelor cu
atribuţii jurisdicţionale
rămase definitive, ca urmare a neatacării lor în faţa instanţei
judecătoreşti
competente.
ART. 636 - Titlurile executorii europene
Titlurile
executorii europene cu privire la care dreptul Uniunii Europene nu cere
recunoaşterea prealabilă în statul membru în care se va
face executarea sunt
executorii de drept, fără nicio altă formalitate prealabilă.
ART. 637 - Executarea hotărârilor supuse controlului
instanţelor
judecătoreşti
(1) Punerea în executare a unei
hotărâri judecătoreşti care constituie titlu executoriu se poate
face numai pe
riscul creditorului dacă hotărârea poate fi atacată cu apel sau
recurs; dacă
titlul este ulterior modificat ori desfiinţat, creditorul va fi ţinut,
în
condiţiile legii, să îl repună pe debitor în drepturile
sale, în tot sau în
parte, după caz.
(2) Dispoziţiile alin. (1) se aplică în
mod corespunzător în cazul punerii în executare a unei
hotărâri arbitrale.
ART. 638 - Alte titluri executorii
(1) Sunt, de asemenea, titluri
executorii şi pot fi puse în executare silită:
1. încheierile şi procesele-verbale întocmite
de executorii judecătoreşti care, potrivit legii, constituie titluri
executorii;
2. înscrisurile autentice;
3. titlurile de credit sau alte înscrisuri
cărora legea le recunoaşte putere executorie.
(2) Suspendarea executării titlurilor
prevăzute la alin. (1) pct. 2 şi 3 poate fi cerută şi în cadrul
acţiunii de
fond având ca obiect desfiinţarea lor. Dispoziţiile art. 718 se
aplică în mod
corespunzător.
ART. 639 - Înscrisurile autentice notariale
(1) Actul autentificat de notarul
public care constată o creanţă certă, lichidă şi exigibilă constituie
titlu
executoriu. În lipsa originalului, titlul executoriu îl
poate constitui
duplicatul sau copia legalizată de pe exemplarul din arhiva notarului
public.
(2) În cazul anulării de către instanţa
de judecată a înscrisului autentificat de notarul public,
răspunderea civilă a
notarului public poate fi angajată numai pentru încălcarea de
către acesta cu
vinovăţie a obligaţiilor sale profesionale, urmate de cauzarea unui
prejudiciu,
stabilite prin hotărâre judecătorească definitivă.
ART. 640 - Titlurile de credit
Cambia,
biletul la ordin şi cecul, precum şi alte titluri de credit constituie
titluri executorii,
dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute în legea specială.
ART. 641 - Refuzul eliberării titlului executoriu
Dacă
se refuză eliberarea titlului executoriu de către alte organe
competente
potrivit legii şi dacă legea specială nu prevede altfel, creditorul
poate face
plângere la judecătoria în circumscripţia căreia se află
organul care trebuia
să emită titlul executoriu, în termen de 15 zile de la data
când a luat
cunoştinţă de refuz.
ART. 642 - Desfiinţarea titlului executoriu
Dacă
s-a desfiinţat titlul executoriu, toate actele de executare efectuate
în baza
acestuia sunt desfiinţate de drept, dacă prin lege nu se prevede
altfel. În
acest caz, sunt aplicabile dispoziţiile privitoare la întoarcerea
executării.
CAP. III - Participanţii la executarea
silită
ART. 643 - Enumerare
(1) Participanţii la executarea silită
sunt:
1. părţile;
2. terţii garanţi;
3. creditorii intervenienţi;
4. instanţa de executare;
5. executorul judecătoresc;
6. Ministerul Public;
7. agenţii forţei publice;
8. martorii asistenţi, experţii, interpreţii
şi alţi participanţi, în condiţiile anume prevăzute de lege.
(2) Dispoziţiile art. 41 şi următoarele
se aplică în mod corespunzător şi participanţilor la executarea
silită
prevăzuţi la alin. (1) pct. 4-8.
ART. 644 - Părţile
(1) Sunt părţi în procedura de
executare silită creditorul şi debitorul.
(2) Calitatea de creditor sau de
debitor se poate transmite oricând în cursul executării
silite, potrivit legii.
În acest caz, actele de executare îndeplinite până la
data transmiterii
calităţii procesuale produc efecte, în condiţiile legii, faţă de
succesorii în
drepturi ai creditorului sau ai debitorului, după caz.
ART. 645 - Drepturile părţilor
(1) Creditorul şi debitorul au dreptul
să asiste, personal sau prin reprezentanţii lor, la efectuarea tuturor
actelor
de executare, să ia cunoştinţă de actele dosarului de executare şi să
obţină
adeverinţe şi copii de pe aceste acte, certificate de executorul
judecătoresc,
pe cheltuiala părţii interesate, iar atunci când se consideră
vătămaţi în
drepturile ori interesele lor legitime, pot contesta actele de
executare sau
executarea silită însăşi, în termenele şi condiţiile
prevăzute de lege. Acest
drept îl au şi alte persoane care justifică un interes ocrotit de
lege.
(2) La cererea debitorului, executorul
judecătoresc va aplica, în condiţiile legii, compensaţia legală
dintre creanţa
prevăzută în titlul a cărui executare s-a cerut împotriva
sa şi creanţa pe care
el o opune pe baza unui alt titlu executoriu.
ART. 646 - Obligaţiile părţilor
(1) Creditorul este obligat să acorde
executorului judecătoresc, la cererea acestuia, sprijin efectiv pentru
aducerea
la îndeplinire, în bune condiţii, a executării silite,
punându-i la dispoziţie
şi mijloacele necesare în acest scop. El este obligat să avanseze
cheltuielile
necesare îndeplinirii actelor de executare, potrivit
dispoziţiilor luate de
executor.
(2) Debitorul este obligat, sub
sancţiunile prevăzute la art. 188 alin. (2), să declare, la cererea
executorului, toate bunurile sale, mobile şi imobile, inclusiv cele
aflate în
proprietate comună pe cote-părţi sau în devălmăşie, cu arătarea
locului în care
acestea se află, precum şi toate veniturile sale, curente sau periodice.
(3) Debitorul ale cărui bunuri au fost
deja sechestrate este ţinut să aducă la cunoştinţa executorului care
sechestrează aceleaşi bunuri existenţa sechestrului anterior şi
identitatea
organului de executare care l-a aplicat, predând executorului o
copie a
procesului-verbal de sechestru.
ART. 647 - Terţii garanţi
(1) Creditorul, în condiţiile legii,
poate urmări, în limita creanţei şi a accesoriilor acesteia,
concomitent sau,
după caz, separat, şi bunurile terţilor care au garantat plata
datoriilor
debitorului. În acest caz, dispoziţiile privitoare la drepturile
şi obligaţiile
debitorului se aplică în mod corespunzător şi terţilor garanţi,
în afară de
cazul în care prin lege se dispune altfel.
(2) Când se urmăreşte numai terţul
fidejusor ori garant ipotecar, toate actele de executare vor fi
comunicate în
acelaşi timp şi debitorului principal, care va fi introdus din oficiu
în
procedura de urmărire silită.
ART. 648 - Creditorii intervenienţi
Orice
creditor al debitorului poate, în condiţiile art. 689 şi
următoarele, să
intervină în procedura de executare silită aflată în curs
până la data fixării
de către executorul judecătoresc a termenului pentru valorificarea
bunurilor
urmăribile, iar după depunerea sau consemnarea sumelor realizate din
urmărire,
poate să participe la distribuirea acestor sume, potrivit dispoziţiilor
art.
863 şi următoarele.
ART. 649 - Terţii
Orice
terţă persoană vătămată printr-un act de executare silită poate
solicita
desfiinţarea acestuia sau, după caz, încetarea executării silite
înseşi, numai
pe calea contestaţiei la executare, dacă prin lege nu se dispune altfel.
ART. 650 - Instanţa de executare
(1) Instanţa de executare este
judecătoria în circumscripţia căreia se află biroul executorului
judecătoresc
care face executarea, în afara cazurilor în care legea
dispune altfel.
(2) Instanţa de executare soluţionează
cererile de încuviinţare a executării silite, contestaţiile la
executare,
precum şi orice alte incidente apărute în cursul executării
silite, cu excepţia
celor date de lege în competenţa altor instanţe sau organe.
(3) Hotărârile pronunţate de instanţa
de executare sunt executorii şi pot fi atacate numai cu apel, în
termen de 10
zile de la comunicare, dacă prin lege nu se dispune altfel.
ART. 651 - Executorul judecătoresc
(1) Dacă prin lege nu se dispune
altfel, hotărârile judecătoreşti şi celelalte titluri executorii
se execută de
către executorul judecătoresc din circumscripţia curţii de apel, după
cum
urmează:
a) în cazul urmăririi silite a bunurilor
imobile, al urmăririi silite a fructelor prinse de rădăcini şi al
executării
silite directe imobiliare, executorul judecătoresc din circumscripţia
curţii de
apel unde se află imobilul;
b) în cazul urmăririi silite a bunurilor
mobile şi al executării silite directe mobiliare, executorul
judecătoresc din
circumscripţia curţii de apel unde se află domiciliul sau, după caz,
sediul
debitorului;
c) în cazul executării silite a obligaţiilor
de a face şi a obligaţiilor de a nu face, executorul judecătoresc din
circumscripţia curţii de apel unde urmează să se facă executarea.
(2) Dacă bunurile urmăribile, mobile
sau imobile, se află în circumscripţiile mai multor curţi de
apel, oricare
dintre executorii judecătoreşti care funcţionează pe lângă una
dintre acestea
este competent să realizeze executarea, inclusiv cu privire la bunurile
urmăribile aflate în raza celorlalte curţi de apel.
(3) Dacă bunul mobil care face obiectul
urmăririi silite ori al executării silite directe a fost mutat în
timpul
procedurii de executare, competent teritorial este executorul
judecătoresc care
a început procedura de executare.
(4) Nerespectarea dispoziţiilor
prezentului articol atrage nulitatea necondiţionată a actelor de
procedură
efectuate.
ART. 652 - Recuzarea şi înlocuirea executorului judecătoresc
(1) Executorii judecătoreşti pot fi
recuzaţi numai în cazurile şi în condiţiile prevăzute la
art. 42 şi
următoarele.
(2) Cererea de recuzare nu suspendă de
drept executarea. Cu toate acestea, instanţa de executare poate
dispune,
motivat, suspendarea executării până la soluţionarea cererii de
recuzare, prin
încheiere care nu este supusă niciunei căi de atac. Pentru a se
dispune
suspendarea, cel care o solicită trebuie să dea în prealabil o
cauţiune în
cuantum de 1.000 lei. În cazul în care valoarea creanţei
prevăzute în titlul
executoriu nu depăşeşte 1.000 lei, cauţiunea va fi de 10% din valoarea
creanţei.
(3) În caz de admitere a cererii de
recuzare, încheierea va arăta în ce măsură actele
îndeplinite de executorul
judecătoresc urmează să fie păstrate.
(4) La cererea creditorului, instanţa
care a încuviinţat executarea silită poate dispune, pentru motive
temeinice,
înlocuirea executorului judecătoresc cu alt executor judecătoresc
indicat de
către creditor şi continuarea executării silite de către noul executor
judecătoresc. Dispoziţiile art. 653 alin. (2) se aplică în mod
corespunzător.
ART. 653 - Competenţa. Conexarea executărilor
(1) Când, privitor la aceleaşi bunuri,
se efectuează mai multe executări silite de către executori
judecătoreşti
diferiţi, instanţa de executare în circumscripţia căreia a
început prima
executare, la cererea persoanei interesate sau a oricăruia dintre
executori, le
va conexa, dispunând să se facă o singură executare de către
executorul
judecătoresc care a îndeplinit actul de executare cel mai
înaintat, iar dacă
executările sunt în acelaşi stadiu, de către executorul
judecătoresc care a
început cel dintâi executarea.
(2) În cazul în care dispune
conexarea
executărilor, instanţa, prin încheiere, se va pronunţa şi asupra
cheltuielilor
de executare efectuate până în momentul conexării.
Totodată, instanţa va
dispune trimiterea dosarelor conexate la executorul desemnat potrivit
alin.
(1).
(3) După conexare, procedura de
executare va continua de la actul de urmărire cel mai înaintat.
(4) Desistarea, după conexare, a
oricăruia dintre creditorii urmăritori nu va putea să împiedice
continuarea
executării de la actul de executare cel mai înaintat.
(5) În cazul executărilor silite aflate
pe rolul aceluiaşi executor, conexarea se va dispune de executor, prin
încheiere dată cu citarea părţilor, dispoziţiile alin. (2)
aplicându-se în mod
corespunzător.
ART. 654 - Concursul dintre executarea silită şi executarea pornită
de
un creditor
Dispoziţiile
art. 653 rămân aplicabile şi atunci când, privitor la
aceleaşi bunuri, se
efectuează mai multe executări, unele pornite de executorul
judecătoresc, la
cererea unui creditor, iar altele direct de către alţi creditori,
în cazurile
anume prevăzute de lege. În astfel de cazuri, toate actele de
executare vor fi
efectuate de către executorul judecătoresc competent în favoarea
căruia s-a
dispus conexarea, potrivit regulilor prevăzute de prezentul cod, dacă
prin lege
specială nu se prevede altfel.
ART. 655 - Actele executorului judecătoresc
(1) În îndeplinirea atribuţiilor şi
îndatoririlor sale legate de punerea în executare a
titlurilor executorii,
executorul judecătoresc va întocmi încheieri,
procese-verbale şi alte acte de
procedură cu formele şi în termenele prevăzute de lege.
(2) Erorile materiale săvârşite cu
prilejul întocmirii actelor arătate la alin. (1) se pot
îndrepta, din oficiu
sau la cerere, cu respectarea dispoziţiilor legale prevăzute pentru
întocmirea
lor.
ART. 656 - Încheierile executorului judecătoresc
(1) Amânarea, suspendarea şi
încetarea
executării silite, eliberarea sau distribuirea sumelor obţinute din
executare,
precum şi alte măsuri anume prevăzute de lege se dispun de executorul
judecătoresc prin încheiere, care trebuie să cuprindă:
a) denumirea şi sediul organului de
executare;
b) data şi locul întocmirii încheierii şi
numărul dosarului de executare;
c) titlul executoriu în temeiul căruia se
efectuează procedura de executare;
d) numele şi domiciliul ori, după caz,
denumirea şi sediul creditorului şi ale debitorului;
e) procedura de executare care face obiectul
încheierii;
f) chestiunea asupra căreia se adoptă
încheierea;
g) motivele în fapt şi în drept care au
determinat darea încheierii;
h) dispoziţia luată de executor;
i) calea şi termenul de atac al încheierii;
j) semnătura şi ştampila executorului
judecătoresc.
(2) Menţiunile de la alin. (1) lit.
a)-h) şi j) sunt prevăzute sub sancţiunea nulităţii.
(3) Dacă prin lege nu se dispune
altfel, încheierile se dau fără citarea părţilor, se comunică
acestora, sunt
executorii de drept şi pot fi atacate numai cu contestaţie la executare.
ART. 657 - Ministerul Public
Ministerul
Public sprijină, în condiţiile legii, executarea
hotărârilor judecătoreşti şi a
altor titluri executorii. În cazurile anume prevăzute de lege,
Ministerul
Public poate să ceară punerea în executare a hotărârilor
judecătoreşti şi a
altor titluri executorii.
ART. 658 - Agenţii forţei publice
(1) În cazurile prevăzute de lege,
precum şi când executorul judecătoresc consideră necesar,
organele de poliţie,
jandarmerie sau alţi agenţi ai forţei publice, după caz, sunt obligaţi
să
sprijine îndeplinirea promptă şi efectivă a tuturor actelor de
executare
silită, fără a condiţiona îndeplinirea acestei obligaţii de plata
unor sume de
bani sau de efectuarea unei alte contraprestaţii.
(2) În acest scop, executorul se va
adresa autorităţii competente pentru a asigura concursul forţei
publice, care
va trebui să ia măsuri de urgenţă pentru a se evita tergiversarea sau
împiedicarea executării.
(3) Agenţii forţei publice nu pot
refuza să sprijine activitatea de executare silită sub motiv că există
impedimente, de orice natură, la executare, singurul răspunzător pentru
nesocotirea acestora fiind executorul judecătoresc, în condiţiile
legii.
(4) În caz de refuz, dispoziţiile art.
188 alin. (2) şi ale art. 189-191 sunt aplicabile în mod
corespunzător.
ART. 659 - Îndatorirea terţilor de a da informaţii
(1) La cererea executorului
judecătoresc, cei care datorează sume de bani debitorului urmărit ori
deţin
bunuri ale acestuia supuse urmăririi, potrivit legii, au datoria să
comunice în
scris toate informaţiile necesare pentru efectuarea executării. Ei sunt
ţinuţi
să declare întinderea obligaţiilor lor faţă de debitorul urmărit,
eventuale
modalităţi care le-ar putea afecta, sechestre anterioare, cesiuni de
creanţă,
subrogaţii, preluări de datorie, novaţii, precum şi orice alte acte sau
fapte
de natură să modifice conţinutul ori părţile raportului obligaţional
sau
regimul juridic al bunului deţinut. La cererea executorului
judecătoresc sau a
părţii interesate, instanţa de executare poate lua măsurile prevăzute
la art.
187 alin. (1) pct. 2 lit. f) şi la art. 189.
(2) De asemenea, la cererea
executorului judecătoresc, instituţiile publice, instituţiile de credit
şi
orice alte persoane fizice sau juridice sunt obligate să îi
comunice, de
îndată, în scris, datele şi informaţiile apreciate de
executorul judecătoresc
ca fiind necesare realizării executării silite, chiar dacă prin legi
speciale
se dispune altfel. Tot astfel, organele fiscale sunt obligate să
comunice, în
aceleaşi condiţii, datele şi informaţiile pe care le administrează
potrivit
legii. La cererea executorului judecătoresc sau a părţii interesate,
instanţa
de executare poate lua măsurile prevăzute la art. 187 alin. (1) pct. 2
lit. f)
şi la art. 189.
(3) Dacă cei sesizaţi nu dispun de
informaţiile solicitate sau, după caz, refuză să le dea, Ministerul
Public va
întreprinde, la cererea executorului judecătoresc, diligenţele
necesare pentru
aflarea informaţiilor cerute, în special pentru identificarea
entităţilor
publice sau private la care debitorul are deschise conturi sau depozite
bancare, plasamente de valori mobiliare, este acţionar ori asociat sau,
după
caz, deţine titluri de stat, bonuri de tezaur şi alte titluri de
valoare
susceptibile de urmărire silită.
(4) Executorul judecătoresc este
obligat să asigure secretul informaţiilor primite, dacă legea nu
prevede
altfel. Aceste informaţii nu pot fi utilizate decât în
scopul pentru care au
fost cerute, fiind interzisă cu desăvârşire, sub sancţiunile
prevăzute de lege,
divulgarea lor către terţe persoane sau utilizarea lor pentru crearea
unei baze
de date personale.
(5) În vederea obţinerii informaţiilor
necesare executării, executorul judecătoresc are acces liber la cartea
funciară, la registrul comerţului şi la alte registre publice care
conţin date
despre bunurile debitorului susceptibile de urmărire silită. Totodată,
executorul judecătoresc poate solicita instanţei de executare datele şi
informaţiile la care se referă art. 154 alin. (8).
ART. 660 - Martorii asistenţi
(1) În cazurile şi în condiţiile
anume
prevăzute de lege, prezenţa martorilor asistenţi este obligatorie la
pătrunderea într-o locuinţă, în localuri, depozite sau alte
încăperi, în
vederea sechestrării şi ridicării bunurilor debitorului.
(2) La aprecierea executorului
judecătoresc sau la cererea părţilor, martorii asistenţi pot fi
invitaţi şi în
alte cazuri.
(3) Pot fi martori asistenţi persoanele
cu capacitate de exerciţiu deplină care nu sunt interesate de
săvârşirea
actelor de executare şi care nu se află cu participanţii la procedura
de
executare în legătură de rudenie până la gradul al patrulea
inclusiv sau de
afinitate până la gradul al doilea ori de subordonare.
(4) Dacă prin lege nu se dispune
altfel, numărul martorilor asistenţi trebuie să fie de cel puţin 2.
ART. 661 - Drepturile şi îndatoririle martorilor asistenţi
(1) Martorul asistent, prin semnarea
procesului-verbal, atestă faptele la care a asistat.
(2) El este îndreptăţit să ceară
informaţii despre actele de executare la care este invitat şi să facă
observaţii în legătură cu îndeplinirea lor. Observaţiile
martorului asistent,
când este cazul, vor fi consemnate de către executorul
judecătoresc în
proces-verbal.
(3) Înainte de a începe efectuarea
actelor de executare la care urmează să participe, executorul
judecătoresc va
explica martorilor asistenţi drepturile şi îndatoririle lor.
(4) Pentru serviciul prestat, martorul
asistent are dreptul la sumele prevăzute la art. 326, care se aplică
în mod
corespunzător.
CAP. IV - Efectuarea executării silite
SECŢIUNEA
1 - Sesizarea organului de executare
ART. 662 - Creanţa certă, lichidă şi exigibilă
(1) Executarea silită nu se poate face
decât dacă creanţa este certă, lichidă şi exigibilă.
(2) Creanţa este certă când existenţa
ei neîndoielnică rezultă din însuşi titlul executoriu.
(3) Creanţa este lichidă atunci când
obiectul ei este determinat sau când titlul executoriu conţine
elementele care
permit stabilirea lui.
(4) Creanţa este exigibilă dacă
obligaţia debitorului este ajunsă la scadenţă sau acesta este decăzut
din
beneficiul termenului de plată.
(5) Creanţele cu termen şi cele
condiţionale nu pot fi puse în executare, însă ele pot
participa, în condiţiile
legii, la distribuirea sumelor rezultate din urmărirea silită a
bunurilor
aparţinând debitorului.
ART. 663 - Cererea de executare silită
(1) Executarea silită poate porni numai
la cererea creditorului, dacă prin lege nu se prevede altfel.
(2) Cererea de executare silită se
depune, personal sau prin reprezentant legal ori convenţional, la
biroul
executorului judecătoresc competent ori se transmite acestuia prin
poştă,
curier, telefax, poştă electronică sau prin alte mijloace ce asigură
transmiterea textului şi confirmarea primirii cererii de executare cu
toate
documentele justificative.
(3) Cererea de executare silită, în
afara menţiunilor prevăzute la art. 148, va cuprinde:
a) numele, prenumele şi domiciliul sau, după
caz, denumirea şi sediul creditorului şi debitorului;
b) bunul sau, după caz, felul prestaţiei
datorate;
c) modalităţile de executare solicitate de
creditor.
(4) La cerere se vor ataşa titlul
executoriu în original sau în copie legalizată, după caz,
şi dovada achitării
taxelor de timbru, inclusiv timbrul judiciar, precum şi, dacă este
cazul,
înscrisurile anume prevăzute de lege.
ART. 664 - Înregistrarea cererii de executare
(1) De îndată ce primeşte cererea de
executare,
executorul judecătoresc, prin încheiere, va dispune
înregistrarea acesteia şi
deschiderea dosarului de executare sau, după caz, va refuza motivat
deschiderea
procedurii de executare.
(2) Încheierea prevăzută la alin. (1)
se comunică de îndată creditorului. În cazul în care
executorul judecătoresc
refuză deschiderea procedurii de executare, creditorul poate face
plângere, în
termen de 15 zile de la data comunicării încheierii prevăzute la
alin. (1), la
instanţa de executare.
ART. 665 - Încuviinţarea executării silite
(1) În termen de maximum 3 zile de la
înregistrarea cererii, executorul judecătoresc va solicita să se
dispună
încuviinţarea executării de către instanţa de executare, căreia
îi va înainta,
în copie certificată de executorul judecătoresc pentru
conformitate cu
originalul, cererea creditorului, titlul executoriu, încheierea
prevăzută la
art. 664 alin. (1) şi dovada taxei de timbru.
(2) Cererea de încuviinţare a
executării silite se soluţionează de instanţă în termen de
maximum 7 zile de la
înregistrarea acesteia la judecătorie, prin încheiere dată
în camera de
consiliu, fără citarea părţilor. Pronunţarea se poate amâna cu
cel mult 48 de
ore, iar motivarea încheierii se face în cel mult 7 zile de
la pronunţare.
(3) Încheierea va cuprinde, în afara
menţiunilor prevăzute la art. 233 alin. (1), arătarea titlului
executoriu pe
baza căruia se va face executarea, suma, cu toate accesoriile pentru
care s-a
încuviinţat urmărirea, când s-a încuviinţat urmărirea
silită a bunurilor debitorului,
modalitatea concretă de executare silită, atunci când s-a
solicitat expres
aceasta, şi autorizarea creditorului să treacă la executarea silită a
obligaţiei cuprinse în titlul executoriu.
(4) Încuviinţarea executării silite
permite creditorului să ceară executorului judecătoresc care a
solicitat
încuviinţarea să recurgă, simultan ori succesiv, la toate
modalităţile de
executare prevăzute de lege în vederea realizării drepturilor
sale, inclusiv a
cheltuielilor de executare. Încuviinţarea executării silite
produce efecte pe
întreg teritoriul ţării. De asemenea, încuviinţarea
executării silite se
extinde şi asupra titlurilor executorii care se vor emite de executorul
judecătoresc în cadrul procedurii de executare silită
încuviinţate.
(5) Instanţa poate respinge cererea de
încuviinţare a executării silite numai dacă:
1. cererea de executare silită este de
competenţa altui organ de executare decât cel sesizat;
2. hotărârea sau, după caz, înscrisul nu
constituie, potrivit legii, titlu executoriu;
3. înscrisul, altul decât o hotărâre
judecătorească, nu întruneşte toate condiţiile de formă cerute de
lege;
4. creanţa nu este certă, lichidă şi
exigibilă;
5. debitorul se bucură de imunitate de
executare;
6. titlul cuprinde dispoziţii care nu se pot
aduce la îndeplinire prin executare silită;
7. există alte impedimente prevăzute de lege.
(6) Încheierea prin care instanţa
admite cererea de încuviinţare a executării silite nu este supusă
niciunei căi
de atac. Încheierea prin care se respinge cererea de
încuviinţare a executării
silite poate fi atacată exclusiv cu apel numai de creditor, în
termen de 5 zile
de la comunicare.
(7) În partea finală a încheierii de
încuviinţare a executării silite va fi adăugată formula
executorie, cu
următorul cuprins:
"Noi,
Preşedintele României,
Dăm
împuternicire şi ordonăm executorilor judecătoreşti să pună
în executare titlul
(Aici urmează elementele de identificare a titlului executoriu.) pentru
care
s-a pronunţat prezenta încheiere de încuviinţare a
executării silite. Ordonăm
agenţilor forţei publice să sprijine îndeplinirea promptă şi
efectivă a tuturor
actelor de executare silită, iar procurorilor să stăruie pentru ducerea
la
îndeplinire a titlului executoriu, în condiţiile legii.
(Urmează semnătura
preşedintelui instanţei şi a grefierului.)"
ART. 666 - Înştiinţarea debitorului
(1) Dacă cererea de executare a fost
încuviinţată, executorul judecătoresc va comunica debitorului o
copie de pe
încheierea dată în condiţiile art. 665, împreună cu o
copie, certificată de
executor pentru conformitate cu originalul, a titlului executoriu şi,
dacă
legea nu prevede altfel, o somaţie.
(2) Comunicarea titlului executoriu şi
a somaţiei, cu excepţia cazurilor în care legea prevede că
executarea se face
fără somaţie ori fără comunicarea titlului executoriu către debitor,
este
prevăzută sub sancţiunea nulităţii executării.
ART. 667 - Somaţia
Debitorul
va fi somat să îşi îndeplinească obligaţia, de îndată
sau în termenul acordat
de lege, cu arătarea că, în caz contrar, se va proceda la
continuarea
executării silite.
ART. 668 - Excepţii de la comunicare
Nu
este necesară comunicarea titlului executoriu şi a somaţiei:
1. în cazurile prevăzute la art. 674;
2. în cazul ordonanţelor şi încheierilor
pronunţate de instanţă şi declarate de lege executorii.
ART. 669 - Cheltuieli de executare
(1) Partea care solicită îndeplinirea
unui act sau a altei activităţi care interesează executarea silită este
obligată să avanseze cheltuielile necesare în acest scop. Pentru
actele sau
activităţile dispuse din oficiu, cheltuielile se avansează de către
creditor.
(2)
Cheltuielile ocazionate de efectuarea executării silite sunt în
sarcina
debitorului urmărit, în afară de cazul când creditorul a
renunţat la executare,
situaţie în care vor fi suportate de acesta, sau dacă prin lege
se prevede
altfel. De asemenea, debitorul va fi ţinut să suporte cheltuielile de
executare
stabilite sau, după caz, efectuate după înregistrarea cererii de
executare şi
până la data realizării obligaţiei stabilite în titlul
executoriu, chiar dacă
el a făcut plata în mod voluntar. Cu toate acestea, în
cazul în care debitorul,
somat potrivit art. 667, a executat obligaţia de îndată sau
în termenul acordat
de lege, el nu va fi ţinut să suporte decât cheltuielile pentru
actele de
executare efectiv îndeplinite, precum şi onorariul executorului
judecătoresc
şi, dacă este cazul, al avocatului creditorului, proporţional cu
activitatea
depusă de aceştia.
(3) Sunt cheltuieli de executare:
1. taxele de timbru necesare declanşării
executării silite;
2. onorariul executorului judecătoresc, stabilit
potrivit legii;
3. onorariul avocatului în faza de executare
silită;
4. onorariul expertului, al traducătorului şi
al interpretului;
5. cheltuielile efectuate cu ocazia
publicităţii procedurii de executare silită şi cu efectuarea altor acte
de
executare silită;
6. cheltuielile de transport;
7. alte cheltuieli prevăzute de lege ori
necesare desfăşurării executării silite.
(4) Sumele datorate ce urmează să fie
plătite se stabilesc de către executorul judecătoresc, prin
încheiere, pe baza
dovezilor prezentate de partea interesată, în condiţiile legii.
Aceste sume pot
fi cenzurate de instanţa de executare, pe calea contestaţiei la
executare
formulate de partea interesată şi ţinând seama de probele
administrate de
aceasta. Dispoziţiile art. 451 alin. (2) şi (3) se aplică în mod
corespunzător,
iar suspendarea executării în privinţa acestor cheltuieli de
executare nu este
condiţionată de plata unei cauţiuni.
(5) În cazul în care sumele
stabilite
potrivit alin. (4) nu pot fi recuperate de la debitor, din lipsa
bunurilor
urmăribile sau din alte cauze, ele vor fi plătite de creditor, care le
va putea
recupera de la debitor când starea patrimonială a acestuia o va
permite,
înăuntrul termenului de prescripţie.
(6) Pentru sumele stabilite potrivit
prezentului articol, încheierea constituie titlu executoriu
atât pentru
creditor, cât şi pentru executorul judecătoresc.
ART. 670 - Depunerea şi consemnarea de cauţiuni sau alte sume
(1) Depunerea sau consemnarea oricărei
sume în scopul participării la desfăşurarea, potrivit legii, a
executării
silite ori al obţinerii suspendării executării silite, depunerea
sumelor cu
afectaţiune specială, precum şi depunerea sau consemnarea sumelor
reprezentând
veniturile bunurilor urmărite ori preţul rezultat din vânzarea
acestor bunuri
se fac la CEC Bank - S.A., Trezoreria Statului sau la orice altă
instituţie de
credit care are în obiectul de activitate operaţiuni de
consemnare la
dispoziţia instanţei de executare sau a executorului judecătoresc.
(2) Dovada depunerii sau consemnării
acestor sume se poate face cu recipisa de consemnare sau cu orice alt
înscris
admis de lege.
(3) Eliberarea acestor sume se face
persoanelor îndreptăţite sau reprezentanţilor acestora numai pe
baza
dispoziţiei executorului judecătoresc ori a instanţei de executare,
după caz.
(4) Dispoziţiile art. 1.056 şi
următoarele privitoare la cauţiunea judiciară se aplică în mod
corespunzător.
ART. 671 - Comunicarea actelor de procedură
Comunicarea
actelor de procedură în cadrul executării silite se poate face de
către
executorul judecătoresc fie personal, fie prin intermediul agentului
său
procedural. Dovada comunicării prin agent procedural are aceeaşi forţă
probantă
cu dovada comunicării efectuate de către executor însuşi.
SECŢIUNEA
a 2-a - Efectuarea actelor de executare silită
ART. 672 - Trecerea la executarea silită
În
afară de cazul în care legea prevede altfel, actele de executare
silită nu pot
fi efectuate decât după expirarea termenului arătat în
somaţie sau, în lipsa
acesteia, în cel prevăzut în încheierea prin care s-a
încuviinţat executarea.
ART. 673 - Existenţa unui termen de plată
Când
prin titlul executoriu s-a stabilit un termen de plată, executarea nu
se poate
face mai înainte de împlinirea acelui termen.
ART. 674 - Decăderea debitorului din beneficiul termenului de plată
(1) Debitorul care beneficiază de un
termen de plată va fi decăzut, la cererea creditorului, din beneficiul
acestui
termen, dacă:
1. debitorul se sustrage de la îndeplinirea
obligaţiilor care îi revin potrivit legii în scopul
realizării executării
silite;
2. debitorul risipeşte averea sa;
3. debitorul este în stare de insolvabilitate
îndeobşte cunoscută sau, dacă prin fapta sa, săvârşită cu
intenţie sau dintr-o
culpă gravă, a micşorat garanţiile date creditorului său ori nu lea dat
pe cele
promise sau, după caz, încuviinţate;
4. alţi creditori fac executări asupra averii
lui.
(2) În cazurile prevăzute la alin. (1),
instanţa de executare va hotărî de urgenţă, în camera de
consiliu, cu citarea
părţilor, în termen scurt. În situaţia în care
debitorul nu mai are domiciliul
sau sediul cunoscut, va fi citat la ultimul său domiciliu ori sediu.
(3) Dispoziţiile alin. (1) nu se aplică
atunci când debitor este statul sau o unitate
administrativ-teritorială.
ART. 675 - Cazul obligaţiilor alternative
(1) Când titlul executoriu cuprinde o
obligaţie alternativă, fără să se arate termenul de alegere, executorul
judecătoresc va notifica debitorului să îşi exercite acest drept
în termen de
10 zile de la comunicarea încheierii de încuviinţare a
executării, sub
sancţiunea decăderii.
(2) Alegerea prestaţiei va fi făcută
prin act scris care va fi notificat executorului judecătoresc, iar
acesta îl va
înştiinţa de îndată pe creditor despre alegerea făcută.
(3) După expirarea termenului prevăzut
la alin. (1), dreptul de alegere trece asupra creditorului. În
acest caz,
executorul judecătoresc îl va soma pe debitor, punându-i
în vedere să execute
prestaţia aleasă de creditor.
ART. 676 - Executarea prestaţiilor reciproce
Când
executarea depinde de o contraprestaţie, ce rezultă din acelaşi titlu
executoriu şi urmează să fie făcută de creditor în acelaşi timp
cu prestaţia
debitorului, executarea va putea fi făcută numai după ce creditorul a
oferit
debitorului propria prestaţie sau după ce a făcut dovada cu
înscris că
debitorul a primit-o ori este în întârziere cu
primirea ei.
ART. 677 - Existenţa unei cauţiuni
Hotărârile
ce se execută provizoriu cu dare de cauţiune nu se vor executa mai
înainte de a
se depune cauţiunea.
ART. 678 - Constatarea actelor de executare
(1) Dacă din lege nu rezultă
contrariul, pentru toate actele de executare efectuate în cursul
executării,
executorul judecătoresc este obligat să încheie procese-verbale
care vor
cuprinde următoarele menţiuni:
a) denumirea şi sediul organului de
executare;
b) numele şi calitatea celui care încheie
procesul-verbal;
c) data întocmirii procesului-verbal şi
numărul dosarului de executare;
d) titlul executoriu în temeiul căruia se
efectuează actul de executare;
e) numele şi domiciliul ori, după caz,
denumirea şi sediul debitorului şi creditorului;
f) locul, data şi ora efectuării actului de
executare;
g) măsurile luate de executor sau
constatările acestuia;
h) consemnarea explicaţiilor, opoziţiilor şi
obiecţiunilor participanţilor la executare;
i) alte menţiuni cerute de lege sau
considerate de executor ca fiind necesare;
j) menţionarea, când este cazul, a lipsei
creditorului sau debitorului ori a refuzului sau a împiedicării
de a semna
procesul-verbal;
k) menţionarea numărului de exemplare în care
s-a întocmit procesul-verbal, precum şi a persoanelor cărora li
s-a înmânat
acesta;
l) semnătura executorului, precum şi, când
este cazul, a altor persoane interesate în executare sau care
asistă la
efectuarea actului de executare;
m) ştampila executorului judecătoresc.
(2) Menţiunile de la alin. (1) lit.
a)-g), l) şi m) sunt prevăzute sub sancţiunea nulităţii.
ART. 679 - Accesul la bunurile debitorului
(1) În vederea executării unei
hotărâri
judecătoreşti, executorul judecătoresc poate intra în
încăperile ce reprezintă
domiciliul, reşedinţa sau sediul unei persoane, precum şi în
orice alte locuri,
cu consimţământul acesteia, iar în caz de refuz, cu
concursul forţei publice.
(2) În cazul altor titluri executorii
decât hotărârile judecătoreşti, la cererea creditorului sau
a executorului
judecătoresc, depusă odată cu cererea de încuviinţare a
executării silite ori
pe cale separată, instanţa competentă va autoriza intrarea în
locurile
menţionate la alin. (1). Instanţa se pronunţă, de urgenţă, în
camera de consiliu,
cu citarea terţului care deţine bunul, prin încheiere executorie
care nu este
supusă niciunei căi de atac.
ART. 680 - Identificarea bunurilor urmăribile
(1) Executorul judecătoresc are dreptul
să identifice bunurile urmăribile ale debitorului şi, la locul unde ele
se
găsesc, să îndeplinească asupra lor acte de executare, în
prezenţa debitorului
sau a unuia dintre membrii majori ai familiei sale ori a unei alte
persoane
majore care se află în acel loc, iar în lipsa acestora,
în prezenţa unui agent
al forţei publice sau, în cazurile şi condiţiile prevăzute de
lege, a 2 martori
asistenţi.
(2) Identificarea bunurilor urmăribile
şi efectuarea actelor de executare la domiciliul sau la sediul altei
persoane
decât cel al debitorului se pot face, în lipsa acordului
persoanei respective,
numai cu autorizarea prealabilă a instanţei de executare, dată potrivit
art.
679 alin. (2).
ART. 681 - Măsuri în cazul opunerii la executare
(1) În cazul în care executorul
judecătoresc întâmpină opunere la efectuarea unui act de
executare, la cererea
acestuia, făcută în condiţiile art. 658 alin. (2), organele de
poliţie,
jandarmerie şi alţi agenţi ai forţei publice sunt obligaţi să asigure
îndeplinirea
efectivă a activităţii de executare silită, inclusiv prin
îndepărtarea de la
locul executării a debitorului sau a oricărei alte persoane.
(2) Dacă opunerea la executare
întruneşte elementele constitutive ale unei fapte prevăzute de
legea penală, executorul
judecătoresc încheie un proces-verbal, pe care îl va
trimite de îndată
parchetului de pe lângă instanţa de executare. Sesizarea
parchetului nu
împiedică continuarea executării silite.
ART. 682 - Locul executării
Executarea
silită se efectuează, după caz, la locul unde debitorul realizează
venituri sau
la locul unde se găsesc alte venituri ori bunuri ale sale supuse
urmăririi,
dacă legea nu dispune altfel.
ART. 683 - Timpul în care se efectuează executarea
(1) Niciun act de executare nu se va
putea face înainte de ora 6,00 şi nici după ora 20,00.
(2) Executarea silită nu se va putea
face la alte ore decât cele menţionate şi nici în zilele
nelucrătoare,
stabilite potrivit legii, în afară de cazul în care se
dispune altfel prin
chiar hotărârea judecătorească pusă în executare sau de
cazurile urgente în
care executarea poate fi încuviinţată de instanţa de executare,
prin încheiere
dată în condiţiile art. 679 alin. (2).
(3) Cu titlu de excepţie, executarea
începută va putea continua în aceeaşi zi, dar nu mai
târziu de ora 22,00, iar
în zilele următoare, în condiţiile prevăzute la alin. (1).
ART. 684 - Executarea în lipsa părţilor
Actele
de executare îndeplinite în lipsa părţilor, când
prezenţa lor nu este expres
cerută de lege, sunt valabile, dacă sunt făcute cu respectarea
dispoziţiilor
legale.
ART. 685 - Sancţiune
Încălcarea
dispoziţiilor art. 673, 677 şi 683 atrage anularea executării.
SECŢIUNEA
a 3-a - Executarea împotriva moştenitorilor
ART. 686 - Interzicerea executării silite
(1) Dacă debitorul moare înainte de
sesizarea executorului judecătoresc, nicio executare silită nu poate fi
pornită, iar dacă moare după ce aceasta a fost pornită, ea nu poate fi
continuată cât timp moştenirea nu a fost acceptată de către cei
chemaţi la
moştenire sau, în lipsă, cât timp nu a fost numit, în
condiţiile legii, un
curator al succesiunii ori, după caz, un curator special pentru
executare, în
condiţiile art. 58.
(2) În cazul în care creditorul sau
executorul judecătoresc ia cunoştinţă, în orice mod, de faptul că
debitorul a
decedat, acesta este obligat să solicite de îndată camerei
notarilor publici în
a cărei circumscripţie a avut ultimul domiciliu defunctul să facă
menţiune în
registrul special prevăzut de lege despre începerea executării
silite şi să îi
elibereze un certificat din care să rezulte dacă moştenirea debitorului
a fost
sau nu dezbătută, iar în caz afirmativ, care sunt persoanele care
au calitatea
de moştenitori, precum şi faptul dacă până la acceptarea
moştenirii de către
cel puţin unul dintre succesibili a fost sau nu numit un curator al
succesiunii.
(3) În cazul în care se constată că
moştenirea nu a fost dezbătută sau, după caz, acceptată, creditorul sau
executorul judecătoresc poate cere camerei notarilor publici în a
cărei
circumscripţie a avut ultimul domiciliu defunctul sau, după caz,
notarului public
deja sesizat întocmirea inventarului succesiuni sau desemnarea
unei persoane în
acest scop.
ART. 687 - Începerea executării contra moştenitorilor
(1) Dacă debitorul moare înainte de
începerea executării silite şi se constată că nu există niciun
moştenitor
acceptant şi nici nu este numit un curator al succesiunii, la cererea
creditorului ori a executorului judecătoresc, instanţa de executare va
numi de
îndată un curator special, până când va fi numit,
în condiţiile legii,
curatorul succesiunii, dispoziţiile art. 58 aplicându-se în
mod corespunzător.
(2) În cazul în care moştenirea a
fost
acceptată şi există numai moştenitori majori, executarea silită va fi
pornită
împotriva tuturor, în afară de cazul în care numai
unii dintre aceştia sunt
chemaţi, de lege ori potrivit voinţei defunctului, să răspundă pentru
anumite
datorii ale defunctului. Dacă executarea silită este pornită contra
tuturor
moştenitorilor, aceştia vor fi citaţi, printr-o înştiinţare
colectivă, făcută
la locul deschiderii moştenirii, pe numele acesteia, cu excepţia
cazului în
care au ales, cu ocazia dezbaterii succesorale ori chiar ulterior, un
alt
domiciliu în vederea citării sau un reprezentant al acestora,
după caz.
(3) Dacă între moştenitori sunt şi
minori sau persoane puse sub interdicţie judecătorească, executarea
silită nu
va putea fi pornită decât după numirea reprezentanţilor sau a
ocrotitorilor
legali. Dacă însă după o lună de la moartea debitorului sau de la
punerea sub
interdicţie judecătorească nu a fost numit reprezentantul sau
ocrotitorul
legal, creditorul sau executorul judecătoresc va putea cere instanţei
de
executare numirea unui curator special, până la numirea lui,
dispoziţiile art.
58 aplicându-se în mod corespunzător.
ART. 688 - Continuarea executării contra moştenitorilor
Dacă
la moartea debitorului executarea era începută, ea se suspendă şi
nu va fi
reluată împotriva succesibililor acceptanţi decât după 10
zile de la data când
aceştia au fost încunoştinţaţi despre continuarea executării
silite,
dispoziţiile art. 687 aplicându-se în mod corespunzător.
SECŢIUNEA
a 4-a - Intervenţia altor creditori
ART. 689 - Dreptul de intervenţie
(1) Orice creditor poate interveni în
cursul executării silite pornite de un alt creditor, însă numai
în condiţiile
şi limitele prevăzute la alin. (2).
(2) Pot interveni în executarea silită:
1. creditorii care au deja un titlu
executoriu contra debitorului;
2. creditorii care au luat măsuri
asigurătorii asupra bunurilor acestuia;
3. creditorii care au un drept real de
garanţie sau, după caz, un drept de preferinţă asupra bunului urmărit,
conservat în condiţiile prevăzute de lege;
4. creditorii chirografari titulari ai unor
creanţe băneşti rezultate din înscrisuri cu dată certă ori din
registre ţinute
cu respectarea condiţiilor prevăzute de lege.
ART. 690 - Termenul de intervenţie
(1) Dacă prin lege nu se dispune
altfel, intervenţia poate fi făcută, sub sancţiunea prevăzută la art.
695, până
la termenul stabilit de către executor pentru valorificarea, în
oricare dintre
modalităţile prevăzute de lege ori convenite de părţi, a bunurilor
mobile sau
imobile urmărite.
(2) Cu toate acestea, creditorii care
au un drept real de garanţie asupra bunurilor urmărite şi care este
conservat
în condiţiile prevăzute de lege, creditorii care au creanţe
având ca obiect
venituri datorate bugetului general consolidat sau bugetului Uniunii
Europene,
precum şi alţi creditori privilegiaţi care intervin în cursul
urmăririi silite
au dreptul să participe la distribuire după rangul conferit de dreptul
lor de
preferinţă, chiar dacă cererea de intervenţie a fost făcută după
expirarea
termenului stabilit potrivit alin. (1), dacă şi-au depus titlurile de
creanţă
în termenul prevăzut la art. 868 alin. (2), în vederea
întocmirii proiectului
de distribuire a sumei rezultate din urmărire. Dispoziţiile art. 865
rămân aplicabile.
ART. 691 - Procedura
(1) Cererea de intervenţie trebuie să
fie făcută cu respectarea cerinţelor prevăzute la art. 663,
indicându-se în mod
expres dacă creanţa este certă, lichidă şi exigibilă, precum şi dacă
este
garantată sau negarantată, în tot ori în parte,
privilegiată sau chirografară,
după caz. În cazul în care creditorul a cerut sau a obţinut
luarea unor măsuri
asigurătorii asupra bunurilor debitorului, se va face menţiune şi
despre acest
lucru, indicându-se bunurile pentru care s-a cerut luarea acestor
măsuri.
(2) Cererea se depune la executorul
judecătoresc, împreună cu copii certificate de pe documentele
justificative,
precum şi de pe procesul-verbal de constatare a aplicării măsurii
asigurătorii,
dacă este cazul. În situaţia în care se reclamă creanţe
băneşti rezultate din
înscrierile contabile făcute în registre ţinute cu
respectarea condiţiilor
prevăzute de lege, cererea va fi însoţită, sub sancţiunea
inadmisibilităţii, de
un extras de pe înscrierile care cuprind aceste sume, legalizate
de un notar
public.
(3) După înregistrarea cererii,
executorul judecătoresc o va înainta de îndată instanţei de
executare
competente, împreună cu toate documentele justificative,
dispoziţiile art. 664
şi 665 aplicându-se în mod corespunzător. Până la
soluţionarea cererii de
intervenţie, instanţa poate suspenda eliberarea sau distribuirea de
sume
obţinute din valorificarea bunurilor debitorului. Instanţa poate obliga
creditorul intervenient la plata unei cauţiuni. Dispoziţiile art. 718
alin. (7)
şi (8) se aplică în mod corespunzător.
(4) Instanţa soluţionează cererea în
camera de consiliu, fără citarea părţilor, dispoziţiile art. 665
aplicându-se
în mod corespunzător. Dacă creditorii care au formulat cerere de
intervenţie nu
au titlu executoriu, instanţa va convoca în camera de consiliu,
de urgenţă şi
în termen scurt, debitorul şi creditorii care nu au titlu
executoriu, pentru
recunoaşterea de către debitor a creanţelor, dispunând totodată
comunicarea
către debitor a copiilor de pe cererile de intervenţie şi de pe
documentele
justificative.
(5) La termenul fixat de instanţă,
debitorul trebuie să declare dacă înţelege să recunoască,
în tot sau în parte,
creanţele pentru care a avut loc intervenţia. Dacă debitorul nu se
înfăţişează,
se consideră că recunoaşte toate creanţele reclamate prin cererile de
intervenţie.
(6) Dacă debitorul contestă, în tot sau
în parte, creanţele reclamate, creditorii intervenienţi ale căror
creanţe au
fost contestate au dreptul să solicite instanţei, cu plata prealabilă a
cauţiunii
prevăzute la art. 718 alin. (2), să dispună executorului judecătoresc
ca sumele
reclamate să fie puse deoparte, dacă, în termen de 5 zile de la
data când a
avut loc convocarea prevăzută la alin. (4), aceştia vor face dovada că
au
introdus acţiune în justiţie în scopul obţinerii titlului
executoriu. Până la
expirarea acestui termen, eliberarea sau, după caz, distribuirea
acestor sume,
dacă este cazul, se suspendă de drept, iar după împlinirea
termenului instanţa
va decide asupra suspendării, în condiţiile alin. (3), până
la soluţionarea
litigiului printr-o hotărâre definitivă. În acest din urmă
caz, aceste sume vor
fi consemnate până la soluţionarea litigiului printr-o
hotărâre definitivă, cu
excepţia situaţiei în care ar fi pretinse de alţi creditori
în rang util.
ART. 692 - Înştiinţarea creditorului urmăritor şi a debitorului
(1) Odată cu sesizarea instanţei de
executare, potrivit art. 691 alin. (3), executorul judecătoresc va
comunica o
copie de pe cererea de intervenţie şi de pe documentele justificative
creditorului urmăritor, iar după soluţionarea cererii de intervenţie,
şi o copie
certificată de pe încheierea de încuviinţare a acesteia.
(2) Dacă cererea de intervenţie a fost
încuviinţată, executorul îl va înştiinţa şi pe
debitor, dispoziţiile art. 666
aplicându-se în mod corespunzător.
ART. 693 - Drepturile creditorului urmăritor
(1) În cazul creditorilor chirografari
care au intervenit în cursul urmăririi silite şi ale căror
creanţe au fost
recunoscute de debitor, în tot sau în parte, creditorul
urmăritor are dreptul
de a le indica acestora, printr-o notificare, făcută în termen de
10 zile de la
data comunicării de către executorul judecătoresc a copiei certificate
a
încheierii de încuviinţare a cererii de intervenţie,
existenţa şi a altor
bunuri ale debitorului, care pot fi urmărite în mod util,
invitându-i să ceară
extinderea urmăririi şi asupra acestor bunuri, dacă au titlu
executoriu, şi să
avanseze, în toate cazurile, cheltuielile necesare pentru
extindere.
(2) Dacă însă creditorii intervenienţi
nu solicită extinderea urmăririi şi la bunurile indicate de creditorul
urmăritor
sau, după caz, nu avansează cheltuielile necesare extinderii, în
termen de 10
zile de la data notificării prevăzute la alin. (1), creditorul
urmăritor are
dreptul de a fi preferat acestora la distribuirea sumei rezultate din
urmărire.
(3) Creditorii urmăritori nu se pot
opune cererilor de intervenţie făcute de alţi creditori, în afară
de cazul în
care ei fac dovada că aceştia au acţionat în frauda drepturilor
lor. Ei pot
însă contesta, în termenul prevăzut de lege, repartizarea
creanţelor potrivit proiectului
de distribuire a sumelor rezultate din urmărire întocmit de către
executor.
ART. 694 - Efectele intervenţiei
(1) Creditorii intervenienţi şi cei ale
căror creanţe au fost recunoscute de către debitor, în condiţiile
prevăzute la
art. 691, pot să participe la distribuirea sumei rezultate din
urmărire, în
limita sumelor reclamate sau, după caz, recunoscute, şi, dacă au
titluri
executorii, să participe, în condiţiile legii, la urmărirea
bunurilor
debitorului şi să solicite efectuarea unor acte de executare silită,
dacă este
cazul.
(2) Creditorii intervenienţi ale căror
creanţe au fost contestate, în tot sau în parte, de către
debitor şi care au
cerut instanţei ca sumele reclamate să fie puse deoparte pot participa
numai la
distribuirea sumelor consemnate în condiţiile prevăzute la art.
691 alin. (6),
în afară de cazul în care ar fi pretinse de alţi creditori
în rang util.
ART. 695 - Intervenţia tardivă
Creditorii
chirografari care au intervenit după expirarea termenului prevăzut la
art. 690 alin.
(1), dar înainte de expirarea termenului pentru depunerea
titlurilor de
creanţă, în vederea întocmirii proiectului de distribuire a
sumei rezultate din
urmărire, au dreptul să participe la distribuirea părţii din suma
rămasă după
îndestularea drepturilor creditorilor urmăritori, a creditorilor
garantaţi sau
privilegiaţi şi a celor care au intervenit în timp util.
Dispoziţiile art. 691
alin. (4)-(6) rămân aplicabile.
SECŢIUNEA
a 5-a - Perimarea executării silite
ART. 696 - Termenul de perimare
(1) În cazul în care creditorul, din
culpa sa, a lăsat să treacă 6 luni fără să îndeplinească un act
sau demers
necesar executării silite, ce i-a fost solicitat, în scris, de
către executorul
judecătoresc, executarea se perimă de drept.
(2) În caz de suspendare a executării,
termenul de perimare curge de la încetarea suspendării. Termenul
de perimare nu
se suspendă pe timpul cât executarea silită este suspendată la
cererea
creditorului.
ART. 697 - Constatarea perimării. Efecte
(1) Perimarea se constată de către
instanţa de executare, la cererea executorului judecătoresc sau a
părţii
interesate, prin încheiere dată cu citarea în termen scurt
a părţilor.
(2) Perimarea executării atrage
desfiinţarea tuturor actelor de executare, cu excepţia celor care au
dus la
realizarea, în parte, a creanţei cuprinse în titlul
executoriu şi a
accesoriilor.
ART. 698 - Reînnoirea cererii de executare
(1) În caz de perimare a executării, se
va putea face, înăuntrul termenului de prescripţie, o nouă cerere
de executare
silită, dispoziţiile art. 664 şi 665 fiind aplicabile în mod
corespunzător.
(2) După încuviinţarea executării
silite, executorul va comunica debitorului încheierea instanţei,
precum şi o
nouă somaţie, la care nu se va mai alătura titlul ce se execută.
SECŢIUNEA
a 6-a - Amânarea, suspendarea şi restrângerea executării
ART. 699 - Amânarea executării
(1) În afara altor cazuri prevăzute de
lege, executorul judecătoresc nu poate amâna executarea
decât dacă procedura de
citare sau de întocmire a anunţurilor şi publicaţiilor de
vânzare nu a fost
îndeplinită sau dacă, la termenul stabilit, executarea nu poate
fi efectuată
datorită neîndeplinirii de către creditor a obligaţiilor
prevăzute la art. 646
alin. (1).
(2) În cazurile prevăzute la alin. (1),
amânarea se dispune de executorul judecătoresc prin
încheiere.
ART. 700 - Suspendarea executării
(1) Executarea silită se suspendă în
cazurile în care aceasta este prevăzută de lege ori a fost
dispusă de instanţă.
(2) Executarea se suspendă şi la
cererea creditorului urmăritor de către executorul judecătoresc.
(3) Pe perioada suspendării executării,
actele de executare efectuate anterior, măsurile de executare dispuse
de
instanţa de executare sau de executor, inclusiv cele de
indisponibilizare a
bunurilor, veniturilor şi conturilor bancare, rămân în
fiinţă, în afară de
cazul în care prin lege sau prin hotărâre judecătorească se
dispune altfel.
(4) Actele de executare efectuate în
ziua soluţionării cererii având ca obiect suspendarea, fie şi
provizorie, a
executării silite sunt desfiinţate de drept prin efectul admiterii
cererii de
suspendare şi a contestaţiei la executare.
(5) După încetarea suspendării,
executorul, la cererea părţii interesate, va dispune continuarea
executării, în
măsura în care actele de executare sau executarea silită
însăşi nu au fost
desfiinţate de instanţa de judecată ori acestea nu au încetat
prin efectul
legii.
ART. 701 - Restrângerea executării
(1) Când creditorul urmăreşte în
acelaşi timp mai multe bunuri mobile sau imobile a căror valoare este
vădit
excesivă în raport cu creanţa ce urmează a fi satisfăcută,
instanţa de
executare, la cererea debitorului şi după citarea creditorului, poate
să
restrângă executarea la anumite bunuri.
(2) Dacă cererea este admisă, instanţa
va suspenda executarea celorlalte bunuri.
(3) Executarea suspendată nu va putea
fi reluată decât după rămânerea definitivă a proiectului de
distribuire a
sumelor rezultate din executarea efectuată.
SECŢIUNEA
a 7-a - Încetarea executării silite
ART. 702 - Cazuri de încetare a executării
(1) Executarea silită încetează dacă:
1. s-a realizat integral obligaţia prevăzută
în titlul executoriu, s-au achitat cheltuielile de executare,
precum şi alte
sume datorate potrivit legii;
2. nu mai poate fi efectuată ori continuată
din cauza lipsei de bunuri urmăribile sau a imposibilităţii de
valorificare a
unor astfel de bunuri;
3. creditorul a renunţat la executare;
4. a fost desfiinţat titlul executoriu;
5. a fost anulată executarea.
(2) În toate cazurile, executorul
judecătoresc va întocmi o încheiere, motivată în fapt
şi în drept, cu
menţionarea cauzei de încetare a executării. Încheierea de
încetare a
executării va fi comunicată de îndată creditorului şi debitorului.
(3) În cazurile prevăzute la alin. (1)
pct. 2, 3 şi 5 executorul judecătoresc îi va remite personal
creditorului sau
reprezentantului său titlul executoriu.
ART. 703 - Nulitatea executării silite
Nerespectarea
dispoziţiilor privitoare la executarea silită însăşi sau la
efectuarea oricărui
act de executare atrage nulitatea actului nelegal, precum şi a actelor
de
executare subsecvente, dispoziţiile art. 174 şi următoarele fiind
aplicabile în
mod corespunzător.
ART. 704 - Reluarea executării
(1) În cazurile prevăzute la art. 702
alin. (1) pct. 2 se poate cere reluarea executării silite,
înăuntrul termenului
de prescripţie a dreptului de a obţine executarea silită.
(2) Reluarea executării silite poate fi
cerută şi asupra aceluiaşi bun. Dacă acesta este un imobil, atât
timp cât,
potrivit legii, poate avea loc reluarea executării silite, nu se va
putea
solicita de către executorul judecătoresc radierea urmăririi
înscrise potrivit
dispoziţiilor art. 821.
CAP. V - Prescripţia dreptului de a obţine
executarea silită
ART. 705 - Termenul de prescripţie
(1) Dreptul de a obţine executarea
silită se prescrie în termen de 3 ani, dacă legea nu prevede
altfel. În cazul
titlurilor emise în materia drepturilor reale, termenul de
prescripţie este de
10 ani.
(2) Termenul de prescripţie începe să
curgă de la data când se naşte dreptul de a obţine executarea
silită. În cazul
hotărârilor judecătoreşti şi arbitrale, termenul de prescripţie
începe să curgă
de la data rămânerii lor definitive.
ART. 706 - Efectele împlinirii termenului de prescripţie
(1) Prescripţia nu operează de plin
drept, ci numai la cererea persoanei interesate.
(2) Prescripţia stinge dreptul de a
obţine executarea silită şi orice titlu executoriu îşi pierde
puterea
executorie. În cazul hotărârilor judecătoreşti şi
arbitrale, dacă dreptul de a
obţine obligarea pârâtului este imprescriptibil sau, după
caz, nu s-a prescris,
creditorul poate obţine un nou titlu executoriu, pe calea unui nou
proces, fără
a i se putea opune excepţia autorităţii de lucru judecat.
ART. 707 - Suspendarea prescripţiei
(1) Cursul prescripţiei se suspendă:
1. în cazurile stabilite de lege pentru
suspendarea termenului de prescripţie a dreptului de a obţine obligarea
pârâtului;
2. pe timpul cât suspendarea executării
silite este prevăzută de lege ori a fost stabilită de instanţă sau de
alt organ
jurisdicţional competent;
3. cât timp debitorul nu are bunuri
urmăribile sau care nu au putut fi valorificate ori îşi sustrage
veniturile şi
bunurile de la urmărire;
4. în alte cazuri prevăzute de lege.
(2) După încetarea suspendării,
prescripţia îşi reia cursul, socotindu-se şi timpul scurs
înainte de
suspendare.
(3) Prescripţia nu se suspendă pe
timpul cât executarea silită este suspendată la cererea
creditorului urmăritor.
ART. 708 - Întreruperea prescripţiei
(1) Cursul prescripţiei se întrerupe:
1. pe data îndeplinirii de către debitor,
înainte de începerea executării silite sau în cursul
acesteia, a unui act
voluntar de executare a obligaţiei prevăzute în titlul executoriu
ori a
recunoaşterii, în orice alt mod, a datoriei;
2. pe data depunerii cererii de executare,
însoţită de titlul executoriu, chiar dacă a fost adresată unui
organ de
executare necompetent;
3. pe data depunerii cererii de intervenţie
în cadrul urmăririi silite pornite de alţi creditori;
4. pe data îndeplinirii în cursul executării
silite a unui act de executare;
5. pe data depunerii cererii de reluare a
executării;
6. în alte cazuri prevăzute de lege.
(2) După întrerupere, începe să
curgă
un nou termen de prescripţie.
(3) Prescripţia nu este întreruptă dacă
executarea silită a fost respinsă, anulată sau dacă sa perimat ori dacă
cel
care a făcut-o a renunţat la ea.
ART. 709 - Repunerea în termenul de prescripţie
(1) După împlinirea termenului de
prescripţie, creditorul poate cere repunerea în acest termen
numai dacă a fost
împiedicat să ceară executarea datorită unor motive temeinice.
(2) Cererea de repunere în termen se
introduce la instanţa de executare competentă, în termen de 15
zile de la
încetarea împiedicării. Judecata cererii se face cu citarea
părţilor, prin
hotărâre supusă numai apelului, potrivit dreptului comun.
(3) Dacă cererea de repunere în termen
a fost admisă, creditorul poate formula cerere de executare silită
în termen de
30 de zile de la data rămânerii definitive a hotărârii.
ART. 710 - Alte dispoziţii aplicabile
Prevederile
prezentului capitol se completează cu dispoziţiile Codului civil
privitoare la
prescripţia extinctivă.
CAP. VI - Contestaţia la executare
ART. 711 - Obiectul contestaţiei
(1) Împotriva executării silite, a
încheierilor date de executorul judecătoresc, precum şi
împotriva oricărui act
de executare se poate face contestaţie de către cei interesaţi sau
vătămaţi
prin executare. De asemenea, se poate face contestaţie la executare şi
în cazul
în care executorul judecătoresc refuză să efectueze o executare
silită sau să
îndeplinească un act de executare silită în condiţiile
legii.
(2) Dacă nu s-a utilizat procedura
prevăzută la art. 443, se poate face contestaţie şi în cazul
în care sunt
necesare lămuriri cu privire la înţelesul, întinderea sau
aplicarea titlului
executoriu.
(3) De asemenea, după începerea
executării silite, cei interesaţi sau vătămaţi pot cere, pe calea
contestaţiei
la executare, şi anularea încheierii prin care s-a admis cererea
de
încuviinţare a executării silite, dacă a fost dată fără
îndeplinirea condiţiilor
legale.
(4) Împărţirea bunurilor proprietate
comună pe cote-părţi sau în devălmăşie poate fi hotărâtă,
la cererea părţii
interesate, şi în cadrul judecării contestaţiei la executare.
ART. 712 - Condiţii de admisibilitate
(1) Dacă executarea silită se face în
temeiul unei hotărâri judecătoreşti sau arbitrale, debitorul nu
va putea invoca
pe cale de contestaţie motive de fapt sau de drept pe care le-ar fi
putut opune
în cursul judecăţii în primă instanţă sau într-o cale
de atac ce i-a fost
deschisă.
(2) În cazul în care executarea
silită
se face în temeiul unui alt titlu executoriu decât o
hotărâre judecătorească,
se pot invoca în contestaţia la executare şi motive de fapt sau
de drept
privitoare la fondul dreptului cuprins în titlul executoriu,
numai dacă legea
nu prevede în legătură cu acel titlu executoriu o cale procesuală
specifică
pentru desfiinţarea lui.
(3) Nu se poate face o nouă contestaţie
de către aceeaşi parte pentru motive care au existat la data primei
contestaţii. Cu toate acestea, contestatorul îşi poate modifica
cererea
iniţială adăugând motive noi de contestaţie dacă, în
privinţa acestora din
urmă, este respectat termenul de exercitare a contestaţiei la executare.
(4) Creditorii neurmăritori au dreptul
de a interveni în executarea efectuată de alţi creditori, pentru
a lua parte la
executare sau la distribuirea sumelor obţinute din urmărirea silită a
bunurilor
debitorului.
(5) În cazul procedurii urmăririi
silite mobiliare sau imobiliare ori a predării silite a bunului imobil
sau
mobil, contestaţia la executare poate fi introdusă şi de o terţă
persoană, însă
numai dacă aceasta pretinde un drept de proprietate ori un alt drept
real cu
privire la bunul respectiv.
ART. 713 - Instanţa competentă
(1) Contestaţia se introduce la
instanţa de executare.
(2) În cazul urmăririi silite prin
poprire, dacă domiciliul sau sediul debitorului se află în
circumscripţia altei
curţi de apel decât cea în care se află instanţa de
executare, contestaţia se
poate introduce şi la judecătoria în a cărei circumscripţie
îşi are domiciliul
sau sediul debitorul. În cazul urmăririi silite a imobilelor, al
urmăririi
silite a fructelor şi a veniturilor generale ale imobilelor, precum şi
în cazul
predării silite a bunurilor imobile, dacă imobilul se află în
circumscripţia
altei curţi de apel decât cea în care se află instanţa de
executare,
contestaţia se poate introduce şi la judecătoria de la locul situării
imobilului.
(3) Contestaţia privind lămurirea
înţelesului, întinderii sau aplicării titlului executoriu
se introduce la
instanţa care a pronunţat hotărârea ce se execută. Dacă o
asemenea contestaţie
vizează un titlu executoriu ce nu emană de la un organ de jurisdicţie,
competenţa de soluţionare aparţine instanţei de executare.
ART. 714 - Termene
(1) Dacă prin lege nu se prevede
altfel, contestaţia privitoare la executarea silită propriu-zisă se
poate face
în termen de 15 zile de la data când:
1. contestatorul a luat cunoştinţă de actul
de executare pe care îl contestă;
2. cel interesat a primit comunicarea ori,
după caz, înştiinţarea privind înfiinţarea popririi. Dacă
poprirea este
înfiinţată asupra unor venituri periodice, termenul de
contestaţie pentru
debitor începe cel mai târziu la data efectuării primei
reţineri din aceste
venituri de către terţul poprit;
3. debitorul care contestă executarea însăşi
a primit încheierea de încuviinţare a executării sau
somaţia ori de la data
când a luat cunoştinţă de primul act de executare, în
cazurile în care nu a
primit încheierea de încuviinţare a executării şi nici
somaţia sau executarea
se face fără somaţie.
(2) Contestaţia împotriva
încheierilor
executorului judecătoresc, în cazurile în care acestea nu
sunt, potrivit legii,
definitive, se poate face în termen de 5 zile de la comunicare.
(3) Contestaţia privind lămurirea
înţelesului, întinderii sau aplicării titlului executoriu
se poate face oricând
înăuntrul termenului de prescripţie a dreptului de a obţine
executarea silită.
(4) Dacă prin lege nu se prevede
altfel, contestaţia prin care o terţă persoană pretinde că are un drept
de
proprietate sau un alt drept real asupra bunului urmărit poate fi
introdusă în
tot cursul executării silite, dar nu mai târziu de 15 zile de la
efectuarea
vânzării ori de la data predării silite a bunului.
(5) Neintroducerea contestaţiei în
termenul prevăzut la alin. (4) nu îl împiedică pe cel de-al
treilea să îşi
realizeze dreptul pe calea unei cereri separate, în condiţiile
legii, sub
rezerva drepturilor definitiv dobândite de către terţii
adjudecatari în cadrul
vânzării silite a bunurilor urmărite.
ART. 715 - Condiţii de formă
(1) Contestaţiile se fac cu respectarea
cerinţelor de formă prevăzute pentru cererile de chemare în
judecată.
(2) Contestatorul care nu locuieşte sau
nu are sediul în localitatea de reşedinţă a instanţei poate, prin
chiar cererea
sa, să îşi aleagă domiciliul sau sediul procesual în
această localitate,
arătând persoana căreia urmează să i se facă comunicările.
(3) Întâmpinarea este obligatorie.
ART. 716 - Procedura de judecată
(1) Contestaţia la executare se judecă
cu procedura prevăzută de prezentul cod pentru judecata în primă
instanţă, care
se aplică în mod corespunzător.
(2) Instanţa sesizată va solicita de
îndată
executorului judecătoresc să îi transmită, în termenul
fixat, copii certificate
de acesta de pe actele dosarului de executare contestate, dispoziţiile
art. 286
fiind aplicabile în mod corespunzător, şi îi va pune
în vedere părţii
interesate să achite cheltuielile ocazionate de acestea.
(3) Părţile vor fi citate în termen
scurt, iar judecarea contestaţiei se face de urgenţă şi cu precădere.
(4) La cererea părţilor sau atunci când
apreciază că este necesar, instanţa va putea solicita relaţii şi
explicaţii
scrise de la executorul judecătoresc.
ART. 717 - Căi de atac
(1) Hotărârea pronunţată cu privire la
contestaţie poate fi atacată numai cu apel, cu excepţia
hotărârilor pronunţate
în temeiul art. 711 alin. (4) şi art. 714 alin. (4) care pot fi
atacate în
condiţiile dreptului comun.
(2) Hotărârea prin care s-a soluţionat
contestaţia privind înţelesul, întinderea sau aplicarea
titlului executoriu
este supusă aceloraşi căi de atac ca şi hotărârea ce se execută.
Dacă prin
contestaţie s-a cerut lămurirea înţelesului, întinderii ori
aplicării unui
titlu care nu constituie hotărâre a unui organ de jurisdicţie,
hotărârea prin
care s-a soluţionat contestaţia va putea fi atacată numai cu apel,
dispoziţiile
alin. (1) aplicându-se în mod corespunzător.
ART. 718 - Suspendarea executării
(1) Până la soluţionarea contestaţiei
la executare sau a altei cereri privind executarea silită, la
solicitarea
părţii interesate şi numai pentru motive temeinice, instanţa competentă
poate
suspenda executarea. Suspendarea se poate solicita odată cu contestaţia
la
executare sau prin cerere separată.
(2) Pentru a se dispune suspendarea,
cel care o solicită trebuie să dea în prealabil o cauţiune,
calculată la
valoarea obiectului contestaţiei, după cum urmează:
a) de 10%, dacă această valoare este până la
10.000 lei;
b) de 1.000 lei plus 5% pentru ceea ce
depăşeşte 10.000 lei;
c) de 5.500 lei plus 1% pentru ceea ce
depăşeşte 100.000 lei;
d) de 14.500 lei plus 0,1% pentru ceea ce
depăşeşte 1.000.000 lei.
(3) Dacă obiectul contestaţiei nu este
evaluabil în bani, cauţiunea va fi de 1.000 lei, în afară
de cazul în care
legea dispune altfel.
(4) Suspendarea executării este
obligatorie şi cauţiunea nu este necesară dacă:
1. hotărârea sau înscrisul care se execută nu
este, potrivit legii, executoriu;
2. înscrisul care se execută a fost declarat
fals printr-o hotărâre judecătorească dată în prima
instanţă;
3. debitorul face dovada cu înscris autentic
că a obţinut de la creditor o amânare ori, după caz, beneficiază
de un termen
de plată.
(5) Dacă bunurile urmărite sunt supuse
pieirii, degradării, alterării sau deprecierii, se va suspenda numai
distribuirea preţului obţinut din valorificarea acestor bunuri.
(6) Asupra cererii de suspendare
instanţa, în toate cazurile, se pronunţă prin încheiere,
chiar şi înaintea
termenului fixat pentru judecarea contestaţiei. Părţile vor fi
întotdeauna
citate, iar încheierea poate fi atacată numai cu apel, în
mod separat, în termen
de 5 zile de la pronunţare pentru partea prezentă, respectiv de la
comunicare
pentru cea lipsă.
(7) În cazuri urgente şi dacă s-a
plătit cauţiunea prevăzută la alin. (2), instanţa poate dispune, prin
încheiere
şi fără citarea părţilor, suspendarea provizorie a executării
până la
soluţionarea cererii de suspendare. Încheierea nu este supusă
niciunei căi de
atac. Cauţiunea depusă potrivit prezentului alineat este deductibilă
din
cauţiunea finală stabilită de instanţă, dacă este cazul.
(8) Încheierea prin care s-a dispus
suspendarea executării silite se comunică din oficiu şi de îndată
executorului
judecătoresc.
ART. 719 - Efectele soluţionării contestaţiei
(1) Dacă admite contestaţia la
executare, instanţa, ţinând seama de obiectul acesteia, după caz,
va îndrepta
ori anula actul de executare contestat, va dispune anularea ori
încetarea
executării înseşi, va anula ori lămuri titlul executoriu.
(2) De asemenea, dacă prin contestaţia
la executare s-a cerut de către partea interesată împărţirea
bunurilor
proprietate comună, instanţa va hotărî şi asupra împărţelii
acestora, potrivit
legii.
(3) În cazul respingerii contestaţiei,
contestatorul poate fi obligat, la cerere, la despăgubiri pentru
pagubele
cauzate prin întârzierea executării, iar când
contestaţia a fost exercitată cu
reacredinţă, el va fi obligat şi la plata unei amenzi judiciare de la
1.000 lei
la 7.000 lei.
(4) Hotărârea de admitere sau de
respingere a contestaţiei, rămasă definitivă, va fi comunicată, din
oficiu şi
de îndată, şi executorului judecătoresc.
(5) Dacă contestaţia este admisă,
executorul judecătoresc este obligat să se conformeze măsurilor luate
sau
dispuse de instanţă.
(6) Atunci când contestaţia a fost
respinsă, suma reprezentând cauţiunea depusă rămâne
indisponibilizată, urmând a
servi la acoperirea creanţelor arătate la alin. (3) sau a celor
stabilite prin
titlul executoriu, după caz, situaţie în care se va comunica
executorului şi
recipisa de consemnare a acestei sume.
(7) În cazul în care constată
refuzul
nejustificat al executorului de a primi ori de a înregistra
cererea de
executare silită sau de a îndeplini un act de executare silită
ori de a lua
orice altă măsură prevăzută de lege, instanţa de executare va putea
obliga
executorul, prin aceeaşi hotărâre, la plata unei amenzi judiciare
de la 1.000
lei la 7.000 lei, precum şi, la cererea părţii interesate, la plata de
despăgubiri pentru paguba astfel cauzată.
(8) În situaţia prevăzută la alin. (7),
instanţa va solicita încheierea prevăzută la art. 664 alin. (1)
sau, după caz,
actul care constată refuzul executorului judecătoresc de a
îndeplini un act de
executare silită ori de a lua altă măsură prevăzută de lege.
CAP. VII - Depunerea cu afectaţiune
specială
ART. 720 - Condiţii
(1) Până la adjudecarea bunurilor
scoase la vânzare silită, debitorul sau terţul garant poate
obţine desfiinţarea
măsurilor asigurătorii ori de executare, consemnând la unitatea
prevăzută de
lege, la dispoziţia executorului judecătoresc, întreaga valoare a
creanţei, cu
toate accesoriile şi cheltuielile de executare, şi depunând
dovada de
consemnare la executorul judecătoresc.
(2) Asupra cererii debitorului sau a
terţului garant, executorul judecătoresc se va pronunţa de urgenţă,
prin
încheiere, dată cu citarea părţilor, ce va fi comunicată de
îndată părţilor.
(3) Dacă cererea este admisă şi
debitorul sau terţul garant nu se opune, executorul judecătoresc, odată
cu
desfiinţarea măsurilor, va dispune şi eliberarea sumei în
mâinile creditorului.
(4) Dacă însă debitorul sau terţul
garant va dovedi că a făcut contestaţie în termen şi se va opune
la eliberare,
aceasta este suspendată de drept, iar executorul judecătoresc se va
pronunţa
asupra eliberării sumei numai după ce instanţa a dat o hotărâre
definitivă asupra
contestaţiei respective.
ART. 721 - Efecte
Suma
consemnată de debitor sau de terţul garant, potrivit art. 720, va servi
exclusiv la plata creditorului pe seama căruia s-a făcut consemnarea,
precum şi
la acoperirea cheltuielilor de executare, cu excepţia cazului în
care sunt mai
mulţi creditori urmăritori sau intervenienţi, când se va proceda
la
distribuire, potrivit dispoziţiilor art. 863 şi următoarele.
.
Extras din lucrarea
"Cartea albă a contabilităţii - juridică" de Merticaru Dorin
Nicolae, Brăila, 2012.
Toate drepturile rezervate.
.
Termeni şi condiţii de utilizare.........Notă
realizatori